05.01.2026, 07:24
Наследство, завещание
Вопрос по законам страны: Россия
Здравствуйте. Ситуация: умер у друга отец, но за несколько дней перед этим продал все автомобили, которые были кредитные, соответственно в залоге. На друга написано завещание на квартиру, соответственно при вступлении в наследство кредитные обязательства лягут на него, а у машин уже другие хозяева. Что делать? Одна машина уже продана 3 раза, другая 2, о кредитах и залогах никто не знал, в ГАИ такой информации нет, соответственно, машины встали на учёт без проблем. Может ли банк затребоввть авто обратно? Или всё ляжет на наследника?
БАнк может взыскать сумму и обратить взыскание на авто, если авто были в залоге и информация у нотариуса была такая.
согласно статье 103.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус при регистрации уведомления о залоге не проверяет наличие согласия залогодателя на регистрацию уведомления о возникновении залога, достоверность сведений об объекте залога, о возникновении, об изменении, о прекращении залога, содержащихся в уведомлении, и сведений о лицах, указанных в уведомлении о залоге. Нотариус не несет ответственность за недостоверность указанных в уведомлении сведений. При этом нотариус отказывает в регистрации уведомления о залоге только в случае, если:
1) в уведомлении отсутствуют сведения, предусмотренные статьей 103.4 настоящих Основ, или ненадлежащим образом заполнена его форма;
2) уведомление направлено с нарушением требований статьи 103.3 настоящих Основ;
3) уведомление в электронной форме подписано электронной подписью, которая не отвечает требованиям настоящих Основ или не может быть проверена нотариусом в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи";
4) не произведена оплата нотариального тарифа, предусмотренного настоящими Основами.
С наследника в любом случае взыщут суммы, если банк обратиться в суд.
Здравствуйте. Наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. Кредитные обязательства перейдут к наследнику, однако банк может обратить взыскание на заложенные автомобили, в таком случае ответчиками будут выступать новые собственники. Но нужно учитывать, что если залог не был зарегистрирован, то новые собственники могут доказывать свое добросовестное приобретение, и залог может быть прекращен без изъятия автомобиля. К сожалению, от кредитных обязательств умершего можно избавиться только путем отказа от наследства в полном объеме.
Вопрос непонятен. Кому что делать? Вам, или другу, или владельцам автомобилей, которые находятся в залоге?
Всё ляжет на наследника, если он вступит в наследство. А закон не ограничивает распоряжение имуществом собственника в любой момент времени, наследодатель мог так поступить, наследники здесь не при чем.
Если нечего наследовать, то и нет ответственности по долгам.
Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ, наследники обязаны погашать долги умершего в пределах стоимости полученного ими наследства. Это означает, что они не могут быть принуждены выплачивать сумму, превышающую стоимость унаследованного имущества. Если долги превышают стоимость наследства, остаток аннулируется.В ВАшей ситуации ответственность будет только если было унаследовано и другое имущество.Как вернуть машины это проблема банка.Именно банк будет оспаривать сделки.
Но если честно , какая то немного неправдоподобная история с продажей авто перед смертью..Передайте другу,что будет тщательная проверка действительности сделок.
Наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества.
Здравствуйте !
В противном случае, возможно, обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (
Всего доброго Вам!
Наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). Продажа залоговых автомобилей до смерти не освобождает от обязательств по кредиту, если банк не давал согласия на отчуждение. Банк вправе потребовать возврата кредита с наследника, но не может истребовать автомобили у добросовестных покупателей, если те не знали о залоге (ст. 352 ГК РФ). Однако банк может оспорить сделки по продаже машин как совершенные с нарушением его прав. Рекомендуется: 1) Уведомить банк о смерти заемщика; 2) Оценить наследственную массу (квартира); 3) Проконсультироваться с юристом для анализа договоров кредита и залога, а также сделок купли-продажи автомобилей. Если стоимость квартиры превышает долг, наследник погасит кредит; если нет — ответственность ограничена стоимостью наследства.
Юристы - Россия
Специализация:
Банк, банковское право
Похожие вопросы
13.01.2026, 02:56
Законный наследник имеет право требовать уплаты остатка долга.
Здравствуйте!
