Любая >
23.03.2026, 10:55
Положены ли сестре выплаты по смерти пропавшего брата-военнослужащего?
Вопрос по законам страны: Россия
Здравствуйте очень нужен совет ситуация такая родной брат ушел на сао на сегодняшний день он числится пропавшим отец умер мать лишена родительских прав есть жена детей нет положены ли мне сестре выплаты по случаю смерти (в военкомате нам изначально говорили что выплаты будут поделены между женой и сестрой так как в других родственников больше нет) и могу ли я сестра выйти в суд для признания его погибшим тк жена против этого брат прописон у меня в квортире. Спасибо
Добрый день. да, полложена выплата на оснвоании Указа Президента 98 от 2022 года и возможно региональная, если нет иных родственников
Иных выплат сестрам не положено
Но если есть жена, то Вам ничего не полоджено, если не ли шить ее права на выплаты в судебном порядке
Всудебном порядке, путем подачи иска о призанни ее утратившей права на выплаты
право на выплаты в случае гибели брата и возможность признания его погибшим через суд.
На выплаты здесь имеет только законная жена пропавшего без вести брата.
Вы в данном случае прав на выплаты не имеете, так как не являетесь членом семьи пропавшего без вести.
Более того, необходимо сперва военнослужащего признать БП в судебном порядке и только потом подавать документы на выплаты.
Вот если бы не было супруги брата, тогда у Вас появилось бы такое право.
нет вам выплаты не положены так как они будут выплачены жене вот если бы жены не было тогда вы бы вправе были претендовать на выплаты
Права на выплаты вы не имеете. Все выплаты получит жена.
Согласно законодательству РФ, выплаты по случаю смерти военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, предусмотрены Федеральным законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих…». Право на единовременное пособие в случае гибели (смерти) имеют супруга, родители, дети, а также братья, сёстры, дедушки и бабушки, если они находились на его иждивении. Поскольку вы не указываете на факт иждивения, формально приоритетное право на выплату имеет супруга. Однако если брат будет признан погибшим, а супруга откажется от получения выплаты или будет признана недостойным наследником, вы можете претендовать на долю. Что касается признания погибшим: вы как сестра вправе обратиться в суд с заявлением о признании брата погибшим, если со дня окончания военных действий прошло не менее двух лет (ст. 45 ГК РФ). Факт регистрации (прописки) в вашей квартире может служить дополнительным доказательством вашего интереса в деле. Рекомендую собрать документы (справку из военкомата, свидетельства о родстве, отказ супруги от выплаты, если есть) и обратиться в районный суд по месту вашего жительства.
Юристы - Россия
Специализация:
Суды
Похожие вопросы
16.02.2026, 12:51
Александра, по месту обращайтесь за помощью к юристу
Здравствуйте!
Можно подать иск о признании недостойной наследницей. Доказательства зависят от ситуации. Но тут скорее всего свидетели понадобятся.
1) Вам должны выплатить Вашу часть выплат не зависимо от подачи документов другим получателем. 2) признавать по суду недостойным получателем, но тут лучше найти хорошего военного адвоката, самостоятельно будет проблемно.
Ситуация сложная, но решаемая. Выплаты за погибшего на СВО военнослужащего делятся поровну между супругой (если брак не расторгнут, что не ваш случай), детьми и родителями. Если мать не подает документы, задерживая выплаты дочери, её нужно признавать «недостойным наследником» или через суд обязывать часть выплатить долю ребенка.
Добрый день! Вопрос ваш непростой, так как вряд ли удастся лишить мать права на выплаты, поскольку нет оснований, установленных ст. 1117 ГК. Вам проще обжаловать отказ Минобороны в выплатах в пользу дочери, либо предъявить иск к матери погибшего о нечинении препятствий в получении выплат ребенком погибшего. Начните с направления официального письма в военкомат с просьбой произвести выплаты ребенку, и после получения официального ответа с указанием причин отказа, можно будет обращаться в суд.
Если остались вопросы или нужна помощь в составлении обращения или иска, пишите в личку любому юристу на сайте.
Здравствуйте. Ситуация действительно непростая, но она имеет четкое законодательное решение. Информация, которую вам предоставили в воинской части (или другом ведомстве), не совсем точна или была неверно истолкована. Давайте разберем по порядку.
Главное, что нужно знать: ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРЕНТНЫМ
Речь, судя по всему, идет о пенсии по случаю потери кормильца (от государства или силового ведомства) и/или о единовременной выплате в связи со смертью.
Пенсия по потере кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему на нее право, в полном размере каждому. Получение пенсии матерью покойного никак не уменьшает и не блокирует право на пенсию его несовершеннолетней дочери. Это два независимых права.
Единовременная выплата (например, страховые суммы по линии Минобороны, ФСБ и т.д.) делится между всеми имеющими право членами семьи в равных долях.
Ваш главный вывод: Вашей дочери не могут отказать в назначении выплат на том основании, что его мать не подала заявление. Это незаконно.
Что нужно делать: Пошаговая инструкция
Шаг 1: Подача заявления от имени дочери.
Вы, как законный представитель несовершеннолетней дочери, подаете заявление на назначение ей пенсии по потере кормильца (в ПФР или ведомственный пенсионный орган) и на единовременную выплату (в соответствующее ведомство).
Документы: Ваш паспорт, свидетельство о рождении дочери, свидетельство о смерти отца, документы, подтверждающие его службу/работу (например, справка из воинской части), ваши реквизиты (счет для перечисления).
Основание: Вы являетесь родителем, представляющим интересы ребенка. Право ребенка — бесспорное и первоочередное.
Шаг 2: Если вам отказывают, ссылаясь на мать.
Требуйте письменный отказ с указанием причины и ссылкой на норму закона. Скорее всего, на этом этапе вопрос решится, так как формальный отказ им дать сложно.
Шаг 3: Обращение в вышестоящие инстанции и суд.
Если письменный отказ получен, вы можете:
Подать жалобу руководителю пенсионного органа/ведомства.
Обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении прав несовершеннолетней.
Подать иск в суд о признании права вашей дочери на получение выплат и обязании назначить их. Это будет простой и быстрый процесс, так как право ребенка очевидно.
А что с матерью покойного? Когда и зачем её "лишать" выплат?
