29.03.2026, 23:04
Можно ли подать иск в СОЮ, если ИП ликвидирован, а договор предусматривает арбитраж?
Вопрос по законам страны: Россия
В договоре указано, что рассматриваются судебные споры в арбитражном суде, но ИП ликвидировано. Можно ли подавать иск к ответчику (бывшему ип) в СОЮ?
А другая сторона договора кто: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель?
Можно подать иск в СОЮ, если ИП ликвидирован, а договор предусматривает арбитраж
В СОЮ обращайтесь.
С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996
Можно подать иск в СОЮ, если ИП ликвидирован, а договор предусматривает арбитраж
Ситуация: В договоре между сторонами была предусмотрена арбитражная оговорка, согласно которой споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Однако на момент возникновения спора индивидуальный предприниматель (ИП), являющийся ответчиком, был ликвидирован. Возникает вопрос о возможности подачи иска в суд общей юрисдикции (СОЮ).
Разбор ситуации:
1. Арбитражная оговорка: Согласно статье 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другим делам, связанным с предпринимательской деятельностью, если хотя бы одна из сторон является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Арбитражная оговорка в договоре определяет подведомственность спора арбитражному суду, что является обязательным для сторон, если она не противоречит закону.
2. Ликвидация ИП: Ликвидация ИП означает прекращение его деятельности и государственной регистрации в качестве предпринимателя. После ликвидации ИП утрачивает статус субъекта предпринимательской деятельности. Согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила, регулирующие деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона или существа правоотношений. После ликвидации ИП перестаёт быть участником арбитражных споров, так как арбитражные суды рассматривают дела с участием предпринимателей только при их действующем статусе.
3. Подведомственность спора после ликвидации ИП: В случае ликвидации ИП спор может перейти в сферу подведомственности судов общей юрисдикции. Это объясняется тем, что после ликвидации ответчик (бывший ИП) рассматривается как физическое лицо, а не как субъект предпринимательской деятельности. Согласно статье 22 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), суды общей юрисдикции рассматривают дела, не отнесённые к компетенции арбитражных судов. Таким образом, если договор был заключён в рамках предпринимательской деятельности, но ИП ликвидирован, спор может быть подведомственен СОЮ, особенно если он касается гражданско-правовых отношений, не связанных напрямую с предпринимательством (например, взыскание долга как обычного гражданского обязательства).
4. Практические аспекты: При подаче иска в СОЮ необходимо:
- Указать в исковом заявлении, что ответчик является физическим лицом (бывшим ИП), и обосновать, почему спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде из-за ликвидации ИП.
- Приложить документы, подтверждающие ликвидацию ИП (например, выписку из ЕГРИП).
- Учесть, что суд может проверить обоснованность изменения подведомственности и потребовать дополнительные доказательства.
Краткое резюме: Если ИП ликвидирован, арбитражная оговорка в договоре может утратить силу в части определения подведомственности, и иск может быть подан в суд общей юрисдикции, при условии что спор не связан с предпринимательской деятельностью ответчика на момент рассмотрения. Однако каждая ситуация индивидуальна, и возможны нюансы, связанные с характером спора и сроками ликвидации.
Рекомендация: Учитывая сложность вопроса и потенциальные процессуальные риски (например, возможность оставления иска без движения или возврата из-за неправильной подведомственности), рекомендуется обратиться к юристу для консультации. Юрист поможет проанализировать конкретные обстоятельства дела, подготовить исковое заявление с учётом актуальной судебной практики и минимизировать риски при обращении в суд.
Юристы - Россия
Специализация:
Суды
domande simili
29.03.2026, 19:16
Уточните: иск от кого к кому?
подавать иск при ликвидации ИП в районный суд
В суд общей юрисдикции непосредственно к физ.лицу.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
подавать иск при ликвидации ИП в районный суд
В суд общей юрисдикции по месту регистрации ответчика
Ситуация: Вы хотите подать иск к индивидуальному предпринимателю (ИП), который был ликвидирован.
Разбор ситуации по законодательству РФ:
1. Кому подавать иск после ликвидации ИП?
- После завершения ликвидации ИП прекращает свою деятельность, и предприниматель снимается с налогового учёта. Однако это не означает, что обязательства исчезают.
- Если у ИП были долги или обязательства, иск подаётся к самому физическому лицу, которое было зарегистрировано как ИП, поскольку ИП не является юридическим лицом — это статус физического лица.
