ayer, 11:35
Как открыть ООО с двумя учредителями и составить договор?
Вопрос по законам страны: Россия
Ищу юриста, который сможет проконсультировать по вопросам открытия ООО с двумя учредителями. Необходимо составить договор
Открыть ООО с двумя учредителями можно, но для этого вместо привычного решения понадобятся протокол общего собрания учредителей и договор об учреждении, который в налоговую не подаётся, но обязателен для оформления .
Вот какие ключевые документы понадобятся на старте :
1. Устав — единственный учредительный документ компании .
2. Протокол № 1 (он же решение о создании для нескольких учредителей) — фиксирует все ваши договорённости о размере УК, адресе, директоре, системе налогообложения .
3. Договор об учреждении — это ваше внутреннее соглашение о том, как вы распределяете доли, кто и когда вносит свою часть, кто отвечает за регистрацию .
4. Заявление Р11001 — заполняется на каждого из учредителей и подаётся в налоговую .
5. Квитанция об оплате госпошлины (4 000 руб., если подаёте лично) .
Учтите, что протокол собрания в большинстве случаев требует нотариального заверения , а договор об учреждении — нет .
Чтобы я смог подсказать вам правильную структуру и ключевые условия договора, скажите:
* Какие доли в уставном капитале (например, 50% / 50% или иное распределение) вы планируете? Это напрямую влияет на процедуру принятия решений и потенциально на условия договора управления .
За помощью можете обратиться к одному из ответивших Вам юристов.
Здравствуйте, Марина!
.
➡️ Вам потребуется:
1. Протокол общего собрания.
2. Устав
3. Договор об учреждении
4.Форма Р11001
5. При подаче заявления в электронно виде госпошлина = 0, а при подаче на бумажном носителе = 4000 рублей.
.
➡️ Казалось бы, всё же просто, но на самом деле есть нюансы. Дело в том, что сам факт составления документов, в том числе по шаблонам, может и не решить ваши цели и задачи. Многие создают документы на основании шаблонов, а потом бегут к юристу, когда возникает корпоративный спор. Не делайте ошибок на старте. Лучше исключите риски сразу.
.
✅ Если возникают сложности или не знаете, как обойти ловушки, то пишите в личные сообщения любому юристу. Разберемся.
.
С уважением и готовностью помочь,
юрист Квон Дмитрий Викторович
Для открытия ООО с двумя учредителями необходимо подготовить пакет документов:
-заявление по форме Р11001,
-устав в двух экземплярах,
-протокол общего собрания о создании общества
-и договор об учреждении.
Договор об учреждении не является учредительным документом, но он обязателен для фиксации порядка совместной деятельности, распределения долей (минимальный капитал — 10 000 рублей) и сроков их оплаты.
В договоре обязательно прописываются паспортные данные учредителей, размер уставного капитала, номинальная стоимость каждой доли (например, по 50%), порядок внесения вкладов, а также сроки подачи документов в налоговую. Если документы подаются лично всеми участниками, нотариальное заверение подписей на заявлении Р11001 не требуется. Подать готовый пакет можно через сервис ФНС, МФЦ или нотариуса; регистрация занимает три рабочих дня.
Марина
.
➡️ Все детали обсуждаются лично. В личных сообщения. Цена услуг (см. ст. 779 ГК РФ) у каждого юриста/адвоката своя, но и при этом, качество услуг тоже может разнится. Все же зависит от опыта, практики и т.д.
.
.
С уважением и готовностью помочь,
юрист Квон Дмитрий Викторович
Договор об учреждении – это не устав, а соглашение между учредителями о порядке создания общества. Он регулирует обязательства до регистрации ООО. После регистрации отношения учредителей регулируются уставом.
Для открытия ООО с двумя учредителями необходимо выполнить следующие шаги:
1. Определить размер уставного капитала (не менее 10 000 руб.) и доли учредителей (могут быть равными или разными, выражаются в процентах или дробях).
2. Подготовить учредительные документы:
- Договор об учреждении ООО (не путать с учредительным договором; согласно ст. 89 ГК РФ, заключается в письменной форме, содержит сведения о размере уставного капитала, порядке оплаты долей, ответственности учредителей и т.д.).
