Любая >
сегодня, 09:58
Как возместить расходы на похороны и оформить комнату от наследников?
Вопрос по законам страны: Россия
Добрый день, подскажите пожалуйста что нужно нам делать в данном вопросе? Ситуация такая:свекровь досматривала соседку по комнате в общежитии. Соседка умерла, свекровь оплачивала похороны из собственных средств. Когда та была жива, по больницам и везде ходила тоже свекровь с ней и везде указывала свои паспортные данные. При захоронении тоже взяли данные паспорта. Оформить дарственную на комнату женщина не успела. Есть два наследника, ее племянники. Один живет на Украине, вторая много лет в Германии когда уехала в статусе беженцев. Они обещают свекрови отдать деньги за похороны и отдать эту комнату в общежитие. Как они это могут сделать? Мы в России в Крыму, они в разных городах и странах оба. Помогите пожалуйста дельным советом, что и кому нужно будет делать?Заранее всех благодарю.
Свекровь имеет право на возмещение расходов на похороны за счет наследства. Передача комнаты возможна только после принятия наследства племянниками и оформления дарения. Необходимо зафиксировать обещания наследников письменно и обратиться к нотариусу. Если наследники не выполнят обязательства, придется обращаться в суд.
Добрый день. Они оба не в России. В наследство не кто не вступил из них.
имущество выморочным стало и принадлежит местной Администрации.
Юлия Сергеевна, необходимо смотреть все документы, по месту обращайтесь за помощью к юристу
Свекровь имеет право на возмещение расходов на похороны за счет наследства. Необходимо зафиксировать обещания наследников письменно и обратиться к нотариусу. Если наследники не выполнят обязательства, придется обращаться в суд.
Здравствуйте.
Свекрови стоит в первую очередь собрать документы, подтверждающие расходы на похороны, и предъявить наследникам требование о возмещении — по закону они обязаны компенсировать эти траты в пределах стоимости полученного наследства. Поскольку дарственная не была оформлена, комната входит в наследственную массу и переходит племянникам как наследникам; чтобы передать комнату свекрови, они могут либо отказаться от своих долей в её пользу, либо после получения свидетельств о праве на наследство заключить с ней соглашение о разделе наследства с компенсацией. Учитывая, что наследники находятся за границей, они вправе действовать через доверенное лицо (с оформлением и легализацией доверенности) либо подать необходимые заявления через консульство РФ; оптимально сразу проконсультироваться с нотариусом, ведущим наследственное дело — он поможет выстроить корректный порядок действий и оформить все документы.
С уважением.
Наследники должны принять наследство обратившись к нотариусу в течение 6 месяцев после смерти. Через 6 месяцев им выдадут свидетельство о праве на наследство, зарегистрируют право собственности. После этого наследники вправе распорядиться принадлежащей им комнатой как угодно. Вступить в наследство они смогут исключительно при личном помещении нотариуса в России.
Лицо фактически осуществившее похороны может получить пособие на погребение. Заявление можно подать через Госуслуги или лично обратившись в СФР.
Так как дарственная не была зарегистрирована при жизни соседки, комната вошла в наследственную массу.
Наследники (племянники) вправе принять наследство и тогда они станут собственниками.
При этом они могут договориться со свекровью: например, продать ей свою долю или оставить комнату, компенсировав расходы на похороны.
Закон не запрещает наследникам распоряжаться полученным имуществом так, как они решат с другим лицом. Тот факт, что наследники живут за границей, не мешает: они могут оформить доверенность на представителя в РФ или действовать через консульство РФ.
Свекровь вправе потребовать возместить расходы на основании ст. 1174 ГК РФ. Она может предъявить требование к наследникам, которые приняли наследство.
Главное здесь собрать доказательства: все чеки, квитанции, договоры с ритуальными службами, медицинские счета, если оплачивалось лечение перед смертью.
Сначала попробуйте решить вопрос в досудебном порядке: предложите наследникам соглашение, где зафиксируете сумму компенсации и порядок выплат. Если откажут, придётся выходить с иском в суд.
Добрый день. Племянники могут возместить вашей свекрови расходы на похороны за счёт наследства (ст. 1174 ГК РФ) . Что касается комнаты — если она не приватизирована, то она не входит в наследство, и её оформление возможно только через суд, если удастся доказать, что наследодатель при жизни начал процедуру приватизации . Племянники могут отказаться от наследства в вашу пользу, если вы являетесь наследником по закону (ст. 1158 ГК РФ) .
Вряд ли вы что-то будете иметь от наследников, жильё тоже не будет в собственности женщины. Всё при жизни нужно было оформлять, например договор пожизненной ренты.
Согласно ст. 1174 ГК РФ, расходы на похороны наследодателя возмещаются за счет наследства. Лица, понесшие такие расходы, вправе требовать их возмещения от наследников в пределах стоимости наследственного имущества.
- Комната в общежитии может быть объектом наследования, если была приватизирована или находилась в собственности умершей. В противном случае (например, социальный найм) наследуются только права и обязанности по договору найма.
- Наследники вступают в наследство в течение 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ). Если они не примут наследство, оно может перейти к государству.
Ситуация: свекровь осуществляла уход за соседкой по комнате в общежитии, оплатила похороны из своих средств. Умершая не успела оформить дарственную на комнату. Наследники — два племянника, проживающие на Украине и в Германии. Они обещают возместить расходы на похороны и передать комнату свекрови.
Правовое регулирование:
- Согласно ст. 1174 ГК РФ, расходы на похороны наследодателя возмещаются за счет наследства. Лица, понесшие такие расходы, вправе требовать их возмещения от наследников в пределах стоимости наследственного имущества.
- Комната в общежитии может быть объектом наследования, если была приватизирована или находилась в собственности умершей. В противном случае (например, социальный найм) наследуются только права и обязанности по договору найма.
- Наследники вступают в наследство в течение 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ). Если они не примут наследство, оно может перейти к государству.
Что делать свекрови:
1. Собрать документы: сохранить все чеки, квитанции, договоры на ритуальные услуги, подтверждающие оплату похорон. Также собрать документы, подтверждающие факт ухода (выписки из медкарт, справки).
2. Установить наследников: найти контакты племянников, запросить копии их паспортов, документы, подтверждающие родство с умершей (свидетельства о рождении, смерти).
3. Уведомить наследников о расходах: направить им письменное требование о возмещении с приложением копий документов. Лучше заказным письмом с уведомлением.
4. Договориться о передаче комнаты: если наследники желают передать комнату свекрови, возможны варианты:
- Дарение: наследники должны сначала принять наследство (получить свидетельство у нотариуса), затем заключить договор дарения у нотариуса. Для этого им лично или через представителя по доверенности нужно явиться к нотариусу в России. Доверенность должна быть нотариально удостоверена и переведена на русский язык.
- Возмещение расходов вместо передачи: если передача недвижимости сложна, можно договориться только о возмещении затрат на похороны и уход.
5. Обратиться к нотариусу: по месту открытия наследства (последнее место жительства умершей) для выяснения состава наследства и действий наследников.
6. Судебный порядок: если наследники отказываются возмещать расходы или передавать комнату, свекровь вправе подать иск в суд о взыскании расходов на похороны (в пределах стоимости наследства).
Особенности, если наследники за рубежом:
- Наследники из Украины и Германии могут вступить в наследство через консульские учреждения РФ или направить заявление нотариусу по почте (с нотариальным удостоверением подписи и переводом).
- Для совершения сделок с недвижимостью (дарение) потребуется личное присутствие или доверенность с апостилем/легализацией.
- Рекомендуется привлечь российского юриста для координации действий.
Резюме:
Свекровь имеет право на возмещение расходов на похороны за счет наследства. Передача комнаты возможна только после принятия наследства племянниками и оформления дарения. Необходимо зафиксировать обещания наследников письменно и обратиться к нотариусу. Если наследники не выполнят обязательства, придется обращаться в суд.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
Юристы - Россия
Специализация:
Недвижимость
Похожие вопросы
21.07.2026, 20:20
Само по себе заявление дочери о том, что она оплачивала коммунальные услуги, не означает, что отец обязан перечислить ей половину суммы.
После принятия наследства расходы на содержание квартиры несут наследники соразмерно своим долям. Нужно установить дату открытия наследства, круг наследников, их доли и фактически оплаченные суммы.
Если после смерти квартира сдавалась, доход от найма также должен учитываться между наследниками соразмерно долям. Из этой суммы могли оплачиваться коммунальные платежи. Поэтому требовать с отца половину всех расходов без зачёта арендного дохода нельзя.
Отцу следует письменно запросить квитанции, банковские выписки, сведения о сдаче квартиры и поступлениях от жильцов. Затем можно сделать взаимный расчёт: подтверждённые расходы минус подтверждённые доходы от квартиры. При споре эти документы представляются в суд при разделе наследственного имущества.
Не передавайте деньги наличными без расписки и расчёта.
Дочь может подтвердить, что квартира после смерти не сдавалась и все заявленные платежи оплачены именно из её личных средств?
Обязанность по оплате коммунальных услуг** лежит на собственнике квартиры. После смерти собственника до принятия наследства обязанность несут наследники пропорционально их долям (ст. 1112, 1175 ГК РФ). Если дочь фактически оплачивала коммунальные услуги за весь период после смерти брата (первые 6 месяцев до принятия наследства и после), она вправе требовать от отца возмещения его доли (1/2) этих расходов, если докажет факт оплаты.
После смерти брата открылось наследство, в которое входит квартира (и, возможно, право требования арендной платы, если договор аренды был заключен при жизни наследодателя). Наследниками первой очереди являются отец и дочь умершего (ст. 1142 ГК РФ). Они наследуют имущество в равных долях, если нет завещания.
Дедушка имеет право взыскать с неё 1/2 полученного дохода за пользование его одной второй долей Она имеет право взыскать 1/2 коммунальных если оплатила их за всю квартиру
В данной ситуации отцу нужно запросить у дочери документальное подтверждение факта оплаты коммунальных услуг (чеки, квитанции) и, если она сдавала квартиру, договор аренды и подтверждение получения доходов. Если дочь не предоставит документы, её требование о возмещении половины расходов необоснованно. Кроме того, если она сдавала квартиру, полученные доходы должны учитываться при разделе наследства — они могут перекрывать расходы на коммуналку. Отец вправе подать встречный иск о включении доходов от аренды в наследственную массу и о перерасчёте расходов. Действовать нужно через суд, предоставив свои возражения. Рекомендую отцу заявить о том, что дочь обязана отчитаться о доходах от аренды, иначе её требование о возмещении расходов не может быть удовлетворено. Также можно подать заявление о фальсификации доказательств, если она не предоставит документы.