- В случае смерти ИП иск предъявляется к наследникам в пределах стоимости наследственного имущества.
- Если ликвидация проведена с нарушениями (например, без уведомления кредиторов), возможно оспаривание ликвидации.
2. В какой суд подавать: арбитражный или суд общей юрисдикции?
- Арбитражный суд: подсуден, если спор связан с предпринимательской деятельностью ИП (например, договорные обязательства в рамках бизнеса). Это регулируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ).
- Суд общей юрисдикции: подсуден, если спор не связан с предпринимательской деятельностью (например, причинение вреда здоровью, трудовые споры с работниками ИП). Это регулируется Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ).
- Критерий: характер спора. Если спор вытекает из гражданско-правовых отношений в рамках предпринимательства — арбитраж; если из личных или некоммерческих отношений — суд общей юрисдикции.
3. Практические шаги:
- Уточните статус ИП через налоговую инспекцию или ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).
- Подготовьте исковое заявление с указанием ответчика — физического лица (бывшего ИП) или наследников.
- Определите подсудность на основе характера спора и подайте иск в соответствующий суд.
- Учтите сроки исковой давности — 3 года с момента, когда вы узнали о нарушении права (ст. 196 ГК РФ).
Краткое резюме: При ликвидации ИП иск подаётся к физическому лицу-предпринимателю или его наследникам. Выбор суда зависит от характера спора: арбитражный для предпринимательских дел, суд общей юрисдикции для личных. Учитывайте, что ликвидация не освобождает от обязательств.
Рекомендация: Обратитесь к юристу для консультации, так как каждая ситуация уникальна, и специалист поможет правильно определить ответчика, подсудность и подготовить документы, чтобы избежать ошибок и повысить шансы на успех в суде.
30.03.2026, 08:22
Без основных идентификаторов ответчика иска может отказать в рассмотрении иска. Указывается информация, которая имеется ФИО и адрес, дата рождения не так критично на практике. Если надо, по ходатайству можно истребовать остальные сведения.
В шапке пишите - не известно. Просите суд установить данные .
Марина Ивановна, здравствуйте!
.
➡️ С учетом своего опыта в 16 лет, а также специализации по гражданским делам, могу отметить. Если речь идет о гражданском деле, то в ст. 131 ГПК РФ указано ,что в случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда
.
➡️ Соответственно, указывайте, что дата и место рождения ответчика неизвестны. В ст. 131 ГПК РФ не указано о необходимости отражения в просительной части установления сведения об ответчике.
.
➡️ Если вам потребуется помощь в составлении, корректировке иска, то обращайтесь к любому юристу в личные сообщения.
.
.
С уважением и готовностью помочь,
юрист Квон Дмитрий Викторович
Нет, суд без вашего Ходатайства сам ничего решать не будет. Оставит иск без движения. В шапке указывают,- сведения не известны. - ст. 131, 132 ГПК РФ. И заявляют письменно Ходатайство о помощи в истребовании доказательств.
Указывается информация, которая имеется ФИО и адрес, дата рождения не так критично на практике
В соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно статьёй 131 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), исковое заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать ответчика. К таким сведениям относятся фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место нахождения. Дата и место рождения, как правило, не являются обязательными реквизитами для физического лица, если иное не предусмотрено законом для конкретных категорий дел (например, некоторые семейные или наследственные споры).
Если данные ответчика (например, место жительства) неизвестны, в шапке искового заявления рекомендуется указать известные сведения (ФИО), а в отношении неизвестных данных можно сделать отметку «неизвестно» или «не установлено». Однако, для обеспечения реальной возможности рассмотрения дела и исполнения решения суда, целесообразно в просительной части иска (после изложения обстоятельств и требований) включить ходатайство об истребовании судом необходимых сведений у государственных органов, таких как:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) — для установления места жительства;
- Министерство внутренних дел (МВД) — для получения данных о регистрации или иной информации;
- Пенсионный фонд РФ или налоговые органы — в зависимости от контекста дела.
Суд, в силу части 1 статьи 57 ГПК РФ, вправе по ходатайству стороны истребовать доказательства, если сторона не может получить их самостоятельно. Таким образом, суд не устанавливает данные самостоятельно, но может обязать соответствующие органы предоставить информацию. Рекомендуется чётко сформулировать просьбу в иске, например: «Прошу суд истребовать у [наименование органа] сведения о месте жительства ответчика [ФИО]».