- Устав – основной документ, регламентирующий деятельность общества. Типовой устав можно использовать, но рекомендуется индивидуальный.
3. Принять решение о создании ООО – оформить протокол общего собрания учредителей (если учредители – физлица) или решение единственного учредителя (если один). В вашем случае – протокол.
4. Оплатить уставный капитал – в течение 4 месяцев после регистрации, но для регистрации достаточно внести не менее 50% (на практике можно внести 100% до подачи документов).
5. Подать документы в ФНС (или МФЦ) – заявление по форме Р11001, устав, договор об учреждении, решение о создании, квитанция об уплате госпошлины (4000 руб.).
Важно: Договор об учреждении – это не устав, а соглашение между учредителями о порядке создания общества. Он регулирует обязательства до регистрации ООО. После регистрации отношения учредителей регулируются уставом.
Рекомендация: Поскольку требуется составить договор, рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на корпоративном праве. Юрист поможет грамотно распределить доли, предусмотреть порядок выхода участника, разрешить возможные споры и правильно оформить документы.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
Стоимость юридических услуг по открытию ООО с двумя учредителями зависит от выбранного юриста или юридической компании. Обычно она включает:
- Составление договора об учреждении и устава: от 5 000 до 15 000 рублей (в зависимости от сложности условий, особенностей распределения долей и необходимости прописать специальные положения, например, о преимущественном праве выкупа доли или порядке разрешения корпоративных споров).
- Полное сопровождение процедуры открытия (включая подачу документов в ФНС и получение результата): от 10 000 до 25 000 рублей.
- Дополнительно могут оплачиваться: госпошлина (4000 рублей), нотариальное заверение документов (если требуется, например, при подаче заявления через нотариуса) и юридический адрес (если у вас его нет — аренда адреса у компании-провайдера от 5 000 рублей в год).
Однако точную стоимость назовет конкретный специалист после ознакомления с вашей ситуацией. Если вам нужна помощь в подборе юриста или подготовке документов, уточните город, в котором вы планируете регистрировать ООО, — это влияет на расценки и список доступных специалистов.
Юристы - Россия
Специализация:
preguntas Similares
12.11.2025, 13:35
Добрый день. Вопрос о выплате дивидендов решается на общем собрании акционеров, включая и сроки выплат. При этом, их может и не быть, если так решило собрание, включая случаи получения убытков. Законом предусмотрено, что выплата дивидендов может быть по итогам не только года, но квартала (отчетного периода) -если принято такое решение.
Согласно российскому законодательству, в частности Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО), выплата дивидендов по акциям не ограничивается строго ежегодным периодом. Разберем ситуацию подробно.
1. Периодичность выплаты дивидендов:
- Закон об АО (п. 1 ст. 42) устанавливает, что общество вправе принимать решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года. Это означает, что выплаты могут производиться не только ежегодно, но и чаще — по итогам более коротких отчетных периодов.
- Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров (или советом директоров, если это предусмотрено уставом) на основании финансовой отчетности, подтверждающей наличие чистой прибыли.
2. Возможность разовых выплат:
- Термин «разово» в законе прямо не используется, но по сути выплата дивидендов по итогам любого из указанных периодов (например, за полугодие) является разовой операцией для этого периода. Общество не обязано выплачивать дивиденды ежегодно — оно может делать это, например, только раз в несколько лет или только по итогам конкретного квартала, если есть прибыль и принято соответствующее решение.
- Для закрытого акционерного общества (ЗАО) действуют те же правила, что и для публичных АО, в части выплаты дивидендов, если иное не установлено уставом. ЗАО также может выплачивать дивиденды по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или года.
3. Условия для выплаты дивидендов:
- Выплата возможна только при наличии чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности.
- Общество не должно иметь признаков банкротства или ограничений, перечисленных в п. 1 ст. 43 Закона об АО (например, неполная оплата уставного капитала, стоимость чистых активов меньше уставного капитала и др.).
- Размер дивидендов не может превышать рекомендованный советом директоров (если он есть) и утверждается общим собранием.
4. Практические аспекты:
- Решение о выплате должно четко указывать период, за который выплачиваются дивиденды (например, «по результатам первого квартала 2024 года»), размер дивидендов на акцию, дату составления списка лиц, имеющих право на получение, и срок выплаты (не более 60 дней с даты принятия решения).