Юлия, здравствуйте. Требование дочери о возмещении половины расходов на коммунальные услуги не является автоматическим и не подлежит безусловному удовлетворению. Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на наследниках соразмерно их долям (ст. 249 ГК РФ, ст. 153 ЖК РФ). Если дочь действительно оплачивала квитанции, она вправе требовать с отца возмещения его части. Однако ее требование должно быть подтверждено документально. Отец вправе запросить у нее подлинные квитанции и выписки из банка, подтверждающие факт оплаты именно ею. Без таких доказательств ее требование необоснованно.
Ключевой момент — возможная сдача квартиры в аренду после смерти брата. Доходы, полученные от использования наследственного имущества, также принадлежат наследникам в равных долях (ст. 248, 1102 ГК РФ). Если дочь сдавала квартиру и получала деньги, она обязана отчитаться перед отцом. Полученная арендная плата должна уменьшать ее требование по коммунальным платежам, так как эти расходы могли покрываться из дохода от аренды. Отец вправе настаивать на зачете: доходы от найма, причитающиеся ему, должны быть учтены против его доли коммунальных расходов.
Если дочь отказывается предоставить информацию и документы, а миром договориться не удается, спор будет разрешаться в суде в рамках дела о разделе наследства. Отцу следует заявить встречное требование о включении доходов от аренды в наследственную массу и об обязании дочери предоставить полный финансовый отчет. В суде она должна будет доказать и размер своих расходов, и то, что квартира не сдавалась, либо раскрыть размер полученного дохода. В итоге суд произведет взаимозачет: признает обязанность отца оплатить свою часть подтвержденных коммунальных расходов, но одновременно признает его право на половину дохода от аренды, который пойдет в зачет или даже превысит сумму долга за коммуналку.
Таким образом, отцу не следует платить безоговорочно, а нужно требовать документы и настаивать на полном финансовом отчете. Если понадобится помощь в составлении запроса или иска — обращайтесь, контакты в профиле.
Здравствуйте.
Требование дочери о возврате половины коммунальных платежей не бесспорно: если она покрывала их за счёт арендных поступлений от квартиры, личного расхода не было; для разрешения спора нужны доказательства — договоры аренды, выписки по счетам и переписка, а при отсутствии договорённости вопрос придётся решать в суде.
С уважением.
После смерти брата открылось наследство, в которое входит квартира (и, возможно, право требования арендной платы, если договор аренды был заключен при жизни наследодателя). Наследниками первой очереди являются отец и дочь умершего (ст. 1142 ГК РФ). Они наследуют имущество в равных долях, если нет завещания.
Ситуация регулируется Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) и наследственным правом.
После смерти брата открылось наследство, в которое входит квартира (и, возможно, право требования арендной платы, если договор аренды был заключен при жизни наследодателя). Наследниками первой очереди являются отец и дочь умершего (ст. 1142 ГК РФ). Они наследуют имущество в равных долях, если нет завещания.
Ключевые моменты:
1. Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на собственнике квартиры. После смерти собственника до принятия наследства обязанность несут наследники пропорционально их долям (ст. 1112, 1175 ГК РФ). Если дочь фактически оплачивала коммунальные услуги за весь период после смерти брата (первые 6 месяцев до принятия наследства и после), она вправе требовать от отца возмещения его доли (1/2) этих расходов, если докажет факт оплаты.
2. Доходы от аренды квартиры, полученные после смерти наследодателя, также входят в состав наследства и подлежат распределению между наследниками (ст. 1112, 1168 ГК РФ). Если дочь сдавала квартиру и получала арендную плату, эти средства должны быть учтены при разделе. Дочь обязана отчитаться перед отцом о полученных доходах и включить их в наследственную массу.
3. Взаимозачет: Если дочь действительно получала доход от аренды и из этих средств оплачивала коммунальные услуги, то она не вправе требовать от отца дополнительного возмещения, так как фактически использовала общую наследственную прибыль. Более того, отец может потребовать свою долю арендной платы.
4. Рекомендации:
- Потребовать от дочери предоставить документы: договор аренды (если есть), квитанции об оплате коммунальных услуг, выписки о поступлениях арендной платы.
- Если дочь скрывает доходы, можно обратиться в суд с иском о разделе наследства и взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
- Также возможно требование компенсации морального вреда, если действия дочери причинили ущерб (но это сложно доказать).
Краткое резюме: Отцу не обязательно выплачивать дочери половину коммунальных платежей, если есть основания полагать, что она использовала арендную плату. Рекомендуется провести переговоры с требованием предоставить документы, а в случае отказа – обратиться к юристу для подготовки иска в суд.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
Что спросить у нее насчёт сдачи квартиры и оплаты ком услуги
Здравствуйте. Чтобы получить максимально полную информацию и защитить свои интересы (или интересы отца), задайте дочери конкретные вопросы в письменной форме (например, через нотариуса, адвоката или в переписке, чтобы сохранить доказательства). Вот перечень вопросов:
По поводу сдачи квартиры:
1. "Сдавалась ли квартира брата в аренду в период с даты его смерти до настоящего момента?" (если да, уточните сроки).
2. "Кто был арендатором? Предоставьте копию договора аренды (если он заключался устно – уточните это)."
3. "Какой размер арендной платы был установлен и за какой период вы её получили?"
4. "Куда поступали деньги от аренды (на карту, наличными)? Можете ли вы предоставить выписки или расписки? Почему вы не уведомили дедушку о получении дохода?"
5. "Почему вы не сообщили дедушке о том, что квартира сдаётся, и не включили эти доходы в наследственную массу?"
По поводу коммунальных услуг:
1. "За какие именно месяцы (с даты смерти брата) вы оплачивали коммунальные услуги? Предоставьте копии квитанций об оплате и чеки."
2. "Какой была ежемесячная сумма платежей? Подтвердите это документами (справками из УК, банка)."
3. "Если вы получали доход от аренды квартиры, расходы на коммунальные услуги вы оплачивали из этих средств?"
4. "Если вы сдавали квартиру, почему вы считаете, что дедушка должен компенсировать половину коммунальных платежей, а не вы обязаны поделить с ним арендную плату?"
Важно: Все ответы фиксируйте (аудиозапись разговора с согласия или письменная переписка). Если она отказывается отвечать или предоставляет неполные данные, это может быть основанием для подачи иска в суд и требования о разделе наследства с учётом утаённых доходов.
Если после этого вам понадобится дальнейшая консультация по составлению искового заявления или досудебной претензии, вы можете задать вопрос в новой сессии.
Дедушка спросил она прочитал и нечего не ответила
Понял вас. Отказ отвечать на конкретные вопросы — это фактически признак того, что дочь (внучка) не хочет раскрывать информацию. В данном случае это можно расценивать как попытку скрыть доходы от аренды.
Вот что можно сделать дальше (пошагово):
1. Зафиксируйте сам факт отказа. Если есть возможность, сделайте скриншот переписки (если вопросы задавались в мессенджере или смс) или запишите на диктофон (с уведомлением, что идёт запись, если разговор устный). Если отказалась устно — запишите дату, время, место и что именно она сказала (например, "промолчала" или "сказала, что не будет отвечать"). Это может пригодиться в суде.
2. Потребуйте письменного ответа через нотариуса. Дедушка может направить ей нотариально заверенную претензию или запрос через адвоката. Нотариус официально засвидетельствует, что запрос был отправлен, и если она проигнорирует — это будет доказательством её недобросовестности.
3. Подготовьте иск в суд. В рамках дела о разделе наследства (или отдельного иска) можно заявить требования:
- Обязать дочь предоставить документы по аренде и коммунальным платежам.
- Взыскать с неё неосновательное обогащение (если арендная плата скрыта).
- Произвести перерасчёт долей с учётом скрытых доходов.
Сроки: По общему правилу, наследство нужно принять в течение 6 месяцев. Если полгода прошло и свидетельства о праве на наследство ещё не выданы, надо действовать быстро. Если уже получили — подавайте иск о разделе.
4. Не платите ничего без суда. Дедушке не стоит сейчас добровольно отдавать ей половину коммунальных платежей, пока не выяснены доходы от аренды. Отказ от ответа — это её риск. Если она подаст иск на него, он сможет заявить встречные требования о взыскании арендной платы.
Краткий вывод: Молчание — не ответ. Дедушка имеет право обратиться в суд с требованием предоставить информацию и разделить наследство с учётом скрытых доходов. Рекомендую проконсультироваться с юристом очно (или через портал) для составления иска.
Если нужны уточнения по процедуре — задайте новый вопрос.
Спасибо большое Вам , всего доброго , здоровья,и благополучия Вам!
Благодарю вас за добрые слова! Очень рад, что смог помочь разобраться в ситуации. Желаю дедушке удачи в защите своих прав и справедливого решения. Если возникнут новые вопросы по этой или другой юридической теме — обращайтесь. Всего самого наилучшего вашему брату и всей семье!
Пожалуйста! Обращайтесь, если понадобится помощь. Берегите себя и близких.
Скажите пожалуйста ,а может натариус оценивать сам имущества ?
Здравствуйте. Нет, нотариус не имеет права самостоятельно проводить оценку имущества для наследства. Его задача — зафиксировать факт наследования, а стоимость имущества определяется на основании документов, предоставленных наследниками.
Вот как это работает:
1. Как определяется стоимость? Наследники обязаны сами заказать оценку у независимого оценщика (например, для квартиры — у специалиста по рыночной или кадастровой стоимости) либо получить справку из БТИ или Росреестра. Нотариус принимает эти документы и рассчитывает госпошлину (налог) исходя из указанной стоимости.
2. Что делать, если документов нет? Если наследники не предоставили оценку, нотариус не может выдать свидетельство о праве на наследство. Он обязан разъяснить, что нужно принести отчёт об оценке, иначе процесс затянется.
3. Если есть спор о стоимости? В таком случае может потребоваться судебная экспертиза. Нотариус в этом не участвует — только суд назначает экспертизу.
4. Важный нюанс: Нотариус проверяет, соответствует ли заявленная стоимость рыночной (в пределах разумного). Если он заподозрит занижение, он может отказать в выдаче свидетельства и рекомендовать обратиться к оценщику.
Кратко: Нотариус — регистратор, а не оценщик. Все цифры берутся из официальных документов, которые предоставляют наследники.
Если у вас остались вопросы по наследству или разделу имущества, спрашивайте.