Краткое резюме: При неизвестных данных ответчика укажите в шапке иска известную информацию, а неизвестную — отметьте как «неизвестно». В просительной части заявите ходатайство об истребовании недостающих сведений через суд у государственных органов. Это повысит шансы на принятие иска к производству и дальнейшее рассмотрение дела. Учитывая нюансы процессуального законодательства и возможные особенности вашей ситуации, рекомендую обратиться к юристу для подготовки иска и консультации по конкретным обстоятельствам.
02.04.2025, 13:03
Допустимо, можно и не ссылаться на судебный акт, а выдать за своё...
Здравствуйте, Марина Ивановна. Такая ссылка допустима. Однако, имейте ввиду, что понятие "негаторный иск" известно юридической науке еще со времен древнего Рима и изучается в юридических вузах. Для судьи оно понятно и без указания в иске. В иске лучше подробно изложить в чем именно заключается нарушение вашего права собственности и четко сформулировать свои требования.
Вы можете ссылаться на любое решение или Определение .Не нужно писать в полном объеме, это определение .Постарайтесь вникнуть в ст.131 ГПК РФ и все поймете
Да, ссылаться на постановление арбитражного суда округа (например, Центрального округа) в исковом заявлении корректно и допустимо. Судебные акты нижестоящих судов, включая окружные арбитражные суды, являются частью судебной практики и могут использоваться для обоснования правовой позиции, особенно если в них раскрывается содержание правовых институтов (например, негаторного иска).
Однако важно учитывать иерархию: постановления Верховного Суда РФ имеют высшую силу и обязательны для нижестоящих судов, в то время как акты окружных судов не обязательны, но обладают убедительной силой. Ссылка на окружное постановление будет обоснованной, если оно содержит подробный анализ и аналогичную правовую ситуацию. В иске следует указать конкретный судебный акт (наименование суда, номер дела, дату) и цитату, относящуюся к делу.
Рекомендуется также подкрепить ссылку нормами материального права и, по возможности, указать позицию Верховного Суда, если таковая имеется. В целом, использование постановлений окружных судов – распространенная практика.
Резюме: Ссылаться на постановление арбитражного суда округа в исковом заявлении можно, это не является нарушением. Главное – корректно оформить ссылку и обосновать её релевантность. Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
02.04.2025, 14:58
Возможно так писать.
С уважением.
Ссылаться можно на что угодно
Марина Ивановна, в иске можно указывать все, что считаете нужным, с учетом требований ГПК (АПК) РФ.
## Анализ ситуации
В российском праве отсутствует доктрина прецедента, однако ссылки на судебные акты вышестоящих инстанций допускаются для обоснования правовой позиции. Постановления Президиума ВАС РФ или Верховного Суда РФ имеют высокую убедительность, но не являются обязательными для судов. Постановления арбитражных судов округов (кассационных) также могут использоваться как иллюстрация сложившейся правоприменительной практики.
## Корректность ссылки
Ссылка на постановление окружного суда в исковом заявлении корректна, если:
- постановление содержит разъяснение по спорному вопросу;
- вы приводите его как пример единообразного толкования нормы;
- в тексте указаны все реквизиты: номер дела, дата, наименование суда, состав суда.
Пример оформления: «Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 01.01.2023 № А40-123456/2022».
## Риски
Суд не обязан следовать такой ссылке, особенно если практика окружного суда не является устоявшейся. Однако в рамках арбитражного процесса единообразие практики поощряется (ст. 2 АПК РФ).
## Резюме
Да, ссылаться на постановление окружного суда можно, но следует учитывать его убедительность и правильно оформлять ссылку. Для повышения весомости лучше опираться на акты Верховного Суда РФ или Президиума ВАС РФ.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
09.05.2025, 13:08
Иск подается в районный/городской суд по месту регистрации ответчика. Государственная пошлина 3000 р.
Такого иска нет - есть иск о призвании утратившим право пользования жилым помещением - если Вы об этом. По всем вопросам - к выбранному юристу - или самоварьте сами..
Иск подавать в районный суд. Госпошлина 3000₽
Здравствуйте, иск подается в районный/городской суд по месту регистрации ответчика. Государственная пошлина 3000 р. Регистрирующий орган третьим лицом указывать не надо.
Это в компетенции районного суда.
Пошлина 3 тыс. руб.