В описанной ситуации долг не прекращается из-за смерти кредитора. Его право требования входит в состав наследства. Соответственно, если у умершего есть наследник, он вправе требовать исполнения обязательства в пределах перешедшего к нему имущества.
Если дочь приняла наследство (через нотариуса либо фактически), то она становится правопреемником по всем имущественным правам умершего, включая право на взыскание долга. Такое требование может быть заявлено как добровольно, так и в судебном порядке при наличии доказательств. К доказательствам относятся расписки, переписка, подтверждение переводов, иные письменные договоренности. Если договоренности были устными и доказательств нет, реализовать требование значительно сложнее, но не исключено, если есть косвенные подтверждения.
Таким образом, дочь вправе потребовать возврата долга, если она вступает в наследство и может подтвердить наличие обязательства. Размер, указанный Вами (50000), также подлежит взысканию на общих основаниях.
Удачи Вам!
Если его дочь знает о наличии долга, то может требовать, если есть подтверждение доказательствами долг.
Может, в судебном порядке при наличии письменного доказательства заемщика перед заимодавцем
Может потребовать, это её право, если она примет наследство умершего.
Да, дочь умершего брата имеет право потребовать возврата оставшегося долга в размере 50 000 рублей. Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. В данном случае долг вашей подруги перед братом входит в состав наследственной массы, которую наследует дочь. Для взыскания долга дочери необходимо будет предъявить доказательства существования договора займа (расписка, соглашение, свидетельские показания, переписка) и факта неполного возврата средств. Рекомендуется вашей подруге документально оформить отношения с наследницей, составив соглашение о порядке погашения оставшейся суммы, либо произвести возврат долга с получением расписки. Если дочь обратится в суд, суд удовлетворит её требования при наличии доказательств.
25.01.2026, 16:07
Проверьте право собственности через Росреестр. Оспорьте продажу квартиры детей через опеку и прокуратуру. Восстановите срок вступления в наследство.
Нужно восстанавливать срок для принятия наследства в судебном порядке.
Здравствуйте,Ольга!
Если вы предполагаете, что мать вступила в наследство, нотариус по месту жительства отца может подтвердить наличие наследственного дела и, при необходимости, оформить запрос о составе имущества.
Для подробной консультации по всему объёму заданного вопроса обращайтесь в личные сообщения и по телефону.
С уважением
Здравствуйте.
А сестра дееспособная или мать ее опекун? От этого многое зависит. Собственники могут получить выписку в Росреестре с полными данными, в том числе, через госуслуги.
Ещё можно пробовать восстановить срок принятия наследства, если он пропущен.
Если в покупку влржен мат.капитал, то к каждого члена семьи должна быть доля, да и без согласия органов опеки квартиру не продать.
Ещё можно зайти на сайт нотариата и по ФИО умершего узнать некоторую информацию о наследстве. Плюс, обратиться к нотариусу.
С уважением.
нет,мать не опекун,она ей самую лёгкую инвалидность сделала.но по идее она даже работать не может,она половину не понимает.
Как проверить? На сайте Росреестра, хоть и не вся информация будет. Сначала зайдите на сайт ФНП и проверьте откуда-то наследственное дело или нет. Далее можно и все остальные вопросы решить.
Здравствуйте!
Вообще, похоже на мошенничество со стороны мамы, ведь квартира принадлежит несовершеннолетним. Если сестра является недееспособной , то надо оспаривать нарушение ее прав. Кроме того, как нетрудоспособные она имеет право на обязательную долю. Как помочь? Варианты есть, Вы принимаете наследство или отказываетесь от него в пользу сестры. Или обращаетесь с заявлением в прокуратуру и орган опеки (если сестра недееспособная). Также привлекайте брата к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Во всяком случае, не уклоняйтесь от наследства.
Здравствуйте зависит от того кто имеет преимущественное право на получение наследства и кто будет лишён этого права соответственно по завещанию и или иному подтверждающему документу
Прошло уже больше 3 лет. Я сначала побоялась вступать в наследство,он мне голосовые смс слал на Ватсап. Когда мне позвонила сестра и рассказала все,я хотела подать заявление на брата,но смс удалились,знакомая которой я давала послушать смс говорит что ничего не помнит,а может и не хочет.Брат настроил мать против меня,а мать настроила сестру.В сентябре сестра мне позвонила всё рассказала,в октябре я рожала,некогда было писать заявление в полицию. А сегодня узнала о продаже квартиры. Позвонила сестре но у неё выключен телефон.