А почему когда дедушка сказал ,что покажи сколько стоит имущества по кадастровому ,а она сказала натариус оценил и сказал сколько стои машины ,квартиры и земля и гораж как так
Отличный вопрос. Ситуация здесь может быть такой: нотариус действительно мог озвучить стоимость, но не потому, что сам проводил оценку, а потому, что наследница (внучка) предоставила ему документы об оценке, которые он просто зачитал или переписал в справку.
Давайте разберу по пунктам, как это могло произойти и что на самом деле означает фраза «нотариус оценил»:
1. Как нотариус получает цифры?
Нотариус не ходит по квартирам, не смотрит машины и не замеряет участки. Он работает с документами. Чтобы определить стоимость наследства (для расчета госпошлины и выдачи свидетельства), наследники должны принести:
* Отчет независимого оценщика (рыночная стоимость).
* Справку из БТИ (инвентаризационная стоимость).
* Выписку из Росреестра (кадастровая стоимость).
Нотариус смотрит на эти бумаги и говорит: «Согласно предоставленному вами отчету, стоимость автомобиля такая-то, квартиры — такая-то». Он не оценивает, а констатирует факт из документов.
2. Почему внучка могла сказать «нотариус оценил»?
Скорее всего, она уже заказала оценку (или взяла справки) и передала их нотариусу. А нотариус, используя эти цифры, рассчитал госпошлину. Она это интерпретировала как «нотариус назначил цену».
3. Что делать дедушке?
Ему нужно прямо спросить у нотариуса (лично, по телефону или письменно):
* *«На основании каких документов определена стоимость квартиры, машины, земли и гаража?»*
* *«Могу ли я ознакомиться с отчетами об оценке, которые предоставила моя сноха/внучка?»*
Если нотариус скажет, что документов нет, а он «прикинул на глаз» — это грубое нарушение. Если документы есть, но дедушка с ними не согласен (например, стоимость сильно занижена), он имеет право заказать свою независимую оценку и потребовать, чтобы нотариус учел ее.
4. Важный момент про кадастровую стоимость
Кадастровая стоимость часто ниже рыночной. Если внучка предоставила оценку по кадастру, а реальная цена квартиры выше, то она занижает налог (госпошлину), но и дедушка может потерять, если захочет продать свою долю. Дедушка вправе требовать рыночную оценку, а не кадастровую.
Краткий итог:
Нотариус не оценивает сам. Он озвучивает цифры из бумаг, которые принесла одна из сторон. Если дедушка считает, что эта цифра неверна, он должен:
1. Потребовать у нотариуса копии документов об оценке.
2. Заказать собственную оценку (независимую).
3. Если его оценка сильно отличается, подать в суд на установление реальной стоимости наследства.
Совет: Дедушке лучше лично сходить к нотариусу с этим вопросом. То, что говорит внучка, может быть просто её интерпретацией или уловкой, чтобы не показывать реальные цифры.
А где можно заказать выписку чтобы узнать стоимость имущества
Здравствуйте. Чтобы узнать кадастровую стоимость недвижимости (квартиры, земли, гаража), можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Есть несколько способов, все они официальные и имеют одинаковую юридическую силу.
Вот подробная инструкция, где и как это сделать:
1. Самый быстрый и удобный — через интернет (онлайн):
* Портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru):
* В разделе «Справки и выписки» → «Выписка из ЕГРН».
* Введите кадастровый номер объекта (он есть в документах на квартиру или в старом свидетельстве).
* Выберите опцию «О кадастровой стоимости». Стоимость услуги: 350-400 рублей (при заказе в виде электронного документа). Приходит на email в течение 1-3 дней (иногда быстрее).
* Сайт Росреестра (rosreestr.gov.ru):
* Раздел «Электронные услуги и сервисы» → «Получить выписку из ЕГРН».
* Заполните форму: кадастровый номер, адрес или координаты.
* Укажите, что нужна именно выписка о кадастровой стоимости. Стоимость: около 350 рублей за электронную версию. Срок: до 3 рабочих дней.
* Сервис «ФНС России» (nalog.gov.ru):
* В личном кабинете налогоплательщика (для физлиц) есть раздел «Объекты недвижимости». Там видна налоговая база (на 2024-2025 год это кадастровая стоимость). Этот способ бесплатный, но даёт только текущую стоимость для расчета налога (не для нотариуса). Для наследства лучше брать официальную выписку из ЕГРН.
2. Официально на бумаге — через МФЦ (многофункциональный центр):
* Запишитесь в МФЦ (через сайт или терминал) с паспортом.
* Скажите: «Мне нужна выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах» или конкретно «Выписка о кадастровой стоимости».
* Стоимость: 450-500 рублей (зависит от региона). Срок изготовления: 5 рабочих дней.
* Минус: дольше, чем онлайн, но выдадут заверенную печатью бумагу.
3. Через нотариуса:
* Если вы уже занимаетесь наследством, нотариус может заказать такую выписку самостоятельно (по вашему запросу) или принять от вас ту, что вы заказали. Уточните у нотариуса, как ему удобнее.
Совет для дедушки:
Чтобы избежать спекуляций со стороны внучки, лучше всего заказать выписку лично через сайт Росреестра или Госуслуги, указав свой email. Так вы получите официальный документ, который не сможет изменить внучка. Стоимость небольшая (300-500 рублей), а польза — колоссальная.
Если квартира или гараж не поставлены на кадастровый учёт (старые объекты), сначала нужно будет заказать технический план у кадастрового инженера — но в современных городах это редкость.
Если понадобится помощь с поиском кадастрового номера или заполнением заявления, напишите — подскажу.
По кадастровому он тоже не может оцениват натариус
Вы абсолютно правы. Даже если у нотариуса есть доступ к кадастровой стоимости (например, через выписку из ЕГРН), он не вправе самостоятельно определять эту стоимость для целей наследства. Вот ключевые моменты:
1. Кадастровая стоимость ≠ оценка. Нотариус может увидеть кадастровую стоимость в документах, но для расчета госпошлины он обязан использовать рыночную стоимость, определенную профессиональным оценщиком (Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»).
2. Если наследники приносят справку о кадастровой стоимости – нотариус принимает её, но только если она совпадает с рыночной или если наследники согласны на такой расчет. Если же есть сомнения, нотариус вправе потребовать отчет об оценке.
3. Пример: Если кадастровая стоимость квартиры 2 млн руб., а рыночная — 5 млн руб., нотариус не может выбрать кадастровую. Он посчитает госпошлину исходя из рыночной (если её подтвердили оценщики).
Итог: Нотариус — не оценщик. Он проверяет документы, но не занимается расчетом стоимости. Это обязанность наследников.
Если у вас остались вопросы по оценке, спрашивайте.
Она сказала ,что она на имущество озвучила дедушке который озвучено натариуса по кадармтвенному....
Здравствуйте. Вы всё верно понимаете. То, что дочь сказала дедушке, — это её слова, а не факт, подтверждённый документами.
Вот что нужно знать:
1. Нотариус не оценивает имущество. Ни по кадастровой, ни по какой-либо другой стоимости. Он лишь фиксирует данные, которые предоставляют наследники. Если дочь ссылается на «оценку нотариуса по кадастру», это юридически некорректно. Нотариус мог просто показать ей кадастровую стоимость из ЕГРН (например, из выписки), но это не является официальной оценкой для целей наследства.
2. Кадастровая стоимость — это не рыночная. Для расчёта госпошлины и раздела имущества наследники вправе использовать рыночную стоимость (отчёт оценщика). Кадастровая стоимость может быть ниже или выше рыночной. Если дочь настаивает на кадастровой, это может быть выгодно ей (чтобы уменьшить размер госпошлины), но необязательно законно.
3. Что делать дедушке:
- Потребовать от дочери письменный документ от нотариуса (справку, выписку или письмо), где указана стоимость. Если она его не предоставит — это её слова, не имеющие доказательной силы.
- Если дедушка сомневается, он может самостоятельно заказать отчёт об оценке рыночной стоимости квартиры (это стоит 2–5 тыс. руб.). Суд при разделе будет опираться на этот отчёт, а не на голословные заявления.
4. Важный совет: Не верьте на слово. В наследственных спорах все значимые сведения должны быть подтверждены документально. Если дочь утверждает, что «нотариус сказал», пусть покажет этот документ. Если она отказывается, это повод для суда.
Таким образом, фраза «озвучено нотариусом по кадастровому» не является юридически значимой. Дедушка имеет право запросить официальные документы и при необходимости заказать независимую оценку.
Если нужна помощь в подготовке запроса к нотариусу или в оспаривании её слов — обращайтесь.
Но как так если она не вступила в наследство и натариус знает кадармтвенноую мтоимость
Вы задали очень точный и важный вопрос. Давайте разберу его по шагам, чтобы внести полную ясность.
Ситуация: Дочь не вступила в наследство (то есть официально не приняла его через 6 месяцев после смерти брата), но нотариус знает кадастровую стоимость квартиры. Возникает вопрос: может ли нотариус сам её оценить и использовать эту кадастровую стоимость для расчета доли?
Ответ — нет, не может. И вот почему:
1. Кадастровая стоимость — это не "оценка нотариуса". Нотариус действительно может легко узнать кадастровую стоимость (она есть в открытых базах Росреестра, и нотариус имеет к ним доступ). Но это не результат работы нотариуса, а готовая цифра, которую установило государство.
2. Нотариус не имеет права подменять оценщика. Даже имея доступ к кадастровой стоимости, нотариус не может сказать: «Я посчитал, что стоимость квартиры такая-то, и вот вам госпошлина». Почему? Потому что для расчета госпошлины (и для раздела наследства) требуется актуальная рыночная стоимость, а не просто кадастровая. Она может отличаться в разы.
3. Что такое "вступила в наследство"? Если дочь фактически не вступила (не подала заявление нотариусу в течение 6 месяцев), то она формально не наследник. Но если она фактически пользовалась квартирой (сдавала, оплачивала коммуналку), то суд может признать ее принявшей наследство. Нотариус же опирается на заявления наследников. Если она не заявила о своих правах, нотариус может выдать свидетельство только дедушке (отцу) или обоим, если сочтет, что дочь пропустила срок.
4. Как это работает на практике:
- Нотариус открывает наследственное дело.
- Если наследники не предоставляют отчет об оценке, нотариус приостанавливает выдачу свидетельства и письменно уведомляет, что нужна оценка.
- Если наследники говорят: "Возьмите кадастровую стоимость", нотариус может согласиться только если она устраивает всех наследников (в данном случае дедушку). Если дедушка не согласен, он вправе требовать рыночную оценку.
- Нотариус не вправе сам решать: "Я считаю, что кадастровая стоимость = рыночная". Это может сделать только суд или независимый оценщик.