Вы как юрист - должны это знать и сам:
1)Иск составляется в соответствие ст.131 ГПК РФ и подается с соблюдением п. 6 ст.132 ГПК РФ. Для соблюдения требований ст. 132 ГПК РФ в суд достаточно предоставить документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления
2) Подсудность - ст. 24 ГПК РФ
3) Госпошлина - ст.333.19 НК РФ - 3000 рублей
4) Требование о снятии с регистрации не заявляется - требование о признании утратившим право пользования
Роман Алексеевич, добрый день
1) в данном случае надо подавать иск о признании утратившим право пользования жилым помещением
2) иск подается в суд общей юрисдикции (районный суд) по месту нахождения квартиры (ст. 30 ГПК РФ)
3) гос. пошлина составляет 3тыс.рублей
4) на основании вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении исковых требований производится снятие с регистрационного учета. Для этого следует предъявить судебное решение в орган регистрационного учета.
Татьяна, а вы то здесь тоже консультируете?
Добрый день. Подсудность жилищных споров, связанных с правами на жилые помещения, установлена в ст. 30 ГПК РФ по месту нахождения недвижимого имущества. В случае признания ответчика утратившим право пользования жилым помещением, снятия с регистрационного учета спор подлежит рассмотрению на основании ст. 28 ГПК РФ по месту жительства ответчика. В районный и госпошлина 3 000,00 (подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
а в одном исковом заявлении нельзя указывать? и признание ответчика утратившим право пользования жилым помещением и снятие с регистрационного учета?
Здесь пользователи задают вопросы профессиональным юристам, а потом оказывают помощь гражданам. Я еще могу понять студентов /молодых юристов, люди учатся. Хотя вопрос был задан простейший. Но когда граждане , без ю/образования этим занимаются. Я в шоке. Причем очень уверенно такой бред несут. Мне так жалко их клиентов.
районный/городской разумеется, с гос пошлиной 3000 тысяч
Исковое заявление о снятии с регистрационного учёта подаётся в районный суд (ст. ст. 23, 24 ГПК РФ). Госпошлина 3000 рублей.
Здравствуйте.
Такие иски рассматриваются судами общей юрисдикции. Госпошлина 3000 р.
С уважением.
мИск подается в районный/городской суд по месту регистрации ответчика. Государственная пошлина 3000 р.
Исковое заявление о снятии с регистрационного учета подается в районный суд (городской или районный суд по месту нахождения ответчика или истца в зависимости от обстоятельств). Дела данной категории не подсудны мировым судьям, так как не относятся к их компетенции, установленной статьей 23 ГПК РФ.
Госпошлина за подачу искового заявления неимущественного характера для физических лиц составляет 300 рублей (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Если иск связан с признанием права собственности или другим имущественным требованием, размер пошлины может рассчитываться иначе.
Регистрирующий орган (например, МВД, ГУВМ) следует указывать в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, так как решение суда затрагивает его обязанности по снятию гражданина с регистрационного учета.
Резюме: иск о снятии с регистрации рассматривает районный суд, госпошлина – 300 рублей, третьим лицом укажите регистрирующий орган.
Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.
30.03.2026, 08:07
Да, вы можете так поступить
Не совсем так. Неустойка может взыскиваться по день исполнения решения суда, а формулировку "фактическое исполнение обязательства" лучше не использовать
Неустойка может взыскиваться по день исполнения решения суда
Да, указать неустойку до фактического исполнения обязательства в просительной части искового заявления можно и правильно с юридической точки зрения. Это соответствует положениям Гражданского кодекса РФ и судебной практике.
Правовое обоснование:
1. Статья 330 ГК РФ определяет неустойку как денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
2. Статья 395 ГК РФ предусматривает ответственность за неисполнение денежного обязательства, включая начисление процентов за пользование чужими денежными средствами.
3. Судебная практика (включая постановления Пленума ВС РФ) подтверждает, что неустойка может взыскиваться до фактического исполнения обязательства, если это прямо предусмотрено договором или законом.
Как правильно сформулировать в иске:
В просительной части искового заявления рекомендуется указать: "Взыскать с ответчика неустойку за период с 01.01.2026 по день фактического исполнения обязательства (возврата денежных средств)".
Важные нюансы:
- Убедитесь, что в договоре или законе предусмотрена именно неустойка, а не штраф или пеня.
- Подготовьте расчет неустойки на дату подачи иска, а также укажите формулу для расчета на будущий период.
- В обосновании укажите, что ответчик продолжает нарушать обязательства, поэтому неустойка должна начисляться до фактического возврата средств.