спорьте продажу квартиры детей через опеку и прокуратуру.
Для продажи долей детей нужно согласие органа опеки.
Подайте жалобу в прокуратуру района.
Ситуация требует срочных действий. Во-первых, необходимо установить юридический статус имущества. Проверить, на ком находится дом отца, можно через запрос выписки из ЕГРН в Росреестре (можно онлайн на сайте или через МФЦ). Если мать оформила наследство единолично, это нарушение, так как вы с сестрой также являетесь наследниками первой очереди (дети умершего). Сестра-инвалид имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от завещания. Продажа квартиры, купленной за маткапитал и оформленной на детей, без согласия органов опеки незаконна, так как это имущество детей. Рекомендую: 1) Обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства сестры с заявлением о проверке законности сделок с её имуществом и имуществом её детей. 2) Подать заявление в полицию по факту угроз брата (сохраните доказательства). 3) Обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело отца (если оно открыто), или в суд для установления факта принятия наследства и признания брата недостойным наследником (из-за угроз). 4) Оспорить в суде сделку по продаже квартиры, если она уже совершена, как нарушающую права несовершеннолетних. Срок исковой давности — 3 года. Для сестры может быть установлена опека, учитывая её состояние. Действуйте быстро, соберите все документы (свидетельства о рождении, смерти, инвалидности, документы на квартиру) и обратитесь за помощью к юристу по семейному и наследственному праву.
17.01.2026, 16:37
в суд обращаться, если мама фактически приняла наследство.
Статья 546. Принятие наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Не
допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Признается, что наследник принял наследство, когда он
фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда
он подал нотариальному органу по месту открытия наследства
заявление о принятии наследства.
Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в
течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем
согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для
принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она
удлиняется до трех месяцев.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со
времени открытия наследства.
Чтобы прописаться, вам нужно сначала вступить в наследство после матери, обратившись к нотариусу с доказательствами, что она фактически приняла наследство бабушки, а затем через суд признать право собственности на долю в доме для постановки его на кадастровый учёт.
Необходимо вступить в права наследования после смерти матери, обратиться в суд с иском о признании права собственности на дом, доказывая, что мать фактически приняла наследство после смерти бабушки.
Устанавливать фактическое принятие наследства, а самой подать заявление о принятии наследства.
Для прописки (регистрации по месту жительства) в доме необходимо сначала установить право на это жилое помещение. Поскольку бабушка (собственник) умерла в 1995 году, а мама (прямой наследник) не вступила в наследство и умерла в 2026 году, вы можете быть наследником после мамы по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, если мама не приняла наследство после бабушки в установленный срок. Вам нужно: 1) Обратиться к нотариусу по месту нахождения дома для открытия наследственного дела после бабушки и мамы, предоставив свидетельства о смерти, документы на дом, доказательства родства. 2) Получить свидетельство о праве на наследство на дом (или его долю). 3) Зарегистрировать право собственности в Росреестре. 4) После оформления права собственности обратиться в паспортный стол или МФЦ с паспортом, свидетельством о праве собственности и заявлением о регистрации по месту жительства. Учтите сроки принятия наследства (6 месяцев со дня смерти), но если срок пропущен, его можно восстановить через суд при уважительных причинах. Рекомендую проконсультироваться с юристом для оценки конкретной ситуации.
08.04.2026, 19:38
Да, может прийти к нотариусу вместе с сопровождающими лицами и передать им для проверки документы, которые следует подписать у нотариуса.
Придти может,но зная поведение нотариусов - нотариус может отказаться в присутствии третьего лица (не имеющего доверенности от Наследника -доверителя ) беседовать .
Да, наследник имеет полное право прийти к нотариусу с третьими лицами. Это право основано на принципах гражданского законодательства РФ, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан.