Почему это важно в вашей ситуации?
- Если дочь не вступила в наследство официально, но фактически сдавала квартиру, она может быть признана судом недобросовестным наследником (скрыла доходы).
- Нотариус к этому отношения не имеет. Вам нужно либо:
- Подать иск в суд о разделе наследства и признании за дедушкой права на 1/2 арендной платы.
- Или дождаться, пока дочь попытается оформить наследство, и тогда обязать её предоставить оценку.
Краткий вывод: Нотариус — не оценщик. Даже зная кадастровую стоимость, он не имеет права подменять ей рыночную оценку. Если наследники не предоставляют оценку, нотариус обязан запросить её или приостановить выдачу документов.
Если у вас остались вопросы по процедуре, спрашивайте.
Где в Томской области ,а именно в Томске можно найти чтобы определили сколько стоит все имущество независимую экспертизу
В Томске и Томской области есть несколько вариантов, где провести независимую оценку имущества (квартиры, дома, автомобиля, земельного участка и т.д.) для наследства, раздела имущества или суда. Я подскажу вам, куда обращаться:
1. Независимые оценочные компании (рекомендую начинать с них):
- ООО «Региональный центр оценки» (г. Томск, ул. Кирова, 40). Занимаются оценкой недвижимости, авто, бизнеса.
- ООО «Оценка-Томск» (пр. Ленина, 104). Оценивают квартиры, дома, гаражи.
- ООО «Сибирская оценочная компания» (ул. Красноармейская, 96). Специализируются на судебных экспертизах.
2. Судебные эксперты (если нужно для раздела наследства через суд):
- Томская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ (ул. Никитина, 33). Проводят оценочные экспертизы по определению суда или по заказу граждан (для досудебного урегулирования).
- Частные эксперты – можно найти через нотариусов или адвокатов. Нотариусы часто рекомендуют конкретных оценщиков, с которыми работают.
3. Как выбрать и что учесть:
- Проверьте членство в СРО оценщиков (саморегулируемая организация) – это обязательное условие. Спросите у компании свидетельство о членстве.
- Договоритесь о выезде на объект (оценщик должен осмотреть квартиру/дом лично, чтобы учесть состояние, ремонт, площадь).
- Сроки: обычно оценка занимает от 3 до 7 рабочих дней.
- Стоимость: для квартиры в Томске — от 3000 до 7000 рублей, для дома — дороже (зависит от площади и удалённости).
4. Если имущество сложное (например, коммерческая недвижимость, автомобиль + квартира) – можно заказать комплексную оценку у одной компании, чтобы получить единый отчёт.
Совет: позвоните в 2-3 компании из списка, сравните цены и сроки. Обязательно скажите, что оценка нужна для наследства (или суда) – от этого зависит форма отчёта. Отчёты, составленные без выезда на место, суд может не принять.
Если понадобятся уточнённые адреса или телефоны, дайте знать. Я примерно знаю расположение в Томске.
Здравствуйте, смотрите дедушка спросил у внучке сдавала она квартиру сына после его смерти ,она так нечего ему не ответила ,а сама говорит что она платила ком услуги пол года и он должен ей отдать часть
Здравствуйте. Ситуация ясна: внучка уклоняется от ответа по поводу сдачи квартиры, но требует компенсацию за коммунальные платежи. С точки зрения закона, это может быть признаком недобросовестного поведения.
Вот краткий алгоритм действий для дедушки:
1. Не платить ничего до выяснения всех фактов. Требование внучки обосновано только если она платила из своих денег. Если она платила из денег, полученных от аренды квартиры (которая входит в наследство), то она не имеет права требовать компенсацию от дедушки. Наоборот, она должна поделиться арендной платой.
2. Официально потребовать документы. Дедушке нужно направить внучке письменное требование (заказным письмом с уведомлением или через нотариуса) с просьбой предоставить за 6 месяцев:
- Копии договора аренды квартиры (если он есть).
- Расписки или выписки о получении арендной платы.
- Квитанции об оплате коммунальных услуг.
- Выписку со своего банковского счета (чтобы подтвердить, что она платила именно из своих средств, а не из арендных).
3. Сделать запросы самостоятельно. Дедушка может запросить справки об отсутствии/наличии задолженности по ЖКХ в управляющей компании и ресурсоснабжающих организациях. Если долгов нет — это не значит, что платила внучка (могло быть, что не было начислений или платил кто-то другой).
4. Юридическая тактика. Если внучка отказывается предоставлять документы или не может доказать, что платила из своих денег, дедушка имеет право:
- Подать иск о разделе наследства и взыскании неосновательного обогащения (если докажет, что квартира сдавалась, а он не получил свою долю дохода).
- В суде заявить ходатайство об истребовании доказательств (банковских выписок внучки, данных об аренде, платежей за ЖКХ).
Вывод для внучки: Требование о возврате половины коммунальных платежей законно, только если она подтвердит оплату из личных средств и не скрывала доходов от аренды. Если она сдавала квартиру, её долг — поделиться этой арендной платой с дедушкой. Уклонение от ответа и одновременное требование денег — повод для судебного разбирательства.
Если нужна помощь в составлении письменного запроса или иска, вы можете задать новый вопрос в этой же сессии.
11.05.2026, 12:40
В вашей ситуации возникло противоречие между судебным решением и данными ЕГРН. Суд отказал во включении жилого дома в наследственную массу, сославшись на его снос по заключению БТИ. Однако Росреестр по-прежнему отображает дом с кадастровым номером на вашем земельном участке.
С точки зрения закона, если дом действительно был снесен до открытия наследства, он не может быть унаследован, так как объект недвижимости прекратил свое существование. Судебное решение в этой части является правомерным. Однако если снос произошел после открытия наследства, наследники могли бы претендовать на компенсацию или восстановление.
Для исправления кадастровой ошибки необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о снятии с кадастрового учета объекта, который фактически отсутствует. К заявлению приложите копию решения суда, заключение БТИ о сносе и выписку из ЕГРН. В случае отказа можно оспорить действия Росреестра в судебном порядке.
Если вы считаете, что дом фактически существует (например, БТИ ошибочно указало снос), следует подать апелляционную жалобу на решение суда, так как оно вступило в законную силу. Срок апелляции — 1 месяц с момента изготовления мотивированного решения. Рекомендуется немедленно проконсультироваться с юристом, чтобы проверить наличие оснований для пересмотра дела.
Суд включил дом в наследство постольку поскольку право на него возникло до 2001 г. - дата принятия ЗК РФ.
Здравствуйте. Да, вам нужно обратиться в Росреестр для снятия дома с кадастрового учёта, иначе вы продолжите платить за него налог .
Ваша ситуация осложнена расхождением документов: по решению суда дом исключён из наследства из-за сноса, но в выписке из ЕГРН он значится на участке. Пока запись о доме существует, вы как правообладатель участка будете числиться его собственником, и вам будет начисляться налог .
Порядок действий:
1. Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он составил официальный акт обследования, подтверждающий, что физически дома нет .
2. Получите в суде, вынесшем решение, заверенную выписку из решения, где указано, что дом снесён и в состав наследства не входит .
3. Подайте через МФЦ заявление в Росреестр о снятии дома с учёта и прекращении права собственности, приложив акт инженера и решение суда .
Да, вам необходимо обратиться в Росреестр (через МФЦ или портал Госуслуг) с заявлением о внесении изменений в ЕГРН в части исключения сведений о снесенном жилом доме, поскольку фактическое прекращение существования объекта требует актуализации реестровых данных.
Основанием для исключения записи о доме послужит вступившее в законную силу решение суда, в котором констатирован факт сноса объекта и отказ в признании права собственности на него, при этом представление акта обследования кадастрового инженера в данном случае не требуется в силу прямого указания ч. 7 ст. 58 Федерального закона № 218-ФЗ.
Одновременно с этим, если право на земельный участок уже зарегистрировано, проверьте выписку из ЕГРН: если в графе об объектах в пределах участка сохраняется запись о доме, подайте заявление об исправлении технической или реестровой ошибки, приложив копию судебного акта.
rkc56.ru
Основание: ГК РФ ст. 1112, 1152; ЗК РФ ст. 35; ГПК РФ ст. 13, 218, 329, 376.1, 378, 379.7; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ст. 14, 58 (ред. от 30.01.2026); НК РФ ст. 333.33; Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22.
в порядке наследования по закону вполне
Здравствуйте.
Да, необходимо обратиться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН, так как в выписке из ЕГРН по земельному участку ошибочно указан кадастровый номер снесённого жилого дома. Это связано с тем, что после фактического сноса объекта недвижимости право собственности на него должно быть прекращено, а сведения о доме — исключены из реестра.
В вашей ситуации возникло противоречие между судебным решением и данными ЕГРН. Суд отказал во включении жилого дома в наследственную массу, сославшись на его снос по заключению БТИ. Однако Росреестр по-прежнему отображает дом с кадастровым номером на вашем земельном участке.
С точки зрения закона, если дом действительно был снесен до открытия наследства, он не может быть унаследован, так как объект недвижимости прекратил свое существование. Судебное решение в этой части является правомерным. Однако если снос произошел после открытия наследства, наследники могли бы претендовать на компенсацию или восстановление.
Для исправления кадастровой ошибки необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о снятии с кадастрового учета объекта, который фактически отсутствует. К заявлению приложите копию решения суда, заключение БТИ о сносе и выписку из ЕГРН. В случае отказа можно оспорить действия Росреестра в судебном порядке.
Если вы считаете, что дом фактически существует (например, БТИ ошибочно указало снос), следует подать апелляционную жалобу на решение суда, так как оно вступило в законную силу. Срок апелляции — 1 месяц с момента изготовления мотивированного решения. Рекомендуется немедленно проконсультироваться с юристом, чтобы проверить наличие оснований для пересмотра дела.
Резюме: Для устранения расхождений в ЕГРН обратитесь в Росреестр с заявлением и документами о сносе. Если оспариваете сам факт сноса — готовьте апелляцию. В любом случае необходима помощь квалифицированного юриста, особенно с учетом сложности наследственных споров. Вы можете связаться с любым юристом, ответившим на ваш вопрос, через личные сообщения на сайте.
29.05.2026, 09:03
Поскольку квартира куплена до брака, это личная собственность мужа (ст. 36 СК РФ), но если при жизни вы погашали ипотеку из общего бюджета, через суд можно взыскать половину выплаченных сумм или признать за вами долю .
Алёна, квартира, купленная супругом до брака, является его личным имуществом. В случае его смерти она включается в общую наследственную массу. Вы сможете претендовать на эту недвижимость (или ее часть) как наследник первой очереди наряду с другими претендентами — его родителями и детьми (ст. 1142 ГК РФ)
Здравствуйте. Квартира, купленная супругом до брака, является его личным имуществом.