Резюме:
Формулировка "до фактического исполнения" является корректной и часто используется в судебной практике. Она позволяет взыскать неустойку за весь период нарушения, включая время после подачи иска до реального возврата денег.
Рекомендация:
Учитывая специфику расчета и взыскания неустойки, рекомендую обратиться к юристу для:
1. Проверки правильности расчета неустойки.
2. Составления грамотного искового заявления.
3. Представления интересов в суде для максимизации шансов на взыскание всей суммы.
09.01.2025, 17:48
3000 р.
Стоимость государственной пошлины при подаче искового заявления о снятии с регистрационного учета (выписке) в 2025 году определяется Налоговым кодексом Российской Федерации (глава 25.3). На 2025 год базовые ставки, установленные статьей 333.19 НК РФ, остаются актуальными, если не будут приняты поправки. Данный иск относится к имущественным требованиям, не подлежащим оценке.
1. Правовое основание и размер пошлины:
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ, при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, государственная пошлина составляет:
- Для физических лиц – 300 рублей.
- Для организаций (юридических лиц) – 6 000 рублей.
Иск о снятии с регистрационного учета (прекращении права пользования жилым помещением) обычно рассматривается как требование неимущественного характера, но связанное с имущественными правами (правом пользования жильем). В судебной практике такие иски чаще всего квалифицируются как не подлежащие оценке, поэтому применяется фиксированная ставка в 300 рублей для граждан.
2. Важные нюансы:
- Изменение ставок: К 2025 году возможно индексирование размера пошлины. Рекомендуется перед подачей иска уточнить актуальный размер на официальном сайте суда или в Налоговом кодексе РФ.
- Льготы: Некоторые категории истцов (например, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, публичные организации инвалидов) могут быть освобождены от уплаты госпошлины полностью или частично (ст. 333.36 НК РФ). Необходимо проверить наличие оснований для льгот.
- Оплата: Госпошлина оплачивается до подачи иска. Реквизиты для оплаты можно найти на сайте конкретного суда, в который подается заявление. Квитанция об оплате прилагается к иску.
- Возврат пошлины: Если иск оставлен без движения или возвращен, пошлина может быть возвращена при условии подачи соответствующего заявления (ст. 333.40 НК РФ).
3. Краткое резюме:
В 2025 году госпошлина за подачу иска о снятии с регистрационного учета для физического лица, вероятнее всего, составит 300 рублей, исходя из текущих положений НК РФ. Однако важно учитывать потенциальные законодательные изменения и индивидуальные обстоятельства дела (например, если иск содержит дополнительные имущественные требования, которые подлежат оценке, размер пошлины может рассчитываться иначе).
Рекомендация: Учитывая специфику жилищных споров и возможные сложности в квалификации иска (например, если одновременно заявляются требования о выселении или взыскании задолженности), для точного расчета госпошлины и корректного оформления документов настоятельно рекомендую обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на жилищном праве. Это поможет избежать ошибок, которые могут привести к оставлению иска без движения или его возврату.
25.01.2025, 15:47
Вы сделку оспариваете и хотите стороны привести в первоначальное положение - от стоимости имущества .Сделайте проще - заплатите 3000 рублей ,суд если посчитает ,что иск подан с нарушением в силу ст.131 ГПК РФ ,то оставит его без движение ,вынесет определение и укажет что нужно устранить и в какой срок
Согласно законодательству Российской Федерации, размер государственной пошлины при подаче искового заявления в суд общей юрисдикции по имущественным спорам, подлежащим оценке, определяется исходя из цены иска (п. 1 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ).
Разбор ситуации:
1. Предмет иска: Вы планируете подать одно исковое заявление с двумя требованиями: отменить (признать недействительной) сделку дарения и расторгнуть договор купли-продажи.
2. Цена иска: Для каждого из этих требований необходимо определить отдельную цену иска, так как они касаются разных правоотношений и, вероятно, разного имущества или его стоимости.
* По требованию об отмене дарения: ценой иска является стоимость имущества, которое было подарено (например, квартиры, машины, доли в праве).
* По требованию о расторжении договора купли-продажи: ценой иска обычно является сумма, уплаченная по договору, либо стоимость товара/имущества.
3. Расчет госпошлины: По правилам ст. 333.19 НК РФ, если в одном исковом заявлении соединены несколько требований, госпошлина уплачивается в размере, равном сумме пошлины, исчисленной отдельно по каждому требованию. Суммируются не фиксированные суммы, а суммы, рассчитанные от цены каждого требования.