Здесь нужно разделять два вида выплат:
1. Для единовременной выплаты (которая делится на всех)
Если вы знаете, что мать имеет право на долю, но вы не можете ее найти, чтобы подать совместное заявление и разделить деньги, тогда действительно возникает проблема. В этой ситуации вы, как представитель ребенка, можете обратиться в суд с иском:
Ответчик: Мать покойного (если её местонахождение неизвестно, она будет объявлена в розыск судом).
Суть иска: Признать право несовершеннолетней дочери на получение единовременной выплаты и определить порядок ее раздела.
Что сделает суд: Суд установит круг имеющих право наследников (дочь, мать). Поскольку мать не подает заявление и не заявляет о своих правах, суд может признать ее отказавшейся от получения выплаты (фактически по умолчанию) или определить ее долю как невостребованную. В этом случае всю сумму или оставшуюся часть могут выплатить вам, как представителю ребенка. Основанием будет ее бездействие и неизвестность места нахождения.
2. Для пенсии по потере кормильца
Здесь "лишать" мать выплат не нужно и невозможно, если она является нетрудоспособной (достигла пенсионного возраста или является инвалидом). Она имеет на нее право так же, как и ваша дочь. Эти выплаты независимы.
Краткий план действий:
Не слушать устные отказы. Подавать заявление на все положенные дочери выплаты в установленном порядке. Требовать письменных ответов.
Собирать документы, подтверждающие, что мать не занимается оформлением:
Любая переписка (если есть), где она отказывается или игнорирует вопрос.
Ваши свидетельские показания (как факт ее отсутствия на похоронах, отсутствие контактов).
Возможно, показания других родственников.
Если вопрос с единовременной выплатой упирается в необходимость раздела с матерью — готовить иск в суд. В иске указывать, что местонахождение второго получателя неизвестно, она не проявляет интереса к получению выплаты, и просить суд защитить права несовершеннолетнего ребенка.
Какие основания для суда?
Неизвестность места нахождения второго получателя (матери).
Бездействие матери в реализации своего права, что нарушает право ребенка на своевременное получение средств.
Интересы несовершеннолетнего ребенка (ст. 3 Конвенции о правах ребенка, семейное законодательство РФ).
Резюме:
Сначала действуйте через подачу заявлений от имени дочери и требуйте письменных решений. Скорее всего, выплаты на ребенка будут назначены. Если же проблема именно с единовременной выплатой, где нужен раздел, и мать «исчезла», тогда ваш путь — судебный иск о признании права ребенка на выплату и определении порядка ее получения в связи с бездействием второго получателя. В этой ситуации суд будет на вашей стороне, так как защищает права ребенка.
Ситуация, когда выплаты по потере кормильца зависят от действий другого получателя, действительно проблематична. В вашем случае как законному представителю дочери следует действовать следующим образом:
1. Основания для лишения матери умершего права на выплаты через суд могут быть: её фактический отказ от получения выплат (не подача документов), отсутствие контакта и участия в жизни умершего, что может свидетельствовать о неисполнении семейных обязанностей. Однако это требует доказательств.
2. Документы для суда: исковое заявление о признании матери умершего утратившей право на выплаты, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие ваше представительство дочери (свидетельство о рождении, ваш паспорт), доказательства отсутствия контакта с матерью (например, показания свидетелей, переписка), документы о похоронах (если есть), ответ от военной части о текущей ситуации.
3. Альтернативный вариант: попробуйте обратиться в военную часть с письменным запросом о возможности оформления выплат на дочь без участия матери, ссылаясь на интересы несовершеннолетнего. Иногда ведомства идут навстречу.
Рекомендую сначала проконсультироваться с юристом по месту жительства для оценки шансов в суде и подготовки документов, так как судебный процесс может затянуться. Приоритет — защита прав ребёнка на получение выплат.
16.05.2025, 23:31
Даритель вправе временно проживать в подаренном жилом помещении, если такое право предусмотрено условиями договора дарения. Однако вы вправе оспорить дарение, если оно нарушает ваши права как собственника. Обратитесь в суд с иском о признании договора дарения недействительным, указав, что дарение совершено вопреки решению суда и нарушает ваши права на владение и распоряжение квартирой.
Разбор ситуации
1. Хронология событий:
- Бабушка умерла 18.10.2011, оставив завещание.
- Вы подали заявление о принятии наследства 30.11.2011, ваша мать — 13.12.2011, тётя — 02.03.2012.
- Вы получили свидетельство о праве на наследство на 3/8 доли квартиры 23.11.2013 и зарегистрировали право 27.05.2014.
- Тётя получила свидетельство на 2/8 доли 04.03.2014 и зарегистрировала право 27.05.2014.
- Мать не оформила свидетельство о праве на наследство до суда.
- 12.11.2014 состоялся суд, который признал, что проживание в квартире лиц, не являющихся собственниками (включая вашу мать и брата), без согласия собственников (вас и тёти) нарушает ваши права, так как мать не оформила право собственности на свою долю.
- После суда, 19.11.2014, мать зарегистрировала право на наследство, а 15.12.2014 оформила договор дарения своей доли брату, зарегистрированный 01.12.2014.
2. Правовой анализ:
- По Гражданскому кодексу РФ (ст. 1152), наследство принимается подачей заявления нотариусу, но право собственности возникает только после получения свидетельства о праве на наследство и государственной регистрации (ст. 1153, 1162). До регистрации 19.11.2014, мать не была собственником своей доли, что подтверждено судом от 12.11.2014.
- Договор дарения (ст. 572 ГК РФ) требует, чтобы даритель был собственником имущества на момент дарения. Поскольку мать оформила право собственности только 19.11.2014, а дарение зарегистрировано 15.12.2014, формально она могла подарить долю, так как к этому моменту стала собственником.
- Однако, суд установил, что проживание в квартире без согласия собственников (вас и тёти) незаконно. После дарения, брат стал собственником доли матери, но это не отменяет судебного решения: проживание по-прежнему требует согласия всех собственников, если нет отдельного договора (например, соглашения о порядке пользования).
- Ответ на вопрос 1: Даритель (мать) не имеет права жить в квартире без вашего согласия, так как суд признал такое проживание нарушающим ваши права, и это решение сохраняет силу. Брат, как новый собственник доли, также должен получить согласие на проживание, если оно затрагивает общие части квартиры.