В случае его смерти она включается в общую наследственную массу. Согласно ст. 1142 ГК РФ Вы сможете претендовать на эту недвижимость (или ее часть), как наследник первой очереди наряду с другими претендентами — его родителями и детьми
При отсутствии завещания вы являетесь наследником первой очереди. С других наследников сможете взыскать половину выплаченных в браке за кредит денег.
Здравствуйте.
На все его и Ваше совместно нажитое имущество как наследник первой очереди по закону, включая эту квартиру.
При наличии других наследников первой очереди (дети, родители) поделите с ними наследственное имущество в равных долях. Из общего имущества будет выделена супружеская доля (половина).
С уважением.
Наиболее вероятный сценарий: вы унаследуете часть квартиры, но также примете на себя долг по ипотеке. Если вы участвовали в выплатах в браке, вы можете получить дополнительную долю как супруга. Рекомендуется собрать документы о платежах (квитанции, выписки) и обратиться к нотариусу для оформления наследства.
Вы имеете право на выделение супружеской доли своей, а вторую долю разделить между наследниками первой очереди в силу ст. 1142 гк РФ. Но вы так же будете нести бремя оплаты ипотеки.
## Разбор ситуации
Поскольку ипотека была оформлена вашим мужем до брака, квартира является его личной собственностью. Однако, если в период брака вы совместно погашали ипотеку или производили неотделимые улучшения квартиры, вы можете претендовать на часть стоимости квартиры, пропорциональную вложенным средствам (ст. 34 СК РФ). При этом бремя доказывания лежит на вас.
## Что вы получите при смерти мужа?
1. Наследство: Вы как супруга являетесь наследником первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) вместе с детьми и родителями. Вы унаследуете долю в квартире, но также и долг по ипотеке (ст. 1175 ГК РФ). Банк может требовать погашения кредита наследниками.
2. Выделение супружеской доли: Если вы докажете, что вносили средства на погашение ипотеки из совместного бюджета, вы можете требовать признания за вами права на соответствующую долю в квартире (как правило, 1/2 от суммы выплаченных в браке средств). Эта доля не входит в наследство и принадлежит вам.
3. Обязательства по кредиту: Вы будете отвечать по долгу в пределах стоимости унаследованного имущества. Банк может обратить взыскание на квартиру, если наследники не будут платить.
## Резюме
Наиболее вероятный сценарий: вы унаследуете часть квартиры, но также примете на себя долг по ипотеке. Если вы участвовали в выплатах в браке, вы можете получить дополнительную долю как супруга. Рекомендуется собрать документы о платежах (квитанции, выписки) и обратиться к нотариусу для оформления наследства.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
Если ситуация тажено вдруг после развода, на что я имею право?
## Ваш вопрос: права после развода, если ипотека взята до брака
Если ипотека была оформлена вашим бывшим мужем до брака, а затем вы развелись, ситуация регулируется Семейным кодексом РФ. Ключевой момент — презумпция раздельности имущества, приобретенного до брака.
## Что вам может принадлежать?
1. Квартира: Она является личной собственностью мужа, так как куплена до брака (ст. 36 СК РФ). Даже если вы жили в ней после свадьбы, право собственности на неё у вас не возникает.
2. Компенсация за совместные выплаты: Если в период брака вы докажете, что:
- Погашали ипотеку из общего бюджета (зарплаты, доходы).
- Или вносили личные средства (например, продали свою добрачную квартиру и направили деньги на ипотеку).
Тогда вы можете требовать компенсации — возврата 1/2 от суммы, выплаченной в браке. Но это не автоматически, а через суд с предоставлением доказательств (квитанции, выписки, показания свидетелей).
3. Улучшения квартиры: Если вы делали капитальный ремонт, реконструкцию (например, перепланировку) за свой счёт или совместно, стоимость улучшений может быть признана вашим вкладом. Суд может обязать мужа выплатить вам часть этой стоимости.
## Чего требовать нельзя?
- Долю в квартире (пока она не продана или не погашена ипотека). Исключение — если у вас есть брачный договор или соглашение о разделе имущества, где предусмотрено иное.
- Продолжения проживания в квартире после развода (если у вас нет права собственности или прописки).
## Алгоритм действий
1. Соберите документы:
- Квитанции об оплате ипотеки за период брака (именно ваши или общие).
- Договор купли-продажи и ипотечный договор (мужа).
- Документы о вашем доходе (например, справки 2-НДФЛ), если вы доказываете, что платили из личных средств.
2. Обратитесь к адвокату для оценки перспектив. В суде нужно будет доказать, что вы вкладывались в ипотеку.
3. Подайте иск в суд о взыскании компенсации или признании права на долю (если, например, ипотека погашена полностью до развода). Срок исковой давности — 3 года с момента, когда вы узнали о нарушении права.
## Важные нюансы
- Если ипотека не погашена на момент развода, суд может присудить компенсацию, но банк всё равно будет взыскивать долг с мужа (или с вас, если вы поручитель).
- Брачный договор может изменить ситуацию. Если в нём прописано, что квартира делится, — действуют его условия.
Итог:
В сухом остатке — вы имеете право на компенсацию за совместные выплаты, но не на автоматическое получение доли. Если доказательств нет, суд может отказать. Рекомендую проконсультироваться с юристом по семейному праву.
Если у вас есть похожий вопрос или уточнение, вы можете задать его в форме ниже.
17.06.2026, 07:39
госпошлина при вступлении в наследство:
0,3% для близких родственников — супруг, дети, родители, внуки, дедушки и бабушки, братья и сестры;Максимальный размер пошлины — 100 тысяч рублей.
0,6% — другие наследники. Максимум 1000 000 р.
Если Вы не являетесь близким родственником. пошлина составит 11 752 рубля. Плюс за техническую работу нотариуса согласно его тарифам.
Если вы не близкий родственник умершего, то с вас 0,6 % от стоимости наследственного имущества взыщет нотариус + за свою работу добавит.
Согласно ст. 333.24 Налогового кодекса РФ, ставки следующие:
- Для наследников первой очереди (супруг, дети, родители) и второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки) – 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей.
- Для остальных наследников – 0,6%, но не более 1 000 000 рублей.
В России при вступлении в наследство уплачивается государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство. Ее размер зависит от степени родства и стоимости наследственного имущества.
Согласно ст. 333.24 Налогового кодекса РФ, ставки следующие:
- Для наследников первой очереди (супруг, дети, родители) и второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки) – 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей.
- Для остальных наследников – 0,6%, но не более 1 000 000 рублей.
В вашем случае стоимость дома указана как 1 958 633 рубля. Если вы относитесь к близким родственникам (первой или второй очереди), то госпошлина составит 0,3% от этой суммы: 1 958 633 * 0,003 = 5 876 рублей (менее 100 000 рублей, поэтому уплачивается именно эта сумма). Если вы наследник третьей очереди и далее, то пошлина составит 0,6%: 1 958 633 * 0,006 = 11 752 рубля (менее 1 000 000 рублей).
Вы упомянули 6% – это ошибочное значение. Вероятно, вы перепутали проценты. Таким образом, в любом случае сумма госпошлины будет значительно меньше 100 000 рублей. Для точного расчета важно определить вашу степень родства с наследодателем.
Резюме: госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство на дом стоимостью 1 958 633 руб. составит от 5 876 руб. (для близких родственников) до 11 752 руб. (для прочих наследников). Ни в коем случае не 6% и не более 100 000 руб.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
Пожалуйста, всегда рад помочь. Если у вас возникнут другие вопросы по наследственным делам или иным юридическим темам, обращайтесь. Всего доброго.
12.05.2026, 09:19
Такая позиция напрямую связана с тем, что отказ вашего брата от наследства в вашу пользу финансовый управляющий в его банкротстве может оспорить как сделку, направленную на причинение вреда кредиторам. Судебная практика Верховного суда РФ прямо подтверждает, что отказ от наследства может быть признан недействительным, если он лишает кредиторов возможности удовлетворить требования за счет имущества должника. Нотариус, зная о процедуре банкротства, не может завершить дело и выдать вам документы, так как, согласно разъяснениям Верховного Суда, финансовый управляющий вправе оспорить сделку и потребовать возврата имущества в конкурсную массу. Если нотариус выдаст вам свидетельство сейчас, а суд позже признает отказ брата недействительным, будут нарушены права кредиторов. Поэтому нотариус обязан дождаться решения суда, которое определит, кто в итоге является законным наследником — вы или конкурсная масса в лице финансового управляющего. Вы не сможете получить свидетельство о праве на наследство до разрешения этого спора. Ваш единственный вариант — дождаться суда в сентябре. После вступления решения суда в силу, если отказ не будет оспорен или суд признает его законным, нотариус завершит оформление наследства и выдаст вам документы.
В ситуации, когда наследник находится в процедуре банкротства, ситуация сложнее. С момента признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, осуществляются только финансовым управляющим. Если брат признан банкротом, его доля в наследстве может быть включена в конкурсную массу, и управление этим имуществом переходит к финансовому управляющему. В этом случае нотариус может приостановить выдачу свидетельства до урегулирования вопросов с финансовым управляющим
Да, законно, отказ от наследства может быть оспорен в банкротном производстве.
Здравствуйте
Ситуация, когда один из наследников находится в процедуре банкротства, действительно может осложнить процесс оформления наследства. В вашем случае нотариус вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство до завершения процедуры банкротства брата, так как это связано с интересами кредиторов. Однако есть несколько аспектов, которые стоит учесть.
Правовые основания для приостановки
Согласно части 6 статьи 41 Основ законодательства о нотариате, если в суде возбуждено дело о банкротстве наследодателя, выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до окончания производства по этому делу. Однако в вашем случае речь идёт о банкротстве наследника, а не наследодателя.
В ситуации, когда наследник признан банкротом, ситуация регулируется нормами закона о банкротстве. С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина. Если брат вступил в процедуру банкротства после открытия наследственного дела, нотариус обязан учитывать этот факт. В таком случае выдача свидетельства о праве на наследство может быть отложена до завершения процедуры банкротства или до получения согласия финансового управляющего.
Почему банк требует свидетельство о праве на наследство
Банки запрашивают это свидетельство, потому что оно подтверждает ваши права на наследственное имущество, включая обязательства (долги) наследодателя. Без него банк не может однозначно установить, что вы являетесь законным наследником и имеете право запрашивать информацию о кредитах матери.