Пример расчета:
* Требование 1 (дарение): цена иска = 2 000 000 руб. Госпошлина = 13 200 руб. + 0,5% суммы, превышающей 1 000 000 руб. = 13 200 + (1 000 000 * 0,5% = 5 000) = 18 200 руб.
* Требование 2 (купля-продажа): цена иска = 1 500 000 руб. Госпошлина = 13 200 руб. + 0,5% суммы, превышающей 1 000 000 руб. = 13 200 + (500 000 * 0,5% = 2 500) = 15 700 руб.
* Общая госпошлина к уплате: 18 200 + 15 700 = 33 900 руб.
Таким образом, госпошлина не будет составлять ни 3000, ни 6000 рублей, если стоимость оспариваемого имущества значительна. Фиксированные суммы в 3000 или 6000 рублей применяются к искам неимущественного характера или имущественным искам, цена которых не превышает 1 000 000 рублей (для 6000 руб. — при цене иска от 200 001 до 1 000 000 руб.).
Краткое резюме:
Государственная пошлина при объединении в одном иске требований об отмене дарения и расторжении купли-продажи рассчитывается как сумма пошлин, исчисленных отдельно от цены каждого требования. Фиксированные суммы в 3000 или 6000 рублей в вашем случае, скорее всего, не применяются. Точный расчет зависит от стоимости имущества по каждому договору.
Рекомендация: Учитывая сложность расчета цены иска и нюансы объединения требований (ст. 151 ГПК РФ), для корректного определения размера госпошлины и составления обоснованного искового заявления настоятельно рекомендую обратиться за консультацией к практикующему юристу или адвокату, специализирующемуся на гражданском праве и судебных спорах.
21.05.2025, 10:57
При подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера: для физических лиц - 3000 рублей.
Государственная пошлина за подачу искового заявления об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда, уплаты денежных сумм или иных обязательств в России зависит от категории дела и суда, в который подаётся иск.
1. В судах общей юрисдикции (районные, городские, мировые суды):
- Согласно пп. 9 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, по искам имущественного характера, не подлежащим оценке, госпошлина составляет 300 рублей для физических лиц и 6 000 рублей для организаций. Иск об отсрочке/рассрочке обычно относится к этой категории, так как не имеет денежной оценки.
- Если иск связан с отсрочкой/рассрочкой по исполнительному производству (например, по алиментам или долгам), применяется эта же ставка.
2. В арбитражных судах:
- По пп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ, по делам неимущественного характера госпошлина составляет 6 000 рублей для организаций и индивидуальных предпринимателей.
- Иск об отсрочке/рассрочке в арбитражном процессе обычно рассматривается как неимущественный, если не связан с конкретной суммой долга.
3. Особые случаи:
- Если иск об отсрочке/рассрочке подаётся в рамках уже идущего дела (например, как дополнительное требование), госпошлина может не взиматься отдельно, но это зависит от судебной практики и усмотрения суда.
- Для льготных категорий (например, инвалиды, ветераны) предусмотрены освобождения от уплаты госпошлины согласно ст. 333.35-333.39 НК РФ.
Резюме: Госпошлина за иск об отсрочке/рассрочке составляет 300 рублей для физических лиц в судах общей юрисдикции и 6 000 рублей для организаций в арбитражных судах, при условии, что иск не имеет имущественной оценки. Рекомендуется уточнить точную сумму в конкретном суде или при подаче иска, так как возможны нюансы в зависимости от обстоятельств дела.
Рекомендация: Учитывая, что судебная практика может варьироваться, и для корректного расчёта госпошлины важно правильно квалифицировать иск, советую обратиться к юристу за консультацией. Это поможет избежать ошибок при подаче документов и сэкономить время в процессе.
02.10.2025, 06:46
Доброе утро, а иск то о чем? На сайте обратитесь к юристу или адвокату, вам помогут с составлением иска.
Здравствуйте.
Обращайтесь к любому юристу сайта для консультации и составления документов
Статья 779 ГК РФ. Договор возмездного оказания услуг.
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исковое разрабатывается по правилам 131-131 ГПК. За помощью можно обратиться к любому юристу сайта.