- Ответ на вопрос 2: Чтобы квартира стала полностью вашей, можно:
- Выкупить доли у тёти и брата по договорённости, оформив договор купли-продажи.
- Обратиться в суд с иском о выделе доли в натуре, если это возможно по техническим характеристикам квартиры, или о компенсации стоимости доли, если выдел невозможен (ст. 252 ГК РФ).
- Обжаловать договор дарения, если есть основания (например, если мать оформила право собственности с нарушениями или дарение совершено в ущерб вашим интересам), но это сложно и требует доказательств.
Резюме
Ситуация осложнена судебным решением, которое подтвердило ваши права как собственника. После оформления матерью права собственности и дарения доли брату, проживание в квартире по-прежнему требует согласия всех собственников. Для получения всей квартиры в собственность, наиболее реалистичные варианты — выкуп долей или судебный выдел/компенсация. Учитывая сложность наследственных споров и необходимость учёта судебных решений, рекомендуется обратиться к юристу для консультации по конкретным шагам, включая возможные иски или переговоры с другими собственниками. Это поможет избежать дальнейших конфликтов и обеспечить законность действий.
03.01.2026, 01:04
Жена вашего брата никакого права на наследство не имеет.
Основанием для наследования является действительное завещание, в котором отец оставил все вам. Права брата зависят от его статуса на момент смерти отца:
Если брат был трудоспособен: он не имеет права на обязательную долю в наследстве, так как она положена только несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя.
Если брат был нетрудоспособен (инвалид, пенсионер): он имеет право на обязательную долю, но для ее получения нужно было заявить требование в суд в течение 3 лет с даты смерти отца. Прошло 3 года, поэтому срок исковой давности по этому требованию, скорее всего, истек.
Кроме того, брат не принял наследство в установленный 6-месячный срок, что лишает его наследственных прав, если только он не докажет в суде, что принял имущество фактически (например, проживал в доме, оплачивал коммунальные услуги).
Могут ли внуки претендовать на долю?
Нет, не могут. Внуки наследуют по праву представления только в том случае, если их родитель (ваш брат) умер раньше наследодателя (вашего отца). Поскольку брат жив, его дети (внуки отца) не являются наследниками по закону и не имеют самостоятельного права оспаривать завещание деда.
Брачный договор регулирует только имущественные отношения между супругами (что будет считаться общей или личной собственностью в браке). Он не может перераспределить или изменить права третьих лиц — в данном случае ваши права собственности, полученные по наследству до заключения их брака.
Наследство, полученное одним из супругов до брака, является его личной собственностью и не подлежит разделу при разводе. Поскольку имущество оформлено на вас, жена брата не имеет на него никаких прав.
Для большинства наследственных споров, включая требование обязательной доли, общий срок исковой давности составляет 3 года.
Для оспаривания завещания по основаниям вроде давления, обмана — срок сокращается до 1 года.
Течение срока начинается с момента, когда человек узнал о нарушении своих прав.
Учитывая, что с момента смерти отца прошло 3 года, а брат изначально не претендовал на наследство, шансы на успешное оспаривание крайне малы.
Если брат никаких претензий не заявляет — плюнуть и забыть, никаких прав на описанное в вопросе имущество у нее нет и не будет.
даже если она подаст иск то суд откажет в ее требованиях
Оставил завещание на меня,
Любовь Павловна, законом установлено наследование по закону (в порядке очередности наследников) и по завещанию. В Вашем случае наследование по завещанию. Брат завещание не оспаривал, кроме того, с момента открытия наследства прошло 3 года. Таким образом, ни брат, ни тем более его жена, ни их дети не имеют прав на наследство
никакого права на наследство не имеет в принципе здесь супруга брата
Внуки никакого права на долю в наследстве не имеет. Жена брата проиграет суд.
Здравствуйте. Прямо предусмотрено ст. 35 СК РФ, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Т.е. никак это имущество считаться совместной собственностью супругов (ст. 34 СК РФ) не может и жена брата никаких прав претендовать на него не имеет. Что касается детей, то в соответствии со ст. 60 СК РФ, ребенок не имеет права собственности на имущество родителей. Даже если она обратится в суд, законных оснований для удовлетворения её требований не имеется.
Можете сказать или написать бывшей жене брата, своему брату, что она (бывшая жена) может позвонить любому нотариусу или прийти на прием, в нотариальную палату, где ей будет сказано, что суд откажет в том иске, который она может направить в суд.
До подачи иска надо уплатить госпошлину, направить вам как ответчику копию иска.
В случае получения копии иска вы и ваш юрист вправе подать в суд возражение на иск с просьбой отказать в иске (копию возражения надо будет направить истцу).
Внуки умершего не имеют право на наследование.
Ничего и никто уже не отсудит. и тем более человек который не имеет отношения к вашему с братом наследству. а у вас было завещание.
нет шансов, вы наследник по Завещанию и его получили на законных основаниях.
На основании изложенного, бывшая жена вашего брата не имеет прав на наследственное имущество, полученное вами по завещанию от отца. Вот ключевые правовые аспекты:
1. Наследство было оформлено на вас законно по завещанию отца. Брат добровольно отказался от своих возможных прав, что подтверждается его заявлением у нотариуса.
2. Имущество, полученное по наследству, является вашей личной собственностью и не подлежит разделу при разводе или заключении брачного договора между вашим братом и его женой.
3. Срок исковой давности для оспаривания наследственных прав составляет 3 года. Поскольку с момента смерти отца прошло 3 года, срок для оспаривания уже истёк.
4. Внуки (дети брата) также не имеют прав на это имущество, так как наследодатель оставил завещание в вашу пользу.
Рекомендации:
- Сохраните все документы: завещание, свидетельство о праве на наследство, документы об отказе брата.
- При получении судебного иска обязательно подавайте возражения, ссылаясь на законность получения наследства и истечение срока исковой давности.
- Для полной уверенности проконсультируйтесь с юристом, предоставив все документы.
21.06.2026, 12:48
Наследовать в этом случае будет наследник по завещанию. Наследники по праву представления могли бы наследовать , только в том случае, если бы наследование происходило по закону. То есть, если бы не было завещания.
По общему правилу (ст. 1111 ГК РФ), наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.