Разбор ситуации:
1. Правовая основа: В соответствии с законодательством РФ, нотариальные действия совершаются в присутствии заинтересованных лиц или их представителей. Наследник, как заинтересованное лицо, может привлекать для поддержки любых лиц по своему усмотрению (например, родственников, друзей, юристов), если это не нарушает порядок нотариального действия. Ограничения могут касаться только случаев, когда присутствие посторонних противоречит закону (например, при удостоверении завещания, которое по общему правилу должно быть совершено нотариусом в тайне).
2. Цели сопровождения: Третьи лица могут выполнять функции моральной поддержки, свидетелей (если это предусмотрено), или помогать в понимании юридических аспектов. Если наследник планирует привлечь юриста, тот может выступать как представитель по доверенности, что даёт ему право задавать вопросы, знакомиться с документами и давать пояснения.
3. Опасения недобросовестности нотариуса: Если есть подозрения в недобросовестных действиях нотариуса (например, требование незаконных выплат, давление на подписание документов), присутствие третьих лиц может служить сдерживающим фактором. Рекомендуется фиксировать такие случаи (аудиозапись с согласия нотариуса, письменные жалобы) и обращаться в нотариальную палату субъекта РФ или суд для защиты прав.
4. Финансовые аспекты: Нотариус вправе взимать плату за нотариальные действия (госпошлина, тариф), но сумма должна быть обоснована и соответствовать законодательству (например, ст. 333.24 НК РФ). Требование «определённой суммы» без чёткого обоснования может быть незаконным. При сопровождении третьи лица могут помочь проверить расчёты.
Краткое резюме: Наследник может и должен привлекать третьих лиц (особенно юристов) для сопровождения к нотариусу, если чувствует неуверенность или подозревает недобросовестность. Это законный способ защиты своих интересов. В случае конфликтов или сомнений, важно документировать нарушения и обращаться за юридической помощью.
Рекомендация: Учитывая сложность наследственных дел и потенциальные риски, настоятельно рекомендую обратиться к юристу для консультации. Вы можете связаться с юристом, ответившим на этот вопрос, через личные сообщения на сайте для получения персональной помощи в вашей ситуации.
02.02.2026, 18:53
Нет.. Это ваша собственность и Вы можете делать с ней всё, что угодно сами
Если только квартира не в долях , тогда , да.. к нотариусу
Здравствуйте. Если регистрация права собственности уже прошла после заключения договора дарения, то продавайте квартиру смело, так как по закону Вы собственник:
ГК РФ Статья 209. Содержание права собственности
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Здравствуйте.
Если мама подарила Вам квартиру,то наследственным имуществом она не является. Вы как собственник вправе распоряжаться ею по своему усмотрению.
С уважением.
Согласно ГК РФ Ст. 163 ч.1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.
Во избежание рисков все-таки разумнее заверить сделку у нотариуса, даже если это не обязательно. На Ваше усмотрение.
Надоидти к нотариусу, если даритель умер
Если дарственная оформлена у нотариуса, а далее Вы в Росреестре переход права по ней оформили, то Росреестр переход права по новой сделке пропустит.
Если же в Росреестре не доделали переход права,хотя договор дарения действующий, то по суду придётся переход права делать.
С 2013 года стало необязательно нотариусом заверение.
Сейчас опять обязательно с 2025.
До 2013 было обязательно регистрировать Договор Дарения в Росреестре + регистрировать переход права.
Пунктом 3 ст. 574 Гражданского кодекса РФ от 1994 года (сейчас он в другой редакции и текст другой этого пункта) предусмотрена обязательная государственная регистрация договора дарения недвижимого имущества
Если дарение квартиры было оформлено нотариально 16 лет назад и вы получили свидетельство о государственной регистрации права собственности, то вы являетесь полноправным собственником с момента регистрации. После смерти матери вам НЕ нужно оформлять наследство на эту квартиру, так как она уже принадлежит вам на праве собственности по договору дарения. Для продажи квартиры вам потребуются: 1) Договор дарения с нотариальным удостоверением; 2) Свидетельство о государственной регистрации права собственности (или выписка из ЕГРН); 3) Ваш паспорт. Обращаться к нотариусу для оформления наследственных прав на эту квартиру не требуется, поскольку она не входит в состав наследственной массы. Однако перед продажей рекомендую проверить актуальность выписки из ЕГРН и убедиться в отсутствии обременений.