- Если общество решит выплачивать дивиденды, например, только по итогам полугодия 2024 года, а в следующем году не будет выплат из-за отсутствия прибыли, это допустимо — закон не обязывает к регулярным выплатам.
Резюме: Выплаты дивидендов по акциям в акционерном обществе (включая ЗАО) могут производиться не ежегодно, а по результатам более коротких периодов (квартала, полугодия и т.д.), что фактически позволяет осуществлять их «разово» для каждого периода. Ключевое условие — наличие чистой прибыли и решение общего собрания акционеров. Однако, поскольку каждая ситуация имеет нюансы (например, особенности устава, налоговые последствия), рекомендую обратиться к юристу для консультации по конкретному случаю, чтобы избежать нарушений законодательства.
31.01.2026, 17:41
Здравствуйте, направить им свое коммерческое предложение о выкупе части акций компаний по рыночной адекватной цене и посмотрите, что они вам на это ответят. Может кто из акционеров и согласится.
Да, стать совладельцем компании, не выходившей на биржу и не проводившей IPO, возможно. Для этого используются не биржевые, а корпоративные механизмы.
Основные законные способы
1. Покупка доли у текущего собственника
Если компания оформлена как ООО:
вы можете купить долю у одного из участников;
требуется согласие остальных участников (если это предусмотрено уставом);
сделка оформляется через нотариуса и регистрируется в ЕГРЮЛ.
2. Вхождение в состав участников через увеличение уставного капитала
Компания может:
увеличить уставный капитал;
принять вас в состав участников в обмен на вклад (деньги, имущество, иногда — права/результаты труда).
Это часто используется для ключевых сотрудников.
3. Опционная схема (корпоративный опцион)
Собственник может:
заключить с вами соглашение о праве в будущем приобрести долю на определённых условиях;
привязать получение доли к KPI, сроку работы, результатам.
Юридически сложнее, но популярно в частных компаниях.
4. Договор с отложенным переходом доли
Заключается соглашение, по которому:
вы становитесь совладельцем при наступлении определённых условий (срок, показатели, проект);
до этого момента остаетесь наёмным сотрудником.
Что важно понимать
Покупка «акций» возможна только в АО.
В ООО — доли, а не акции.
Работодатель не обязан предлагать долю сотруднику.
Все договорённости должны быть письменно закреплены.
Устные обещания «потом дадим долю» юридической силы не имеют.
С чего начать на практике
Уточнить организационно-правовую форму компании (ООО или АО).
Понять, готовы ли собственники рассматривать партнёрство.
Предложить конкретную модель:
покупка доли;
вклад + доля;
опцион.
Привлечь корпоративного юриста для оформления.
Итог
Отсутствие IPO и листинга на бирже не мешает стать совладельцем бизнеса. В частных компаниях это делается через покупку доли, увеличение уставного капитала или корпоративные соглашения. Ключевое условие — согласие собственников и грамотное юридическое оформление.
Здравствуйте, Андрей!
Скажите, а с самим владельцем компании вы разговаривали? Скорей всего вам потребуется не биржевая покупка акций, а прямая договоренность с действующими владельцами. Уточните организационную форму компании. для подготовки плана действий.
Андрей, увы, но стать совладельцем вы можете только с согласия изначальных владельцев компании. Так как в России действует свобода договора по закону:
ГК РФ Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается
Разве учредители / собственники долей в уставном капитале разделяют Ваше намерение?
Добрый день. Зависит от организационной формы, но общий смысл - вам нужно договариваться с владельцами долей/ акций (в зависимости от организационно-правовой формы. Также, если вы разобрались как работает данный «бизнес», то можете зарегистрировать юридическое лицо и самостоятельно начать развивать свое дело.
В первую очередь надо спросить нынешних владельцев, есть ли у них такое желание. Ну и потом уточнить финансовый вопрос, если есть.
Можностать совладельцем бизнеса купить его
Да, можно стать совладельцем, но не через акции на бирже, а через договора долевого участия или куплю доли в уставном капитале компании (если она ООО или аналогичная форма). Это требует согласия текущих собственников и оформления долевого участия официально через устав и реестр участников.