По закону завещание имеет приоритет, поэтому дети младшего сына (внуки) не получат долю в имуществе, если в завещании оно полностью передано старшему сыну . Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону (без завещания) .
Исключение возможно, если кто-то из них относится к категории обязательных наследников — например, является нетрудоспособным и находился на иждивении умершего . Тогда он может получить обязательную долю независимо от содержания завещания.
В данном случае будет наследовать старший сын.
Всё, что указано в завещании, получит наследник по завещанию, если он в течении 6 месяцев после смерти наследодателя обратится к нотариусу.
Здравствуйте.
Если есть завещание в пользу старшего сына, внуки младшего умершего сына не наследуют по праву представления; оно действует только при наследовании по закону. Исключение — если внуки нетрудоспособны: тогда у них может быть право на обязательную долю.
С уважением.
Ситуация требует разграничения правового режима наследования по завещанию и по закону. По общему правилу (ст. 1111 ГК РФ), наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.
Ваш вопрос касается права представления (ст. 1146 ГК РФ). Это право возникает только при наследовании по закону, когда наследник (ваш младший сын) умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. В таком случае его доля переходит к его потомкам (внукам) поровну. Однако если наследодатель составил завещание, в котором распределил имущество иначе, право представления не действует – наследование идет по завещанию.
Но есть важное исключение: обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Независимо от содержания завещания, определенные категории наследников имеют право на обязательную долю – не менее половины того, что они получили бы при наследовании по закону. К ним относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособный супруг и родители;
- нетрудоспособные иждивенцы (независимо от родства).
Внуки (дети младшего умершего сына) не входят в этот перечень, если только они не являются нетрудоспособными и не находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. То есть сами по себе внуки не имеют права на обязательную долю.
Таким образом, если завещание составлено на старшего сына, то:
- При отсутствии наследников с правом на обязательную долю все наследство получит старший сын.
- Если внуки являются нетрудоспособными и были иждивенцами, они могут претендовать на обязательную долю (половину от того, что получили бы при наследовании по закону, т.е. от доли младшего сына).
Также возможно оспаривание завещания, если оно составлено с нарушением формы или под влиянием обмана/заблуждения (ст. 1131 ГК РФ). Но просто наличие внуков не делает завещание недействительным.
Резюме: право представления применимо только к наследованию по закону. При наличии завещания внуки могут рассчитывать только на обязательную долю, если подпадают под критерии ст. 1149 ГК РФ. В противном случае завещание выполняется в полном объеме.
Рекомендуется ознакомиться с завещанием и проверить, были ли у внуков основания для обязательной доли. Для детального анализа обратитесь к юристу.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
24.02.2026, 15:54
По звонку просто никуда не ходить. Только ждать повестку. Самому дверь никому не открывать!
Когда придёт повестка - тогда нанимаем юриста - и в суд!
Оба предыдущих совета полагаю вредными. Адвокат совершенно не в теме вопросов военного права (судя по содержанию формулировок) и следование его советам приведет вас к разочарованию и финансовым потерям. Тем более злоупотребляет агрессивной рекламой, имеющей целью оставить вас без штанов и с заблуждениями в мозгах.
Если вас призывная комиссия признала не годным к военной службе, то соответствующее решение комиссии есть в материалах вашего дела в военкомате. После признания не годным к в/ службе вас снимают с учета и больше не беспокоят совершенно.
Скорее всего вас признали решением призывной комиссии (но не факт без официального , за подписью Председателя, заключения призывной комиссии, которое вы вправе запросить у военкома) ограниченно годным к в/ службе.
Эта категория не предполагает перевода "в отставку" (снятия с воинского учета) . С ограниченной годностью вы подлежите призыву как по мобилизации, так и призыву на военные сборы.
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 декабря 2025 г. № 850 "Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время" (свежий) регламентирует перечень заболеваний для вот таких признанных ограниченно годными решениями ВВК, при наличии которых контракт о прохождении военной службы с вами не заключат, если вы обратитесь с подобным заявлением. ССЫЛКА: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413450138/
Ответ Криухина же , по неизвестной и не декларируемой им причине посылания Вас в суд с непонятным предметом спора, до дискредитации ВС пока не дотягивает, но весьма близок по квалификации к способствованию (планированию, подготовке) уклонению от призыва на военную службу. Следование ему влечет для вас , как минимум, также финансовые потери.
Ответственность за неявку см. в ст. 21.5 КоАП РФ. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b579e6b98d04339110a9676dd035147862ff91e0/
В звонке сотрудник военкомата пояснил, что явиться нужно якобы для КМО. После вынесения решения сразу идти в суд с иском на обжалование?
Посещение военкомата для установления вам категории годности к военной службе (а содержание переписки свидетельствует о том, что у вас нет соответствующего окончательного решения о годности) приглашенными туда врачами, и предъявление им имеющихся у вас иных заключений специалистов о состоянии вашего здоровья ( в т.ч. и по "профильным" заболеваниям) в ваших интересах.
А вот в суд "идти" возможно и даже в ряде случаев целесообразно, но лишь лишь при не согласии с решением призывной комиссии (частью которого является установление вам категории годности к военной службе приглашенными этой комиссией для целей определения категории годности к военной службе) и наличием оснований (как то заключение независимой ВВК о иной категории годности, нежели той, которую установила призывная комиссия.
Заочная форма контрольного медицинского освидетельствования
Заочное контрольное медицинское освидетельствование предполагает подтверждение диагноза без личного присутствия призывника. Военно-врачебная комиссия детально изучает личные дела и медицинские документы, справки, заключения и принимает решение о своем согласии или несогласии с диагнозом и выставленной категорией годности.
Если профильный врач подтверждает диагноз, он ставит соответствующую метку в листке медицинского освидетельствования. После этого свою отметку об обоснованности решения ставит председатель военно-врачебной комиссии.
Если диагноз вызывает сомнения по медицинским документам, призывника вызывают на очное контрольное медицинское освидетельствование.
Очная форма КМО в военкомате
Призывники, несогласные с решением призывной комиссии или у которых не подтвердился диагноз на заочном этапе, проходят очное контрольное медицинское освидетельствование. Процесс его прохождения идентичен прохождению медкомиссии в военкомате. В назначенный день призывники прибывают на освидетельствование и проходят стандартный медицинский осмотр. Контрольная медкомиссия состоит из терапевта, стоматолога, окулиста, хирурга, оториноларинголога, психиатра, невропатолога.