09.04.2026, 10:38
Иск о признании права в порядке наследования и узаконивания постройки.
Ситуация с невозможностью получения свидетельства о праве на наследство из-за неузаконенной пристройки является распространённой проблемой в наследственном праве России. Рассмотрим возможные варианты решения без обращения в суд.
Анализ ситуации:
1. Правовая основа: Согласно ст. 1153 Гражданского кодекса РФ, нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, если представленные документы не подтверждают право собственности наследодателя на имущество в полном объёме. Неузаконенная пристройка создаёт правовую неопределённость, так как отсутствуют документы, подтверждающие её законность и соответствие градостроительным нормам.
2. Проблема: Пристройка, возведённая без разрешительной документации и не внесённая в технический паспорт объекта, считается самовольной постройкой (ст. 222 ГК РФ). Это препятствует оформлению наследства на весь объект недвижимости.
Возможные варианты решения без суда:
1. Легализация пристройки в административном порядке:
- Обратиться в местную администрацию (орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство) с заявлением о легализации самовольной постройки.
- Предоставить техническую документацию на пристройку (при её наличии) или заказать техническое обследование в БТИ или у кадастрового инженера для подтверждения безопасности и соответствия строительным нормам.
- Получить акт ввода объекта в эксплуатацию (если пристройка соответствует требованиям).
- Внести изменения в технический паспорт и Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
2. Оформление наследства на основную часть дома:
- Можно попробовать оформить наследство только на ту часть дома, которая была оформлена законно, выделив неузаконенную пристройку как отдельный объект, требующий последующей легализации. Однако нотариус может отказать, если пристройка неотделима от основного здания.
3. Обращение к нотариусу с альтернативными документами:
- Предоставить нотариусу любые имеющиеся документы, подтверждающие возведение пристройки (договоры подряда, чеки на материалы, свидетельские показания в письменной форме).
- Запросить в БТИ технический паспорт, где пристройка может быть отражена как «незарегистрированная», что иногда принимается нотариусами во внимание с оговоркой о необходимости последующего узаконивания.
Рекомендации:
1. Соберите все документы: паспорт наследника, свидетельство о смерти отца, документы на дом (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН), любые бумаги, связанные с пристройкой.
2. Обратитесь в БТИ или к кадастровому инженеру для подготовки технического плана на пристройку и оценки возможности её легализации.
3. Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на недвижимости и наследственном праве, так как каждая ситуация индивидуальна и требует анализа местных нормативных актов.
Резюме: Решить проблему без суда возможно, но это потребует времени и сбора дополнительных документов для легализации пристройки через административные процедуры. Если административный порядок не сработает (например, пристройка нарушает нормы), единственным вариантом останется обращение в суд для признания права собственности в порядке наследования. Рекомендуем обратиться к юристу сайта через личные сообщения для детальной консультации с учётом специфики вашего случая.
Здравствуйте, без суда нет. Так как к дому есть пристройка, это уже точно самовольная постройка и узаконить ее можно достаточно просто через суд, согласно ст.222 ГК РФ.
Если ситуация с пристройкой уже всплыла, то надо решать через суд.
Здравствуйте, признание права собственности на самовольную постройку осуществляется только в судебном порядке.
Здравствуйте.
К сожалению, этот вопрос разрешается только в судебном порядке. И это не так сложно, как Вам может показаться. Например, с администрацией всегда сложнее договариваться.
С уважением.
Здравствуйте. Только через суд.
Здравствуйте!
Без суда не получится.
Такие вопросы решаются только через иск о включении в наследственную массу и признании права собственности.
оформить наследство с неузаконенной пристройкой без суда нет
Ситуация с невозможностью получения свидетельства о праве на наследство из-за неузаконенной пристройки является распространённой проблемой в наследственном праве России. Рассмотрим возможные варианты решения без обращения в суд.
Анализ ситуации:
1. Правовая основа: Согласно ст. 1153 Гражданского кодекса РФ, нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, если представленные документы не подтверждают право собственности наследодателя на имущество в полном объёме. Неузаконенная пристройка создаёт правовую неопределённость, так как отсутствуют документы, подтверждающие её законность и соответствие градостроительным нормам.