Да, стать совладельцем непубличной компании, где вы работаете, возможно, хотя процедура сложнее, чем покупка акций на бирже. Вам нужно:
1. Узнать организационно-правовую форму компании (обычно ООО или непубличное АО).
2. Обратиться к руководству или собственникам с предложением о покупке доли/акций. Компания может иметь внутренние правила о продаже долей сотрудникам.
3. Если согласие получено, заключить договор купли-продажи доли (для ООО) или акций (для АО). Для ООО потребуется нотариальное удостоверение сделки и внесение изменений в ЕГРЮЛ.
4. Учесть, что в уставе могут быть ограничения (например, преимущественное право покупки другими участниками).
5. Проконсультироваться с юристом для проверки документов и соблюдения процедур. Это позволит вам получить долю в бизнесе, участвовать в управлении и получать дивиденды.
18.05.2026, 08:58
Здравствуйте должны увольнять предупредив за 2 месяца.
Уточните причину прекращения деятельности? Предприятие омквидируют?
Юридически организация ликвидируется. Прекращение деятельности предусмотрено только для индивидуальных предпринимателей.
Предприятие может только ликвидироваться, а не прекратить свою деятельность.
Работодатель должен направить уведомление о сокращении за 2 мес.
Порядок прописан согласно ст. 178, 180 ТК РФ.
Здравствуйте.
Предприятие может только ликвидироваться, а не прекращать свою деятельность.
Согласно ст.178, 180 ТК РФ работодатель обязан направить уведомление о сокращении за 2 месяца.
Ликвидация — это процедура полного прекращения юридического лица, с внесением записи в ЕГРЮЛ.
Прекращение деятельности без ликвидации — это, например, временная приостановка работы, отсутствие дохода, простои, но юридическое лицо продолжает существовать.
Увольнение при ликвидации: всех сотрудников увольняют по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация организации), с выплатой выходного пособия (ст. 178 ТК РФ).
Прекращение деятельности (без ликвидации):
Возможен перевод на простой (ст. 157 ТК РФ) с выплатой части зарплаты.
Увольнение возможно по сокращению штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) или по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ).
Если предприятие ликвидируется:
— Все сотрудники увольняются с выплатой выходного пособия за один месяц, а также за второй и третий месяцы, если не трудоустроились (ст. 178 ТК РФ).
Если просто нет дохода/приостановлена деятельность:
— Работодатель может объявить простой (оплата не менее 2/3 средней зарплаты).
Уточните у работодателя, что происходит: ликвидация, простой, сокращение или иное.
Попросите письменное уведомление о причине и основании возможного увольнения.
Проверьте приказ: при ликвидации — основание п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; при сокращении — п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Проверьте выплаты: выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск, зарплата.
При нарушениях — обращайтесь в трудовую инспекцию (ГИТ) или в суд.
Уведомление об увольнении:
— При ликвидации: за 2 месяца (ст. 180 ТК РФ).
— При сокращении: за 2 месяца (ст. 180 ТК РФ).
Документы:
— Приказ об увольнении, расчет, трудовая книжка, справки о доходах.
Здравствуйте! Прекращение деятельности само по себе не равно ликвидации. Пока юрлицо не ликвидировано, увольнять должны либо по сокращению, либо по ликвидации — п. 1 или 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с уведомлением за 2 месяца и выплатами по ст. 178 ТК РФ. Вам уже выдали уведомление? Там написано «ликвидация» или «сокращение»? Это поможет точнее оценить ситуацию
Доброе утро. По закону «прекращение деятельности» — это не термин, а бытовое название ликвидации (ст. 61 ГК РФ). Если работодатель просто «заморозил» работу и нет доходов — это не ликвидация, увольнять обязаны по сокращению (ст. 178, 180 ТК РФ). А при настоящей ликвидации — всех увольняют с выходным пособием за 2 месяца (ст. 180 ТК РФ). Без ваших документов (приказа, записи в трудовой) не поймут, что именно происходит.
Доброе утро. Понимаю ваше беспокойство из-за неопределенности на работе. Давайте проясним ситуацию.