Первым призывника принимает профильный по диагнозу врач, после него осмотр проводят остальные специалисты. По результатам осмотра каждый член врачебной комиссии ставит отметку о состоянии здоровья призывника в учетном листке. Если диагноз подтверждается, в документах ставится печать «не годен» и личное дело направляется в районный военкомат.
Если комиссия не соглашается с диагнозом, личное дело передается обратно в военкомат. В этом случае призывнику следует самому явиться в военный комиссариат за новой повесткой на отправку. Если призывник получил такую повестку, он может или согласиться с решением комиссии и отправиться в армию, или обжаловать заключение о признании его годным к исполнению воинской обязанности. Решение вышестоящей призывной комиссии обжалуется исключительно в судебном порядке.
Почерпните полезную информацию по алгоритму действий в ходе КМО , например, отсюда: https://armyhelp.ru/kmo/
Военкомат по звонку не вызывает в сборный пункт,а присылает повестку.
Я очень рад за военкомат и за Вас, прочитавшего мои ответы.
Как тогда понимать фразу в вашем вопросе : "Поступил звонок из военкомата для прибытия в сборный пункт. " ? Не показалось ли Вам, что вы сами себе противоречите?
Разъяснение вам порядка извещений граждан и целей, которые могут быть указаны в повестках (извещениях) органа воинского учета о необходимости явки, порядка электронного информирования могут быть предметом личной консультации.
Спасибо .
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.05.2023 N 12 "О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 года N 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы"
6) в пункте 4 абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии или неявки в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на военную службу в течение нескольких призывов подряд, неявка в военный комиссариат по истечении действия уважительной причины.
Самовольное оставление призывником сборного пункта до начала военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу подлежит квалификации по части 1 статьи 328 УК РФ.";
Самостоятельно разобраться в теме вам поможет изучение Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации"
В суд сразу подавать, наверное, рано. Сейчас главное — легализовать свое освобождение от службы. Идите в военкомат, пишите заявление, требуйте проверки документов. Если поймете, что военкомат "глух" к вашим доводам, срочно обращайтесь к юристу, специализирующемуся на военном праве, для подготовки иска.
В данной ситуации необходимо действовать последовательно и в рамках закона. Поскольку вы прошли две медицинские комиссии и были признаны негодным к военной службе по категории В (ограниченно годен), у вас есть законные основания для освобождения от призыва. Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 23), категория В означает, что гражданин не подлежит призыву в мирное время. Вам следует немедленно явиться в военкомат с оригиналами всех документов, подтверждающих результаты медкомиссий (акты медицинского освидетельствования, заключения врачей). Требуйте оформления военного билета на основании этих документов. Если военкомат отказывается выполнять свои обязанности, вы можете подать жалобу в вышестоящий военный комиссариат, прокуратуру или обратиться в суд с иском о признании действий военкомата незаконными и обязании выдать военный билет. Обращение в суд — крайняя мера, но она эффективна при доказанности вашей правоты. Рекомендуется также проконсультироваться с юристом, специализирующимся на военном праве, для подготовки документов.
03.04.2026, 16:41
Обращайтесь с жалобой в прокуратуру, можете в судебном порядке.
очень неприятно, когда сталкиваешься с несправедливостью, особенно когда речь идёт о здоровье сына. Но важно знать, что у вас есть законные способы добиться правды. Решение военкомата — это не приговор, его можно и нужно обжаловать, если вы уверены в необъективности комиссии. Главное — действовать последовательно и не отчаиваться.
Стадия имеет значение: Для освобождения от службы (категория «В») необходима гипертоническая болезнь II стадии и выше (стабильное давление 160/100 мм рт. ст. и выше). Гипертония I стадии, к сожалению, больше не является основанием для освобождения с 2025 года.
Фиксируйте показатели: Самый важный документ для вас — это суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и дневник давления. Если в дневнике фигурируют показатели 200/120 мм рт. ст., это весомый аргумент.
Поражайте цели: Помимо высокого давления, для II стадии характерно поражение органов-мишеней: сосудов глаз (гипертоническая ангиопатия сетчатки), почек, сердца и т.д.. Необходимо настаивать на полном обследовании (ЭхоКГ, осмотр окулиста, УЗИ почек).
Именно несоответствие ваших данных этим критериям и позволяет комиссии занижать диагноз.
НУЖНА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА ПИШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы можете подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ (региональную комиссию). можно в суд
Обжалование решения призывной комиссии
Если вы не согласны с решением районной призывной комиссии, можно подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации (региональную). В жалобе нужно указать:
* ваши ФИО, адрес и контактные данные;
* номер и дату решения, которое вы обжалуете;
* подробно описать, с чем именно вы не согласны (например, с занижением стадии гипертонии, игнорированием заболеваний глаз и сосудов);
* сослаться на соответствующие статьи законодательства (например, Постановление Правительства РФ № 565 «О военно-врачебной экспертизе» и статью 43 «Расписания болезней», где прописаны критерии для различных стадий гипертонии);
* приложить копии всех медицинских документов, подтверждающих ваш диагноз;
* потребовать отменить решение районной призывной комиссии и направить вас на контрольное медицинское освидетельствование (КМО).
Жалобу можно подать лично, через многофункциональный центр (МФЦ), по почте или через электронные сервисы, включая портал «Госуслуги». Рассмотрение жалобы занимает до 30 дней. Пока она рассматривается, выполнение решения призывной комиссии приостанавливается до принятия нового решения.
Контрольное медицинское освидетельствование (КМО)
После рассмотрения жалобы призывная комиссия субъекта РФ может направить вас на КМО. Это обследование проводят врачи более высокой квалификации. Если ваши медицинские документы в порядке, решение районной комиссии может быть отменено, и вам присвоят непризывную категорию.
Независимая военно-врачебная экспертиза
Если вы не согласны с результатами КМО, можно запросить проведение независимой военно-врачебной экспертизы. Её заключение может стать дополнительным аргументом при дальнейшем обжаловании.