Ваши действия
Уточните у нотариуса основания для приостановки. Попросите нотариуса письменно разъяснить причины задержки выдачи свидетельства. Это поможет понять, на какие нормы права он ссылается.
Обратитесь к финансовому управляющему брата. Поскольку брат — банкрот, все действия с его долей в наследстве (включая отказ от неё) должны согласовываться с финансовым управляющим. Если брат действительно отказался от наследства в вашу пользу, этот отказ должен быть оформлен с участием управляющего. Если отказ был сделан без его согласия, он может быть признан недействительным.
Подайте запрос в банк. Даже без свидетельства о праве на наследство вы можете попробовать запросить информацию о кредитах матери, указав, что вы являетесь наследником. Приложите копии документов, подтверждающих открытие наследственного дела (например, квитанцию о подаче заявления нотариусу). Некоторые банки могут пойти навстречу, учитывая, что процедура банкротства брата ещё не завершена.
Рассмотрите возможность обращения в суд. Если нотариус необоснованно задерживает выдачу свидетельства, вы можете подать заявление в суд с требованием обязать его совершить нотариальное действие. В суде можно аргументировать, что задержка нарушает ваши права, а процедура банкротства брата не должна препятствовать вашему праву на наследство, если его доля уже была им отказана в вашу пользу.
Не забудьте, пожалуйста, прочитать личные сообщения от юристов на этом сайте (верхний правый угол экрана).
Отказ от наследства — это односторонняя сделка. Если наследник находится в процедуре банкротства, такой отказ может быть признан недействительным, так как он нарушает права кредиторов. В Определении Верховного Суда РФ от 14 сентября 2018 года №305-ЭС18-13167 указано, что подобные отказы часто совершаются с целью причинения вреда кредиторам, так как в конкурсную массу не поступает ликвидное имущество для удовлетворения их требований.
Если нотариусу стало известно о возбуждении дела о банкротстве в отношении одного из наследников, он обязан приостановить выдачу свидетельств о праве на наследство до окончания производства по делу о банкротстве. Это связано с тем, что финансовое управление должно контролировать процесс распоряжения имуществом, которое может быть использовано для удовлетворения требований кредиторов.
Нотариус может приостановить выдачу свидетельства только в случае судебного спора о наследстве, банкротство отказавшегося наследника никак не приостанавливает выдачу. Однако, что касается процедуры банкротства Вашего брата: финансовый управляющий оспаривает все сделки должника, совершенные за последние 3 года до начала процедуры. Есть вероятность, что и отказ от наследства он тоже оспорит путем признания его недействительным, если это нарушает права кредиторов (полученным наследством можно было бы рассчитаться с кредиторами). Но это возможно исключитель в судебном порядке. И, соответственно, нотариус никак не может самостоятельно решать данный вопрос за финансового управляющего. Поэтому Вы должны обратиться с письменным заявлением к нотариусу о выдача свидетельства, в случае отказа обжаловать ее действия в суде. Так же Вам надо иметь в виду, что если Вы вступаете в наследство, то все долги наследодателя переходят на Вас. Вы у нотариуса можете запросить информацию о кредитах, страховках и иных долгах. Она обязана Вам предоставить данную информацию.
Может, ждите решения. Если АУ заявит иск по отказу брата от наследства, можете участвовать как третье лицо.
Нет, нотариус не вправе приостанавливать выдачу свидетельства о праве на наследство из-за банкротства наследника, который отказался от наследства в вашу пользу, поскольку приостановление допускается только при банкротстве наследодателя (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате), а ваш брат после отказа не является наследником и имущество в его конкурсную массу не входит.
Требуйте от нотариуса письменный мотивированный отказ с указанием правовых оснований, затем подавайте жалобу в нотариальную палату субъекта РФ либо административный иск в районный суд по месту нахождения нотариуса в 10-дневный срок (ст. 310 КАС РФ, ст. 48 Основ о нотариате).
Параллельно запросите у нотариуса выписку из наследственного дела или справку о принятии вами наследства — эти документы могут временно заменить свидетельство при обращении в банки для получения информации по кредитам со страховкой.
Учитывайте, что финансовый управляющий брата теоретически может оспорить его отказ от наследства, если докажет умысел на вывод активов перед банкротством (Обзор ВС РФ по банкротству граждан от 18.06.2025), однако это не приостанавливает ваше право на получение свидетельства, а возможные споры будут разрешаться отдельно без блокировки ваших наследственных прав.
Основание: ГК РФ ст. 1113, 1114, 1142, 1152, 1154, 1157, 1158, 1162, 1163; Основы законодательства РФ о нотариате ст. 1, 35, 41, 48; ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» ст. 131; Методические рекомендации ФНП по оформлению наследственных прав
Ситуация: вы (наследник по закону) и ваш брат являлись наследниками после смерти матери. Брат в ноябре 2025 года подал нотариусу заявление об отказе от наследства в вашу пользу. В марте 2026 года брат начал процедуру банкротства. Нотариус приостановил выдачу свидетельства о праве на наследство до окончания суда по банкротству брата (сентябрь 2026), ссылаясь на неопределенность в связи с банкротством. Вы не можете получить документ для взаимодействия с банками по кредитам матери.
Разбор ситуации:
1. Правовой статус отказа от наследства. Отказ от наследства (ст. 1157 ГК РФ) – это безотзывная односторонняя сделка. Если брат подал заявление об отказе в вашу пользу, он утратил право наследования, и его доля переходит к вам. Отказ не может быть изменен или отозван, даже если впоследствии начато банкротство. Банкротство брата не затрагивает его отказ, поскольку отказ совершен до возбуждения процедуры.
2. Обязанности нотариуса. Согласно ст. 1163 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (в вашем случае – после 30.04.2026) при отсутствии спора о наследстве. Нотариус вправе приостановить выдачу только в случаях, предусмотренных законом, например, при наличии судебного спора о наследстве или решения суда о приостановлении. Банкротство наследника, уже отказавшегося от наследства, не является основанием для приостановления.
3. Влияние банкротства брата. В рамках банкротства финансовый управляющий может оспаривать сделки должника, совершенные за определенный период до начала процедуры (ст. 213.32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Отказ от наследства может быть оспорен, если он нарушает права кредиторов. Однако для этого необходимо, чтобы отказ был признан недействительным в судебном порядке. Нотариус не вправе самостоятельно оценивать такие риски; он должен выдать свидетельство, если нет прямого запрета суда.
4. Ваши действия. Вы имеете право требовать от нотариуса выдачи свидетельства. Рекомендую:
- Подать нотариусу письменное заявление с требованием выдать свидетельство о праве на наследство, указав, что отказ брата вступил в силу, банкротство начато после отказа и не может влиять на наследственное дело. Приложите копию заявления брата об отказе (если есть) и справку от нотариуса о принятии наследства.
- Если нотариус откажет, потребуйте письменный мотивированный отказ.
- При отказе вы вправе обжаловать действия нотариуса в суд (ст. 310 ГПК РФ) или обратиться с жалобой в нотариальную палату.
5. Что делать с долгами матери. Поскольку вы приняли наследство (подали заявление), вы отвечаете по долгам матери в пределах стоимости наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). Для выяснения долгов вы можете:
- Обратиться в банки с копией свидетельства о смерти матери, копией вашего паспорта и копией заявления о принятии наследства (с отметкой нотариуса). Банки обязаны предоставить информацию о кредитах и страховках наследникам, однако на практике могут ссылаться на банковскую тайну. В таком случае можно запросить выписку через нотариуса в порядке ст. 5 Основ законодательства о нотариате (нотариус делает запрос).
- Если страховка покрывает долги, нужно подать заявление в страховую компанию. Для этого также может потребоваться свидетельство о праве на наследство.
Резюме: Действия нотариуса по приостановлению выдачи свидетельства незаконны, так как отказ от наследства не может быть отменен банкротством. Требуйте выдачи свидетельства в письменной форме. В случае отказа – обжалуйте в суд. Для оперативного решения вопросов с банками параллельно обратитесь к нотариусу за запросом информации о кредитах и страховках.
Рекомендация: Рекомендую обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на наследственных делах и банкротстве, через личные сообщения на сайте. Юрист поможет составить претензию нотариусу и, при необходимости, исковое заявление.
30.05.2026, 02:58
Ребенок может стать собственником недвижимости в любом возрасте, даже с рождения. Однако его возраст определяет, кто именно будет оформлять документы и когда он сможет продать жилье.
Здравствуйте!
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).
Несовершеннолетний ребенок по достижению совершеннолетия может обратиться в суд и восстановить пропущенный срок.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, наследниками могут быть любые граждане, находящиеся в живых на момент открытия наследства, в том числе несовершеннолетние. Таким образом, ребенок может унаследовать недвижимость независимо от возраста - с момента рождения. Однако до достижения 18 лет он не может самостоятельно распоряжаться наследством: от имени несовершеннолетнего наследника действуют его законные представители (родители, опекуны) с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Принятие наследства также осуществляется представителем. После 18 лет наследник приобретает полную дееспособность и может самостоятельно управлять недвижимостью.
Резюме: возрастных ограничений для наследования нет, но до 18 лет распоряжение имуществом возможно только с согласия органов опеки и через законных представителей.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
12.05.2026, 09:42
Если дети в возрасте 3 и 6 лет вступают в наследство после смерти отца, то деньги, находящиеся на его счетах, не выдадут в кассе банка — их переведут на счета, открытые на имя детей. Поскольку несовершеннолетние не могут самостоятельно распоряжаться наследством, все действия от их имени осуществляют законные представители (родители или опекуны) с обязательным уведомлением органов опеки и попечительства.
Яна! Деньги должны поступить на счета детей. Распоряжение ими матерью происходит по согласованию с органом опеки.
Здравствуйте.
Там требуется еще участие органов опеки. Деньги не выдадут, их переведут на открытые на детей счета.
С уважением.
Добрый день!
Деньги, унаследованные несовершеннолетними детьми, перечисляют на счета, открытые на имя каждого ребенка, а не выдают наличными в кассе родителю. Банк будет действовать по свидетельству о праве на наследство и документам законного представителя.
Родитель как законный представитель может открыть детям счета и подать документы в банк, но распоряжаться этими деньгами можно с учетом интересов детей. Для снятия или расходования значительных сумм банк потребует согласие органа опеки, потому что это имущество самих детей, а не родителя.
Правовые основания:
- ст. 26, 28, 37, 1112, 1152, 1162 ГК РФ;
- ст. 60, 64 СК РФ.
Наследственные денежные средства несовершеннолетним детям 3 и 6 лет не выдаются на руки и не переводятся на счета, доступные для свободного распоряжения.