"Прекращение деятельности" и "ликвидация" с точки зрения увольнения — это разные вещи. Просто остановка работы или нулевой доход не являются законным основанием для увольнения по инициативе работодателя.
Вот как различаются эти понятия:
Ликвидация — это юридический процесс, при котором компания полностью прекращает свое существование и исключается из реестра (ЕГРЮЛ) . Только это дает право уволить вас по специальной статье с полным набором гарантий и компенсаций .
Прекращение деятельности (в том значении, которое, вероятно, используют ваши руководители) — это фактическая приостановка работы. Сама компания при этом может продолжать существовать. Такая ситуация — не основание для вашего автоматического увольнения.
Как вас должны уволить при реальной ликвидации:
Вас обязаны письменно предупредить под роспись не менее чем за 2 месяца .
В день увольнения выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере среднего месячного заработка .
На время поиска новой работы за вами сохраняется средний заработок еще на срок до 2 месяцев, а в некоторых случаях — до 3 .
Если же компания просто хочет "закрыться", не проводя процедуру ликвидации, вас могут пытаться уволить по другим статьям (сокращение, соглашение сторон), но это уже совсем другие процедуры и выплаты. Самое главное для вас сейчас — не подписывать никаких документов "по собственному желанию" без понимания последствий.
Здравствуйте.
В этом случае должно быть увольнение в связи с ликвидацией организации, п.п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ. Должна быть соблюдена процедура увольнения, обязательно письменное предупреждение за два месяца и выплата выходного пособия.
В любом случае это увольнение по инициативе работодателя, а не по собственному желанию.
С уважением.
Различие между прекращением деятельности и ликвидацией
Прекращение деятельности – это фактическое приостановление хозяйственных операций (нулевой доход, отсутствие оборотов) без юридического прекращения существования организации. Компания продолжает числиться в ЕГРЮЛ, обязана сдавать нулевую отчетность, а учредители и руководитель несут ответственность.
Ликвидация – это полное прекращение юридического лица без правопреемства. Включает: добровольное решение участников, уведомление налоговой, публикацию в «Вестнике», расчет с кредиторами, снятие с учета. Только после внесения записи в ЕГРЮЛ компания считается ликвидированной.
Как увольнять сотрудников при ликвидации
При ликвидации увольнение производится по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Порядок:
1. Уведомить каждого работника персонально под подпись не менее чем за 2 месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ).
2. При массовом увольнении – уведомить профсоюз и службу занятости за 3 месяца.
3. Выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранить средний заработок на период трудоустройства (до 2 месяцев, в исключительных случаях – 3 месяца) (ст. 178 ТК РФ).
Если же речь идет только о прекращении деятельности (например, приостановка из-за отсутствия заказов), то увольнение возможно только по иным основаниям: соглашение сторон, собственное желание, сокращение штата (с выплатой компенсаций) или простой (ст. 72.2, 157 ТК РФ). Простой оплачивается в размере 2/3 среднего заработка.
Резюме
- Ликвидация – полное прекращение организации, требует обязательного увольнения всех сотрудников с предупреждением за 2 месяца и выплатой выходных пособий.
- Прекращение деятельности – фактическое бездействие, не освобождает от обязанностей перед работниками; увольнение возможно только по общим правилам (сокращение, соглашение и т.д.).
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
20.02.2026, 12:19
Да, трудовой договор нужен во всех случаях. Можно даже с окладом 1 рубль.
Конечно нужен.. Только он не такой как у работников
Здравствуйте!
Заключать трудовой договор с единственным учредителем ООО, выполняющим обязанности генерального директора этой организации, не нужно. Для оформления отношений общества и его единственного учредителя достаточно принять решение о наделении его соответствующими полномочиями.
Вместе с тем законом не запрещено заключать трудовой договор между ООО и его единственным участником. Верховный Суд РФ ранее отмечал, что в этом случае на руководителя (единственного участника) распространяются нормы трудового законодательства (см. определение ВС РФ от 28.02.2014 № 41-КГ13-37). Это означает, что он имеет право на своевременную регулярную выплату зарплаты, оплачиваемый отпуск, пособие по нетрудоспособности и другие гарантии и компенсации, предусмотренные для работника трудовым законодательством РФ.
Ольга, здравствуйте!
.