Обжалование в суде
Если решение региональной призывной комиссии вас не удовлетворит, можно подать исковое заявление в районный суд по месту жительства или по месту нахождения военно-врачебной комиссии. В иске нужно указать:
* наименование суда, данные истца и ответчика;
* обстоятельства дела, решение комиссии и его нарушения;
* копии всех медицинских документов, жалобы в вышестоящую комиссию и ответы на неё;
* требование признать решение призывной комиссии незаконным и обязать провести повторное освидетельствование.
Срок подачи искового заявления составляет три месяца с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав.
Ольга, не ждите, пока его заберут.
Как только решение «годен» будет озвучено — сразу иск в суд.
Суд — единственный способ добиться обследования не в подведомственной военкомату больнице, а у независимых экспертов.
Ситуация, которую вы описываете, связана с процедурой медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу. Основным документом, регулирующим этот процесс в России, является Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и приложение к нему — Расписание болезней.
Разбор ситуации:
1. Диагноз и категория годности: Согласно Расписанию болезней (статья 43), гипертоническая болезнь является основанием для признания гражданина ограниченно годным (категория «В») или негодным (категория «Д») к военной службе. Критерии зависят от стадии и степени артериальной гипертензии. Гипертоническая болезнь II стадии (с поражением органов-мишеней) соответствует категории «В» (ограниченно годен, освобождается от призыва, зачисляется в запас). Гипертоническая болезнь I стадии (без поражения органов-мишеней) может соответствовать категории «Б» (годен с незначительными ограничениями) при определенных условиях, что, судя по вашему описанию (давление 200/120, наличие обследований), не соответствует реальной картине состояния здоровья вашего сына.
2. Процедура освидетельствования: Решение о категории годности выносит призывная комиссия на основании заключения врачей-специалистов военно-врачебной комиссии (ВВК). Если диагноз, установленный в гражданском медицинском учреждении (например, гипертония II стадии от участкового терапевта), и диагноз, установленный ВВК (гипертония I стадии), расходятся, это является основанием для проведения дополнительного обследования или оспаривания.
3. Ваши действия (жалоба): Направление жалобы — правильный первый шаг. Жалобу можно подавать как в вышестоящий военный комиссариат (областной), так и в военную прокуратуру с требованием провести проверку законности действий врачей ВВК и назначить повторное, объективное обследование.
Что можно сделать дополнительно:
1. Сбор документов: Необходимо собрать всю медицинскую документацию, подтверждающую диагноз и историю болезни: выписки из амбулаторной карты, результаты СМАД (суточного мониторирования артериального давления), заключения офтальмолога о состоянии глазного дна (поражение сосудов глаз — важный признак поражения органов-мишеней при гипертонии II стадии), результаты УЗИ сосудов, ЭКГ, ЭхоКГ и т.д. Все документы должны быть заверены подписями врачей и печатями лечебного учреждения.
2. Независимая медицинская экспертиза: Вы можете обратиться в другое государственное или частное медицинское учреждение (желательно, имеющее лицензию на проведение военно-врачебной экспертизы) для получения независимого заключения о состоянии здоровья вашего сына. Это заключение будет весомым аргументом при обжаловании.
3. Обращение в прокуратуру: Подача заявления в военную прокуратуру с приложением всех медицинских документов и копии ранее поданной жалобы. Прокуратура обязана провести проверку по факту возможного служебного подлога или халатности со стороны врачей ВВК.
4. Судебное обжалование: Если действия военкомата и ВВК не будут исправлены после жалоб, вы можете обжаловать решение призывной комиссии в суде (районный суд по месту нахождения военкомата). В суде можно ходатайствовать о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления истинного диагноза.
Краткое резюме: Ваша ситуация указывает на возможное нарушение процедуры медицинского освидетельствования. При наличии объективных медицинских данных, подтверждающих гипертоническую болезнь II стадии (высокие цифры давления по СМАД, поражение органов-мишеней — глаз), решение ВВК может быть незаконным. Алгоритм действий: сбор полного пакета медицинских доказательств → подача жалоб в вышестоящий военкомат и военную прокуратуру → при необходимости, обращение за независимой экспертизой → судебное обжалование.
Рекомендация: Учитывая сложность и специфику военно-медицинского права, а также высокие ставки (здоровье и призыв), настоятельно рекомендую обратиться за очной консультацией к юристу или адвокату, специализирующемуся на защите прав призывников. Специалист поможет правильно составить все жалобы, ходатайства и, при необходимости, представит ваши интересы в суде.
05.01.2026, 07:24
БАнк может взыскать сумму и обратить взыскание на авто, если авто были в залоге и информация у нотариуса была такая.
согласно статье 103.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус при регистрации уведомления о залоге не проверяет наличие согласия залогодателя на регистрацию уведомления о возникновении залога, достоверность сведений об объекте залога, о возникновении, об изменении, о прекращении залога, содержащихся в уведомлении, и сведений о лицах, указанных в уведомлении о залоге. Нотариус не несет ответственность за недостоверность указанных в уведомлении сведений. При этом нотариус отказывает в регистрации уведомления о залоге только в случае, если:
1) в уведомлении отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 103.4 настоящих Основ, или ненадлежащим образом заполнена его форма;
2) уведомление направлено с нарушением требований статьи 103.3 настоящих Основ;
3) уведомление в электронной форме подписано электронной подписью, которая не отвечает требованиям настоящих Основ или не может быть проверена нотариусом в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи";
4) не произведена оплата нотариального тарифа, предусмотренного настоящими Основами.
С наследника в любом случае взыщут суммы, если банк обратиться в суд.
Здравствуйте. Наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. Кредитные обязательства перейдут к наследнику, однако банк может обратить взыскание на заложенные автомобили, в таком случае ответчиками будут выступать новые собственники. Но нужно учитывать, что если залог не был зарегистрирован, то новые собственники могут доказывать свое добросовестное приобретение, и залог может быть прекращен без изъятия автомобиля. К сожалению, от кредитных обязательств умершего можно избавиться только путем отказа от наследства в полном объеме.
Вопрос непонятен. Кому что делать? Вам, или другу, или владельцам автомобилей, которые находятся в залоге?
Всё ляжет на наследника, если он вступит в наследство. А закон не ограничивает распоряжение имуществом собственника в любой момент времени, наследодатель мог так поступить, наследники здесь не при чем.
Если нечего наследовать, то и нет ответственности по долгам.
Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ, наследники обязаны погашать долги умершего в пределах стоимости полученного ими наследства. Это означает, что они не могут быть принуждены выплачивать сумму, превышающую стоимость унаследованного имущества. Если долги превышают стоимость наследства, остаток аннулируется.В ВАшей ситуации ответственность будет только если было унаследовано и другое имущество.Как вернуть машины это проблема банка.Именно банк будет оспаривать сделки.
Но если честно , какая то немного неправдоподобная история с продажей авто перед смертью..Передайте другу,что будет тщательная проверка действительности сделок.
Наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества.
Здравствуйте !
В противном случае, возможно, обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (
Всего доброго Вам!
Наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). Продажа залоговых автомобилей до смерти не освобождает от обязательств по кредиту, если банк не давал согласия на отчуждение. Банк вправе потребовать возврата кредита с наследника, но не может истребовать автомобили у добросовестных покупателей, если те не знали о залоге (ст. 352 ГК РФ). Однако банк может оспорить сделки по продаже машин как совершенные с нарушением его прав. Рекомендуется: 1) Уведомить банк о смерти заемщика; 2) Оценить наследственную массу (квартира); 3) Проконсультироваться с юристом для анализа договоров кредита и залога, а также сделок купли-продажи автомобилей. Если стоимость квартиры превышает долг, наследник погасит кредит; если нет — ответственность ограничена стоимостью наследства.
10.01.2026, 20:42
Есть общая дочь у нас с бывшим мужем
Если у вас есть общие несовершеннолетние дети, то в их интересах вы можете обратиться в суд с иском о включении денег в наследственную массу.
Через военкомат можно узнать где карта бывшего мужа?
Вам нужно в интересах вашей дочери открыть наследственное дело и в суд иск подать - истребовать с помощью суда сведения из ИФНС о банковских счетах наследодателя,потом выписки из банков о движении средств и уже по потом взыскать эти средства с дяди .
Если добровольно оставил карту и позволил пользоваться деньгами при жизни, то ничего незаконного нет. Однако, если дядя снимал деньги после смерти вашего мужа, то это может рассматриваться как незаконное обогащение, поскольку указанные суммы со дня смерти (открытия наследства) входят в наследственную массу.
Александра, с даты смерти дядя не имел права распоряжаться денежными средствами
В любом случае Вам в интересах ребенка необходимо обратится к нотариусу. Именно нотариус направит запросы в банковские учреждения для установления остатка денежных средств на счетах наследодателя (бывшего мужа)
можете обратиться в суд с иском о включении денег в наследственную массу.
Это незаконно, возбуждайте уголовное дело о хищении с банковского счета.
если дядя снимал деньги после смерти вашего бывшего мужа, то это может рассматриваться как незаконное обогащение
Ситуация требует детального разбора с точки зрения наследственного права Российской Федерации.
1. Правовой статус денежных средств. Денежные средства на банковском счете (карте) являются частью наследственного имущества умершего (наследодателя). После смерти владельца доступ к счету и распоряжение средствами возможны только в рамках процедуры наследования, установленной Гражданским кодексом РФ (ГК РФ).
2. Наследники. Наследниками по закону (при отсутствии завещания) являются лица, указанные в
3. Законность действий дяди. Действия дяди, снимавшего деньги с карты умершего, являются незаконными, если он не является:
* Наследником по завещанию, которому прямо завещаны эти средства.
* Единственным наследником по закону (что маловероятно, учитывая наличие сына и, возможно, других наследников первой очереди).
* Лицом, имеющим нотариально заверенную доверенность на распоряжение счетом, выданную до смерти наследодателя (доверенность автоматически прекращает действие со смертью доверителя — ст. 188 ГК РФ).
Простое знание ПИН-кода или владение картой не дает правовых оснований для распоряжения средствами после смерти их владельца. Такие действия могут быть квалифицированы как самоуправство (ст. 330 УК РФ) или, в зависимости от обстоятельств, как мошенничество (ст. 159 УК РФ) либо присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
4. Что делать в данной ситуации?
* Обратиться к нотариусу. Наследнику первой очереди (сыну) или иному законному наследнику необходимо как можно скорее обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (последнему месту жительства умершего) для подачи заявления о принятии наследства. Нотариус откроет наследственное дело.
* Уведомить банк. Нотариус по запросу наследника или сам наследник (предоставив свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство) должен уведомить банк о смерти клиента. Банк обязан заблокировать счет (карту) для любых операций, кроме тех, что связаны с исполнением завещательного распоряжения или решением нотариуса.
* Запросить выписку по счету. Через нотариуса или в судебном порядке можно запросить в банке детальную выписку по счету за период после смерти владельца. Это позволит установить факт, даты и суммы несанкционированных списаний.
* Обратиться в правоохранительные органы. Собрав доказательства (выписка из банка, свидетельство о смерти), законные наследники вправе подать заявление в полицию по факту незаконного снятия денежных средств. Это необходимо для фиксации правонарушения и возможного возбуждения уголовного дела.
* Подать иск в суд. Наследник, принявший наследство, может взыскать с дяди незаконно полученные суммы в рамках гражданского иска (о взыскании неосновательного обогащения — ст. 1102 ГК РФ) параллельно с уголовным преследованием или независимо от него.
5. Как проверить? Проверка возможна путем:
* Официального запроса в банк через нотариуса или суд для получения движения средств по счету.
* Сбора свидетельских показаний или иных доказательств, подтверждающих факт снятия денег дядей после даты смерти.
Резюме: Действия дяди по снятию денег с карты умершего, скорее всего, незаконны. Первоочередные наследники (сын, родители) должны срочно оформить наследственные права через нотариуса, заблокировать счет и инициировать процедуру привлечения виновного к ответственности и возврата средств.
Рекомендация: Учитывая сложность наследственных споров и потенциальную уголовную составляющую, для защиты интересов законных наследников и правильного оформления всех действий настоятельно рекомендуется обратиться за очной консультацией к юристу, специализирующемуся на наследственном и банковском праве.
25.01.2026, 16:07
Проверьте право собственности через Росреестр. Оспорьте продажу квартиры детей через опеку и прокуратуру. Восстановите срок вступления в наследство.
Нужно восстанавливать срок для принятия наследства в судебном порядке.
Здравствуйте,Ольга!
Если вы предполагаете, что мать вступила в наследство, нотариус по месту жительства отца может подтвердить наличие наследственного дела и, при необходимости, оформить запрос о составе имущества.