За помощью можете обратиться к одному из ответивших Вам юристов в личные сообщения
Оформленное на одного из супругов, купленное в браке имущество, является совместно нажитым (если нет брачного договора). Если Вас интересует возможность раздела, то дети в разделе не участвуют, а повлиять на раздел наличие ребенка может только в случае, если равный раздел негативно отразится на правах ребенка. Поэтому выбирайте юриста и обращайтесь к нему за оказанием платной услуги.
Иск должен соответствовать требованиям ст.ст.131, 132 ГПК РФ.
Антон, для начала Вам надо определиться с исковыми требованиями - что будете требовать:
1) только иск о расторжении брака (при отсутствии спора о детях и об имуществе)
или при наличии спора
2) иск о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества (на кого имущество оформлено не важно, важен факт приобретения в период брака) и об определении места жительства ребенка
3) дополнительно: требование об определении порядка общения с ребенком
Определитесь с исковыми требованиями, тогда и выбирайте юриста. Но! Если иск только о расторжении брака, то с его составлением вполне можно справится самостоятельно
Здравствуйте Антон
Вы полагаю планируйте обратиться в суд с иском о разделе имущества
При этом указали свой телефон.
___
Юристы не могут сами звонить и самореклама запрещена.
___
Вам самому можно написать в личные сообщения любому выбранного вами юристу и согласовать все обстоятельства для сотрудничества
https://www.9111.ru/questions/77777777721805773
Как делить имущество,моя статья
https://www.9111.ru/questions/77777777723488286/ как составить иск
Правила сайта запрещают открытую рекламу и навязывание юридической помощи. .Выбираете, юриста, пишите сообщение личное, согласовываете, порядок консультации или составление документа (очно, заочно, письменно, устно, по телефону), срок получения, стоимость (они платно и стоимость у каждого юриста своя), оплату и получаете консультацию или документ. Номера юристов указаны на их странице или подпись под ответом .Вы одной консультацией расставите акценты на все интересующие вас вопросы и заполните все свои пробелы и возможно поймете ,как правильно защитить свои права и что делать дальше!
Здравствуйте. Это возможно.
Здравствуйте.
Хотите разделить имущество , которое нажитое совместно? ст.33,39 СК РФ.
Обращайтесь к любому юристу сайта для консультации и составления документов.
Исковое разрабатывается по правилам 131-131 ГПК РФ.
Здравствуйте. Для составления искового заявления о расторжении брака с разделом имущества и определением места жительства ребенка необходимо учитывать следующее:
1. Имущество супругов: Согласно Семейному кодексу РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью независимо от того, на кого оно оформлено (ст. 34 СК РФ). Поэтому всё движимое и недвижимое имущество, приобретенное в период брака, подлежит разделу, даже если зарегистрировано на жену. Исключение — имущество, полученное одним из супругов в дар, по наследству или приобретенное до брака.
2. Несовершеннолетний ребенок: В иске нужно указать требование об определении места жительства ребенка — с кем из родителей он будет проживать после развода. Обычно суд учитывает интересы ребенка, привязанность, материальные и жилищные условия каждого родителя. Также можно заявить требование о взыскании алиментов на ребенка.
3. Содержание искового заявления: Заявление должно содержать:
- Наименование суда (мировой судья, если нет спора о детях и имуществе до 50 000 руб., иначе районный суд).
- Сведения об истце (ваши ФИО, адрес, контакты).
- Сведения об ответчике (жена).
- Обстоятельства: дата заключения брака, дата прекращения совместной жизни, наличие ребенка.
- Требования: расторгнуть брак; разделить совместно нажитое имущество (перечислить все объекты с указанием стоимости); определить место жительства ребенка с вами или с женой; взыскать алименты (если ребенок остается с вами).
- Перечень прилагаемых документов: копия свидетельства о браке, о рождении ребенка, документы на имущество, квитанция об уплате госпошлины.
4. Порядок действий: Соберите документы, подтверждающие приобретение имущества в браке (договоры купли-продажи, выписки из ЕГРН, чеки). Оцените имущество (можно заказать независимую оценку). Подготовьте исковое заявление в двух экземплярах. Подайте в суд по месту жительства ответчика или истца (если с вами ребенок).
5. Важно: Если все имущество оформлено на жену, это не лишает вас права на его половину. Однако суд может отступить от равенства долей в интересах ребенка (например, увеличить долю матери).
Резюме: Вы вправе требовать раздела имущества, нажитого в браке, и определения места жительства ребенка. Рекомендую обратиться к юристу для составления искового заявления с учетом всех нюансов вашего дела. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