Средства зачисляются на банковский счёт, открытый на имя каждого ребёнка, и блокируются до достижения ими 18 лет.
Распоряжение этими деньгами возможно только с предварительного письменного разрешения органа опеки и попечительства при наличии обоснованной необходимости в интересах ребёнка.
Законные представители (родители, опекуны) действуют от имени детей при оформлении наследства, но не приобретают прав собственности на унаследованные средства.
Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство обязан уведомить органы опеки о факте наследования несовершеннолетним.
Банк вправе запросить разрешение опеки перед совершением любых операций со счётом несовершеннолетнего наследника.
НПА:
Наследственные средства, причитающиеся несовершеннолетним детям (3 и 6 лет), не выдаются наличными в кассе банка. Они переводятся на специальный банковский счёт, который открывается в интересах ребёнка. Это связано с тем, что дети в таком возрасте не обладают полной дееспособностью, и распоряжаться их имуществом могут только законные представители (родители, опекуны) с соблюдением особых правовых норм.
Порядок получения наследства
Принятие наследства. За малолетних детей (до 14 лет) заявление о принятии наследства подают их законные представители — родители, усыновители или опекуны. Для этого необходимо обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
Получение свидетельства о праве на наследство. После истечения 6-месячного срока нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство. В нём указывается доля каждого наследника, если их несколько.
Открытие счёта. Для получения денежных средств, причитающихся несовершеннолетнему, открывается номинальный счёт. Это специальный банковский счёт, который открывается на имя ребёнка, а управляет им законный представитель (родитель, опекун) в интересах бенефициара (ребёнка).
Особенности номинального счёта
Владелец счёта — законный представитель ребёнка (родитель, опекун), бенефициар — сам ребёнок. Средства принадлежат ребёнку, а представитель может распоряжаться ими только в его интересах.
Назначение счёта — получение и хранение средств, причитающихся ребёнку: наследства, алиментов, пенсий, пособий и других выплат на содержание.
Распоряжение средствами. Законный представитель может снимать деньги или переводить их, но обязан расходовать средства исключительно на нужды ребёнка (содержание, лечение, образование и т. п.). При этом для снятия или перевода средств со счёта несовершеннолетнего требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Отчётность. Опекун или попечитель ежегодно обязан отчитываться перед органом опеки о расходовании средств с номинального счёта.
Защита средств. Деньги на номинальном счёте застрахованы государством. Арест или конфискация счёта по долгам родителей невозможна — средства принадлежат ребёнку.
Уважаемая, Яна! Данные денежные средства будут переведены на банковские счета, открытые на имя детей. Снятие денежных средств законным представителем детей может быть произведено только с согласия органа опеки и попечительства.
Дети 3 и 6 лет являются малолетними, поэтому самостоятельно получать наследство не могут. Денежные средства будут выданы их законным представителям (родителю, опекуну) при предъявлении свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом. Обычно банки требуют открыть на имя каждого ребенка отдельный счет (вклад), на который перечисляются средства. Выдача наличных возможна, но часто требует разрешения органов опеки и попечительства, особенно при снятии крупных сумм. Рекомендуется получать наследство в безналичной форме на счета детей, открытые с участием законного представителя. Обратитесь к нотариусу, ведущему наследственное дело, и в банк для уточнения процедуры. При необходимости проконсультируйтесь с юристом по семейному и наследственному праву.
Резюме: Наследство будет переведено на счета, открытые на имя детей, или выдано наличными законным представителям с согласия органов опеки. Рекомендуется обратиться к юристу за индивидуальной консультацией.
30.05.2026, 19:10
Договаривайтесь. Собственник вправе самостоятельно определять стоимость принадлежащей ему доли.
иск в суд о признании доли незначительной
https://sudact.ru/regular/doc/SWcFXnjgR6xS/
но потребуется внести на счёт суда сумму за экспертизу стоимости недвижимости
потом взыщите её с Ответчика при решении в Вашу пользу
Договаривайтесь. Стоимость доли устанавливает собственник доли.
Если вы о добровольном выкупе говорите - увы,свобода договора - ст.421 ГК РФ. Он имеет право на установление своей цены и вы либо соглашаетесь или нет .Вы можете признать его долю малозначительной (если у дома не большая площадь и его фактически не разделить) в судебном порядке.Для этого нужно оценить стоимость доли и иск подать.Иск составляется в соответствие ст.131 ГПК РФ и подается с соблюдением п. 6 ст.132 ГПК РФ. Для соблюдения требований ст. 132 ГПК РФ в суд достаточно предоставить документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления.
Это если кратко, более подобно можно отдельно по обстоятельствам применимо к вашим ,получить консультацию уже в личном сообщении на возмездной основе.
Здравствуйте
Ситуация с выкупом доли у брата действительно непростая, особенно когда стороны не сходятся в цене. Давайте разберем, какие у вас есть варианты действий с точки зрения закона.
Сначала попробуйте договориться
Самый быстрый и наименее стрессовый путь — это мирное соглашение. Даже если брат завысил цену, попробуйте аргументированно обсудить с ним реальную рыночную стоимость дома с участком.
Что можно сделать:
Закажите независимую оценку. Обратитесь к профессиональному оценщику, чтобы он определил рыночную стоимость всего объекта, а затем рассчитает стоимость 1/3 доли с учетом дисконта на неликвидность (обычно он составляет 20–50%). Отчет оценщика станет весомым аргументом в переговорах.
Предложите брату обоснованный вариант. Исходя из оценки, предложите цену, которая была бы справедливой для обеих сторон. Можно также обсудить рассрочку платежа, если это снимет его возражения.
Закрепите договоренности письменно. Если компромисс найден, составьте соглашение о выкупе доли и заверьте его у нотариуса. Это защитит обе стороны от будущих споров.
Если договориться не удалось
Когда переговоры зашли в тупик, остается два основных пути: либо искать покупателя на свою долю, либо обращаться в суд.
Вариант 1: Поиск покупателя на свою долю
Вы можете продать свою 2/3 доли постороннему лицу, но при этом обязаны соблюсти правило преимущественного права покупки для брата. Это значит, что перед продажей вы обязаны предложить ему выкупить вашу долю на тех же условиях, на которых собираетесь продавать третьему лицу.
Как действовать:
Направьте брату письменное предложение о продаже с указанием цены и всех условий. Лучше сделать это через нотариуса или заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы у вас были доказательства соблюдения процедуры.
Дайте ему месяц на принятие решения. Если он письменно откажется или просто проигнорирует предложение, вы сможете искать покупателя на стороне.
Важный нюанс: если брат в итоге пойдет в суд и докажет, что вы продали свою долю третьему лицу дешевле, чем предлагали ему, сделку могут признать недействительной.
Вариант 2: Обращение в суд
Этот путь стоит рассматривать, если брат не просто завысил цену, но и фактически мешает вам пользоваться домом (например, не дает ключей, блокирует доступ), или если его доля настолько мала, что выделить её в натуре невозможно, и он не заинтересован в реальном использовании дома.
Условия для принудительного выкупа через суд (ст. 252 ГК РФ):
Доля брата должна быть незначительной. Суд оценивает это не только по размеру, но и по возможности выделить её в натуре (например, отдельную комнату).
Выделить долю в натуре технически невозможно без несоразмерного ущерба имуществу.
Брат не имеет существенного интереса в использовании дома. Суд будет смотреть на то, проживает ли он там, участвует ли в оплате коммунальных услуг и содержания дома.
Не забудьте, пожалуйста, прочитать личные сообщения от юристов на этом сайте (верхний правый угол экрана).
Ничего не сделаете. Это его право устанавливать цену, какую считает нужной. - ст. 209, 210 ГК РФ.
Если доля брата незначительна, через суд его могут заставить продать её по рыночной цене (п. 4 ст. 252 ГК РФ), но если он там живёт, это его единственное жильё или доля позволяет выделить комнату — суд, скорее всего, откажет.
Вы можете заказать официальную оценку доли в недвижимости, предложить брату выкуп по этой цене, а при отказе — обратиться в суд для принудительного выкупа или продажи дома целиком.
Здравствуйте. Вы унаследовали 2/3 доли в доме, а ваш брат владеет 1/3. Вы хотите выкупить его долю, но он предлагает цену, которую вы считаете завышенной.
Согласно ст. 250 ГК РФ, при продаже доли в общей собственности постороннему лицу остальные участники имеют преимущественное право покупки по цене, за которую она продается. Это означает, что если брат захочет продать свою долю третьему лицу, он обязан сначала предложить вам выкупить ее по той же цене. Вы вправе согласиться или отказаться.
Если же брат не продает долю, а просто называет завышенную цену, то вы не обязаны ее покупать. Вы можете предложить свою цену, основанную на рыночной стоимости. Для этого рекомендуем заказать независимую оценку рыночной стоимости дома в целом и рассчитать стоимость 1/3 доли (с учетом понижающего коэффициента, так как доля обычно продается дешевле, чем часть целого).
Ваши действия:
1. Закажите отчет об оценке рыночной стоимости дома.
2. Направьте брату письменное предложение выкупить его долю по цене, подтвержденной оценкой. Сохраните доказательства вручения.
3. Если брат откажется, вы можете предупредить, что в случае продажи доли третьему лицу без соблюдения вашего преимущественного права вы обратитесь в суд для перевода прав и обязанностей покупателя на себя (ст. 250 ГК РФ).
4. Также возможно установить порядок пользования домом или выделить доли в натуре, если это технически возможно, чтобы разделить имущество. Но это сложно и требует согласия или судебного решения.
Резюме: вы не обязаны покупать долю по завышенной цене. Рекомендуем провести независимую оценку, предложить выкуп по рыночной стоимости и при отказе брата — зафиксировать свою позицию на случай его продажи третьему лицу. В сложных ситуациях обратитесь к юристу.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
18.06.2026, 15:12
Документ действителен, пока иное не установлено решением суда.
Проверьте подлинность свидетельства: обратитесь к нотариусу, выдавшему документ, или запросите копию наследственного дела.
Ситуация требует внимательного анализа. Если суд состоялся 12 ноября 2014 года, а свидетельство о праве на наследство выдано 11 ноября 2014 года, то формально мать могла вступить в наследство до судебного заседания. Однако, если в рамках суда решался вопрос о наследстве (например, о признании права или о восстановлении срока), и мать не участвовала, то такое свидетельство может быть оспорено.
Порядок действий:
1. Проверьте подлинность свидетельства: обратитесь к нотариусу, выдавшему документ, или запросите копию наследственного дела.
2. Если свидетельство поддельное – заявите о преступлении в полицию (ст. 327 УК РФ).