Для подробной консультации по всему объёму заданного вопроса обращайтесь в личные сообщения и по телефону.
С уважением
Здравствуйте.
А сестра дееспособная или мать ее опекун? От этого многое зависит. Собственники могут получить выписку в Росреестре с полными данными, в том числе, через госуслуги.
Ещё можно пробовать восстановить срок принятия наследства, если он пропущен.
Если в покупку влржен мат.капитал, то к каждого члена семьи должна быть доля, да и без согласия органов опеки квартиру не продать.
Ещё можно зайти на сайт нотариата и по ФИО умершего узнать некоторую информацию о наследстве. Плюс, обратиться к нотариусу.
С уважением.
нет,мать не опекун,она ей самую лёгкую инвалидность сделала.но по идее она даже работать не может,она половину не понимает.
Как проверить? На сайте Росреестра, хоть и не вся информация будет. Сначала зайдите на сайт ФНП и проверьте откуда-то наследственное дело или нет. Далее можно и все остальные вопросы решить.
Здравствуйте!
Вообще, похоже на мошенничество со стороны мамы, ведь квартира принадлежит несовершеннолетним. Если сестра является недееспособной , то надо оспаривать нарушение ее прав. Кроме того, как нетрудоспособные она имеет право на обязательную долю. Как помочь? Варианты есть, Вы принимаете наследство или отказываетесь от него в пользу сестры. Или обращаетесь с заявлением в прокуратуру и орган опеки (если сестра недееспособная). Также привлекайте брата к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Во всяком случае, не уклоняйтесь от наследства.
Здравствуйте зависит от того кто имеет преимущественное право на получение наследства и кто будет лишён этого права соответственно по завещанию и или иному подтверждающему документу
Прошло уже больше 3 лет. Я сначала побоялась вступать в наследство,он мне голосовые смс слал на Ватсап. Когда мне позвонила сестра и рассказала все,я хотела подать заявление на брата,но смс удалились,знакомая которой я давала послушать смс говорит что ничего не помнит,а может и не хочет.Брат настроил мать против меня,а мать настроила сестру.В сентябре сестра мне позвонила всё рассказала,в октябре я рожала,некогда было писать заявление в полицию. А сегодня узнала о продаже квартиры. Позвонила сестре но у неё выключен телефон.
спорьте продажу квартиры детей через опеку и прокуратуру.
Для продажи долей детей нужно согласие органа опеки.
Подайте жалобу в прокуратуру района.
Ситуация требует срочных действий. Во-первых, необходимо установить юридический статус имущества. Проверить, на ком находится дом отца, можно через запрос выписки из ЕГРН в Росреестре (можно онлайн на сайте или через МФЦ). Если мать оформила наследство единолично, это нарушение, так как вы с сестрой также являетесь наследниками первой очереди (дети умершего). Сестра-инвалид имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от завещания. Продажа квартиры, купленной за маткапитал и оформленной на детей, без согласия органов опеки незаконна, так как это имущество детей. Рекомендую: 1) Обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства сестры с заявлением о проверке законности сделок с её имуществом и имуществом её детей. 2) Подать заявление в полицию по факту угроз брата (сохраните доказательства). 3) Обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело отца (если оно открыто), или в суд для установления факта принятия наследства и признания брата недостойным наследником (из-за угроз). 4) Оспорить в суде сделку по продаже квартиры, если она уже совершена, как нарушающую права несовершеннолетних. Срок исковой давности — 3 года. Для сестры может быть установлена опека, учитывая её состояние. Действуйте быстро, соберите все документы (свидетельства о рождении, смерти, инвалидности, документы на квартиру) и обратитесь за помощью к юристу по семейному и наследственному праву.
08.04.2026, 19:38
Да, может прийти к нотариусу вместе с сопровождающими лицами и передать им для проверки документы, которые следует подписать у нотариуса.
Придти может,но зная поведение нотариусов - нотариус может отказаться в присутствии третьего лица (не имеющего доверенности от Наследника -доверителя ) беседовать .
Да, наследник имеет полное право прийти к нотариусу с третьими лицами. Это право основано на принципах гражданского законодательства РФ, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан.
Разбор ситуации:
1. Правовая основа: В соответствии с законодательством РФ, нотариальные действия совершаются в присутствии заинтересованных лиц или их представителей. Наследник, как заинтересованное лицо, может привлекать для поддержки любых лиц по своему усмотрению (например, родственников, друзей, юристов), если это не нарушает порядок нотариального действия. Ограничения могут касаться только случаев, когда присутствие посторонних противоречит закону (например, при удостоверении завещания, которое по общему правилу должно быть совершено нотариусом в тайне).
2. Цели сопровождения: Третьи лица могут выполнять функции моральной поддержки, свидетелей (если это предусмотрено), или помогать в понимании юридических аспектов. Если наследник планирует привлечь юриста, тот может выступать как представитель по доверенности, что даёт ему право задавать вопросы, знакомиться с документами и давать пояснения.
3. Опасения недобросовестности нотариуса: Если есть подозрения в недобросовестных действиях нотариуса (например, требование незаконных выплат, давление на подписание документов), присутствие третьих лиц может служить сдерживающим фактором. Рекомендуется фиксировать такие случаи (аудиозапись с согласия нотариуса, письменные жалобы) и обращаться в нотариальную палату субъекта РФ или суд для защиты прав.
4. Финансовые аспекты: Нотариус вправе взимать плату за нотариальные действия (госпошлина, тариф), но сумма должна быть обоснована и соответствовать законодательству (например, ст. 333.24 НК РФ). Требование «определённой суммы» без чёткого обоснования может быть незаконным. При сопровождении третьи лица могут помочь проверить расчёты.
Краткое резюме: Наследник может и должен привлекать третьих лиц (особенно юристов) для сопровождения к нотариусу, если чувствует неуверенность или подозревает недобросовестность. Это законный способ защиты своих интересов. В случае конфликтов или сомнений, важно документировать нарушения и обращаться за юридической помощью.
Рекомендация: Учитывая сложность наследственных дел и потенциальные риски, настоятельно рекомендую обратиться к юристу для консультации. Вы можете связаться с юристом, ответившим на этот вопрос, через личные сообщения на сайте для получения персональной помощи в вашей ситуации.