➡️ Надо отметить, что есть Письмо Минфина РФ от 20.11.2019 N 03-12-13/89698
Ссылка https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=350192&ysclid=mlup7r3cba390787809
Они разъясняют, что в позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Определении от 05.06.2009 N 6362/09, указано если руководителем организации является ее единственный учредитель, то трудовые отношения с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в качестве генерального директора, как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника. При этом отсутствие заключенного трудового договора с руководителем организации не означает отсутствия трудовых отношений. На основании этого в указанном Определении Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации сделан вывод, что выплаты в пользу руководителя организации, в том числе являющегося единственным учредителем (участником) организации, рассматриваются как выплаты, производимые в рамках трудовых отношений.
➡️ Соответственно, достаточно только решения единственного участника Общества
.
С уважением и готовностью помочь,
юрист Квон Дмитрий Викторович
Вопрос о необходимости заключения трудового договора с единственным учредителем, который сам же является генеральным директором, на протяжении многих лет остается предметом дискуссий между юристами, Минфином и Рострудом. Однако на сегодняшний день сложилась определенная правовая позиция.
Короткий ответ: С точки зрения контролирующих органов — не обязательно, но с точки зрения социальной защищенности и здравого смысла — крайне желательно.
Ниже подробный разбор ситуации с учетом позиций разных ведомств.
1. Позиция Минтруда, Роструда и Минфина
Официальные структуры (например, Письмо Минфина от 15.12.2022 № 03-03-06/1/123004, Письма Роструда) традиционно придерживаются позиции, что договор заключать не нужно.
Их логика:
Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем.
В данном случае происходит «автоподписание»: одно и то же лицо подписывает договор и за работника, и за работодателя.
Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ, заключение договора с самим собой невозможно, так как отсутствует вторая сторона.
Последствия этой позиции: Если договора нет, то зарплату гендиректору можно не начислять, что удобно для «нулевых» компаний.
2. Позиция судов и Фонда социального страхования (СФР)
Здесь логика иная. Согласно позиции Конституционного Суда и сложившейся практике:
Генеральный директор — это прежде всего работник, выполняющий определенную трудовую функцию.
Статус единственного учредителя не лишает его права на социальные гарантии (больничные, декретные, пенсионный стаж).
Важный нюанс: С 1 января 2023 года вступили в силу поправки, согласно которым руководители, являющиеся единственными участниками, признаются застрахованными лицами в системе обязательного страхования независимо от наличия бумажного трудового договора.
3. Аргументы «ЗА» заключение трудового договора
Несмотря на письма Роструда, на практике заключение договора дает ряд преимуществ:
Расходы на оплату труда: Чтобы законно учитывать зарплату директора в расходах по налогу на прибыль или при УСН («доходы минус расходы»), наличие трудового договора является веским основанием для налоговой.
Социальные выплаты: Получение пособий (например, по временной нетрудоспособности) проходит гораздо проще, если есть договор, установленный оклад и отчисления.
Взаимоотношения с банками и контрагентами: При открытии счета или заключении крупных сделок банки часто запрашивают трудовой договор с руководителем как подтверждение его полномочий и легитимности структуры компании.
Стаж: Трудовой договор — это бесспорное доказательство трудового стажа для назначения пенсии в будущем.
4. Как правильно оформить, если решили заключать?
Если вы решили закрепить отношения документально:
Приказ №1: Издается приказ о вступлении в должность генерального директора на основании Решения единственного учредителя.
Подписание договора: В преамбуле договора и в блоке «Подписи сторон» в обеих графах будет стоять фамилия одного и того же человека. Справа — как работника, слева — как представителя работодателя (Общества) на основании Устава. Это законно и не является нарушением.
Итоговая рекомендация
Если компания «спящая» (нет оборотов): Можно не заключать договор, опираясь на письма Роструда, и не платить зарплату (чтобы не копить долги перед бюджетом по налогам с ФОТ). Директор действует на основании Решения и Устава.
Если компания ведет деятельность: Трудовой договор нужен. Это снимет вопросы налоговой по учету расходов, позволит легально платить зарплату и обеспечит директору полноценный социальный пакет.