3. Если свидетельство реально, но мать скрыла его от суда, это может быть злоупотреблением правом. Оспаривайте в суде (иск о признании свидетельства недействительным).
4. Обратите внимание на срок исковой давности – 3 года со дня, когда вы узнали о нарушении права (ст. 196 ГК РФ). Если узнали недавно, срок можно восстановить.
Резюме: Документ может быть действительным, если он выдан до суда, но его законность зависит от обстоятельств дела. Рекомендуется срочная консультация юриста для оценки доказательств и определения стратегии. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
20.07.2026, 07:19
Не совсем так. Вступить в наследство - это значит подать вовремя нотариусу соответствующее заявление. А ведь ещё надо получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать право собственности в Росреестре ( если речь о недвижимости). А потом только дарить.
Здравствуйте!
Можно. Право собственности возникает со дня открытия наследства (смерти наследодателя), независимо от момента его фактической принятия и регистрации права. Это значит, что наследник уже является собственником имущества с момента смерти наследодателя, и он вправе распоряжаться им, в том числе дарить.
Регистрация права собственности обязательна для того, чтобы стать полноправным собственником и иметь возможность дарить имущество. Зарегистрировать право можно как до оформления дарения, так и одновременно с регистрацией перехода права к одаряемому по договору дарения.
Обратитесь к нотариусу, сделает все "под ключ".
Да, так сделать можно. Как только вы получаете свидетельство о праве на наследство и регистрируете имущество на свое имя, вы становитесь его полноправным собственником и вправе распоряжаться им по своему усмотрению — в том числе подарить дочери.
Добрый день!
После принятия наследства и государственной регистрации права собственности наследник становится полноправным собственником имущества и вправе сразу же подарить его дочери. Закон не устанавливает какого-либо минимального срока владения наследственным имуществом перед дарением. Если речь идет о недвижимости, сначала необходимо зарегистрировать право собственности на наследника, а затем оформить договор дарения и зарегистрировать переход права собственности к дочери. При дарении имущества между родителем и дочерью НДФЛ не уплачивается, поскольку они являются близкими родственниками.
Правовые основания: ст. 209, 218, 572, 574 ГК РФ, ст. 14 Семейного кодекса РФ, п. 18.1 ст. 217 НК РФ
Здравствуйте.
После принятия наследства и оформления, возникает собственность ст.209 ГК РФ.
Если есть другие наследники, имеющие право на обязательную долю (например, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя), они могут оспорить дарение, если оно нарушает их права. Убедитесь, что все обязательные доли выделены до дарения.
Да, вы можете подарить имущество дочери сразу после вступления в наследство, но с оговорками. После получения свидетельства о праве на наследство вы становитесь полноправным собственником и вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, включая дарение. Однако важно учитывать следующее:
1. Права других наследников: Если есть другие наследники, имеющие право на обязательную долю (например, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя), они могут оспорить дарение, если оно нарушает их права. Убедитесь, что все обязательные доли выделены до дарения.
2. Кредиторы наследодателя: Долги наследодателя переходят к наследникам. Если дарение совершено в преддверии банкротства или с целью сокрытия имущества от кредиторов, оно может быть признано недействительным.
3. Госрегистрация: Для недвижимости дарение должно быть зарегистрировано в Росреестре. Перед этим необходимо зарегистрировать ваше право собственности на наследство.
4. Налог: Близкие родственники (включая дочь) освобождаются от налога на дарение (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Но если дочь не является близкой родственницей, налог составит 13%.
5. Особенности наследования: Если в наследство входит несколько объектов, дарственную можно оформить на всё сразу или по частям.
Краткое резюме: Технически это возможно, но рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы избежать рисков оспаривания и скрытых проблем. Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.
Нет вы неправильно поняли если отец вступает в наследство на имущество и у него 1/2доли ,он может сделать дарственную всего имущества своего на свою дочь или нет?
Понял, спасибо за уточнение. Если ваш отец владеет только 1/2 доли в имуществе, то он может подарить только свою долю, а не всё имущество целиком.
Вот основные моменты:
1. Дарение доли: Отец вправе подарить дочери принадлежащую ему 1/2 доли в праве собственности на имущество. Это его законное право как собственника.
2. Нельзя подарить чужую долю: Он не может подарить ту часть имущества, которая принадлежит другому собственнику (например, второй собственник — это ваша мать, бабушка или кто-то ещё). Для дарения чужой доли потребуется сначала выкупить её или получить согласие, но не через договор дарения.
3. Как это оформить: Заключается договор дарения на 1/2 доли. Если имущество — недвижимость (квартира, дом), договор оформляется у нотариуса и проходит государственную регистрацию перехода права собственности в Росреестре на дочь.
4. Обязательная доля: Если у отца есть другие наследники, претендующие на обязательную долю в наследстве (несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг/родители), они могут оспорить дарение, но только если оно нарушает их права. После вступления в наследство его доля уже ему принадлежит, и он может ей распоряжаться. Однако если есть подозрения, что дарение совершено с целью уйти от обязательств перед такими наследниками, суд может признать сделку недействительной.
5. Риски: Если на момент дарения у отца есть долги или он скоро может стать банкротом, кредиторы могут оспорить сделку.
Итог: Отец может подарить дочери только свою 1/2 доли. Всё имущество целиком он подарить не может, так как вторая половина ему не принадлежит. Если вы хотите, чтобы дочь получила всё имущество, нужно сначала договориться с остальными собственниками (например, выкупить их доли или получить в дар от них). Если остались вопросы, задавайте.
Да, кредиторы действительно могут оспорить договор дарения, если он нарушает их права. Но это происходит не автоматически, а при определенных условиях. Вот подробности:
Когда кредиторы вправе оспорить дарение:
1. Если дарение привело к сокрытию имущества от кредиторов: Если на момент дарения у отца уже были долги (просроченные кредиты, алименты, судебные решения о взыскании), и он подарил дочери свою долю, чтобы скрыть это имущество от взыскания, суд может признать сделку недействительной. Кредитор подает иск в суд, доказывает, что дарение было направлено на уход от исполнения обязательств.
2. В рамках процедуры банкротства: Если отец подал заявление о банкротстве или кредиторы инициируют его банкротство, сделки по отчуждению имущества (включая дарение) за последние 3 года до банкротства могут быть оспорены финансовым управляющим. Особенно если дарение совершено безвозмездно (без получения денег) и при наличии долгов. Это делается, чтобы вернуть имущество в конкурсную массу и распределить его между всеми кредиторами.
3. Если доказан умысел на уход от платежей: Суд учитывает, что даритель и одаряемый — родственники (отец и дочь). Такая сделка может рассматриваться как подозрительная, так как родственники, скорее всего, знали о долгах. Однако просто факт родства не делает дарение недействительным — нужны доказательства, что оно направлено на сокрытие имущества.
Когда оспорить дарение сложно:
- Если долгов нет или они незначительны (например, мелкая задолженность по ЖКХ, по которой нет исполнительного производства).
- Если дарение совершено раньше, чем появились долги (например, до обращения кредитора в суд).
- Если дочь приобрела имущество добросовестно и за нее нет причин полагать, что сделка фиктивна (но в данном случае дарение безвозмездное, и суды часто учитывают это).
Практический совет:
- Если у отца есть крупные долги (перед банками, физическими лицами, по алиментам или налогам), дарение недвижимости дочери — рискованный шаг. Лучше сначала погасить долги или согласовать с кредиторами реструктуризацию.
- Если долгов нет, то дарение законно и безопасно.
Кратко: Да, кредиторы могут оспорить, если дарение было сделано после появления долгов или в преддверии банкротства. Если долгов нет — никаких проблем. Если есть сомнения, лучше показать ситуацию юристу до оформления сделки.
Смотрите ,а если до вступление на имущество не было наложен арест то после дарение имущества своей доли дочери судебные приставы могут наложить арест
Отличный вопрос. Разберём ситуацию пошагово, с учётом того, что арест на имущество не накладывался до вступления в наследство.
Короткий ответ:
Если на момент дарения доли отца дочери ареста не было, то после дарения судебные приставы не могут наложить арест на эту долю как на имущество должника-отца, потому что она уже ему не принадлежит. Однако есть важные оговорки.
Подробности:
1. Если после дарения у отца остались долги:
- Приставы не смогут арестовать подаренную дочери долю, так как она выбыла из собственности отца. Имущество должника теперь — это только то, что осталось у него (например, другая недвижимость, деньги, движимое имущество).
- Но если у отца нет другого имущества, приставы будут взыскивать долги из его доходов (зарплаты, пенсии) или обращать взыскание на иное его имущество.
2. Когда арест всё же возможен (через оспаривание сделки):
- Как мы уже обсуждали, кредиторы могут подать иск в суд о признании договора дарения недействительным (оспорить сделку).
- Если суд признает дарение фиктивным (например, сделка совершена, чтобы скрыть имущество от долгов), то имущество может быть возвращено в собственность отца, и тогда приставы смогут наложить на него арест.
- Важно: для этого кредитор обязан доказать, что дарение было направлено на умышленное уклонение от уплаты долгов. Просто факт родства или наличие долгов на момент дарения — не основание для автоматической отмены сделки.
3. Если долги возникли ПОСЛЕ дарения:
- Тогда арест на подаренную долю невозможен. Даже если завтра у отца появятся долги, дочери ничего не грозит — она законный собственник.
4. Если на момент дарения у отца были долги, но арест не наложили:
- Это наиболее рискованный вариант. Кредиторы могут подать иск в течение 1 года с момента, когда узнали или должны были узнать о дарении (общий срок исковой давности для оспаривания сделок — 3 года, но для сделок с намерением скрыть имущество — 1 год с момента, когда кредитор узнал о сделке). Если суд признает дарение недействительным, арест возможен.
Резюме:
- Приставы не наложат арест на долю дочери по долгам отца без решения суда, признавшего сделку недействительной.
- Риск есть, если у отца уже были долги на момент дарения (особенно крупные, по которым есть исполнительные производства или судебные решения). В таком случае дарение лучше не совершать или сначала проконсультироваться с юристом, чтобы оценить риски.
- Если долгов нет или они мелкие (например, коммунальные за 2 месяца) — сделка почти наверняка безопасна.
Практический совет:
Если вы всё же решили делать дарение, зафиксируйте:
- Отсутствие долгов (справки из банков, ФССП, ФНС).
- Дату долгов (показать, что они возникли после дарения).
- Документы о том, что дарение не было фиктивным (например, дочь фактически пользуется имуществом, живёт там).
Если будут ещё вопросы — задавайте.