Важно: Даже если бумажный договор не подписан, как только директор начал выполнять работу (подписывать счета, контракты), трудовые отношения считаются возникшими фактически (ст. 67 ТК РФ).
Статья 273 ТК РФ про единственного учредителя.
Особенности регулирования труда, предусмотренные настоящей главой, распространяются на руководителей организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда:
руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества;
Ну а далее написано, что на руководителей распрстраняются все нормы ТК РФ, нсли в это гоаве не установлено иное.
А иное как раз и установлено (читай выше)
ГК РФ Статья 53. Органы юридического лица
4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.
Единственный учредитель-руководитель и у него должность, пусть, директор.
Директор это орган управления юридического лица.
Исходя из ст. 273 ГК РФ и указанной нормы, отношения между директором-единственным учредителем регулируются нормами ГК РФ, т.к. трудовой договор невозможен
Всё, что пишут про Трудовые правотношения между единственным учредителем-руководителем это называется "натянуть сову на глобус".
И этого не надо делать.
Просто для того, чтобы на такого человека распространялись социальные и иные гарантии, надр всё это прописать в гражданско-правовом договоре, который гражданин как единственный учредитель заключит от имени ЮЛ с самим собой как единоличным органом юридического лица - директором.
Такие договопа ГК РФ вполне допускает в отличие от того, что было в ГК РСФСР.
Добрый день! Да, с генеральным директором, даже если он единственный учредитель ООО, трудовой договор заключать нужно, иначе могут возникнуть налоговые и правовые риски.
Генеральный директор — это должностное лицо, которое осуществляет управление обществом, и его полномочия закрепляются трудовым договором. Без договора формально отсутствуют основания для выплаты зарплаты, начисления взносов в фонды и применения трудовых гарантий, что может повлечь претензии со стороны налоговых органов и ФСС.
Правовые основания:
ст. 20 Федерального закона № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
ст. 67, 15, 22 ТК РФ
Согласно законодательству РФ, заключение трудового договора с генеральным директором, который является единственным учредителем ООО, не является обязательным, но имеет важные правовые последствия. Поскольку единственный учредитель и генеральный директор — это одно физическое лицо, трудовые отношения в классическом понимании (работник-работодатель) не возникают. Учредитель назначает себя на должность единоличного исполнительного органа решением общего собрания участников (в данном случае — единоличным решением). Однако заключение трудового договора может быть целесообразно для фиксации условий труда, размера вознаграждения, режима работы, ответственности и иных аспектов. Это также влияет на пенсионные отчисления и социальные гарантии. Рекомендуется проконсультироваться с юристом для оформления всех документов в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12.02.2026, 12:07
Нормы права:
3. Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
ст. 1473, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 22.07.2024)
Да, вносить изменения в устав необходимо, если ваша компания работает на индивидуальном, не типовом уставе, если работаете на типовом уставе, но нужно лишь подать заявления для обновление ЕГРЮЛ
Ольга, здравствуйте!
.
➡️ Если Устав не содержит такого наименования, то да, конечно, это требуется.
➡️ Важно обратить внимание, что в ст.12 ФЗ-14 об ООО указано:
2. Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование общества;
Вот ссылка на статью https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/dd7be15e0bdc4a15af33cdc98ad82e3a2386970f/?ysclid=mlj91nhuwn863139596
.
С уважением и готовностью помочь,
юрист Квон Дмитрий Викторович
Да, Ольга, внести изменения в Устав ООО необходимо.
Да, внесение краткого (сокращенного) наименования организации требует изменения Устава ООО и последующей государственной регистрации этих изменений в налоговом органе. Согласно статье 54 Гражданского кодекса РФ и Федеральному закону "Об обществах с ограниченной ответственностью", полное и (при его наличии) сокращенное фирменное наименование общества указывается в его уставе. Если организация решила использовать краткое название (например, для делового оборота, рекламы или на печати), оно должно быть закреплено в уставных документах. Процедура включает: принятие решения общего собрания участников о внесении изменений в Устав, подготовку новой редакции Устава или изменений к нему, нотариальное удостоверение заявления по форме Р13001 и подачу документов в ИФНС для внесения записи в ЕГРЮЛ. Использование незарегистрированного краткого наименования может привести к юридическим рискам, включая оспаривание сделок.