2. Проблема: Пристройка, возведённая без разрешительной документации и не внесённая в технический паспорт объекта, считается самовольной постройкой (ст. 222 ГК РФ). Это препятствует оформлению наследства на весь объект недвижимости.
Возможные варианты решения без суда:
1. Легализация пристройки в административном порядке:
- Обратиться в местную администрацию (орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство) с заявлением о легализации самовольной постройки.
- Предоставить техническую документацию на пристройку (при её наличии) или заказать техническое обследование в БТИ или у кадастрового инженера для подтверждения безопасности и соответствия строительным нормам.
- Получить акт ввода объекта в эксплуатацию (если пристройка соответствует требованиям).
- Внести изменения в технический паспорт и Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
2. Оформление наследства на основную часть дома:
- Можно попробовать оформить наследство только на ту часть дома, которая была оформлена законно, выделив неузаконенную пристройку как отдельный объект, требующий последующей легализации. Однако нотариус может отказать, если пристройка неотделима от основного здания.
3. Обращение к нотариусу с альтернативными документами:
- Предоставить нотариусу любые имеющиеся документы, подтверждающие возведение пристройки (договоры подряда, чеки на материалы, свидетельские показания в письменной форме).
- Запросить в БТИ технический паспорт, где пристройка может быть отражена как «незарегистрированная», что иногда принимается нотариусами во внимание с оговоркой о необходимости последующего узаконивания.
Рекомендации:
1. Соберите все документы: паспорт наследника, свидетельство о смерти отца, документы на дом (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН), любые бумаги, связанные с пристройкой.
2. Обратитесь в БТИ или к кадастровому инженеру для подготовки технического плана на пристройку и оценки возможности её легализации.
3. Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на недвижимости и наследственном праве, так как каждая ситуация индивидуальна и требует анализа местных нормативных актов.
Резюме: Решить проблему без суда возможно, но это потребует времени и сбора дополнительных документов для легализации пристройки через административные процедуры. Если административный порядок не сработает (например, пристройка нарушает нормы), единственным вариантом останется обращение в суд для признания права собственности в порядке наследования. Рекомендуем обратиться к юристу сайта через личные сообщения для детальной консультации с учётом специфики вашего случая.
19.01.2026, 21:05
Неправомерно. Трудоспособный совершеннолетний сын не входит в круг нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на выплаты.
Вы о денежном довольствии?
Денежное довольствие подлежит выплате следующим членам семей безвестно отсутствующих военнослужащих:супруге (супругу), а при ее (его) отсутствии - проживающим совместно с ним (ней) совершеннолетним детям или законным представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, или родителям в равных долях, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей (Правила выплаты супруге (супругу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих, Приложение N 4 к постановлению Правительства РФ от 14 июля 2000 г. N 524).
Уважаемый Бахтин. Вы абсолютно правы, речь в вопросе о денежном довольствии
Постановление Правительства РФ от 14.07.2000 № 524 (ред. от 29.12.2016) "Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей" (вместе с "Правилами выплаты супруге (супругу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих") Приложение № 4.
Трудоспособный совершеннолетний сын не входит в круг нетрудоспособных иждивенцев и все
Распределение выплат по статусу безвестно пропавшего между сыновьями в равных долях является правомерным, если речь идёт о наследовании по закону. Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ, дети являются наследниками первой очереди и наследуют в равных долях, независимо от их трудоспособности, возраста или состояния здоровья. Статус сына как инвалида 1 группы, недееспособного и нетрудоспособного не даёт ему преимущественного права на увеличение доли в наследстве при наследовании по закону на общих основаниях. Однако, если безвестно пропавший оставил завещание, в котором не указан сын-инвалид, тот может претендовать на обязательную долю в наследстве (не менее половины доли, которая причиталась бы ему по закону) в силу своей нетрудоспособности, что регулируется статьёй 1149 ГК РФ. В описанной ситуации, при отсутствии завещания, равное распределение между сыновьями соответствует законодательству.
17.03.2026, 17:16
Выплаты получит один ребенок инвалид детства.
Здравствуйте.
Примите соболезнования, получают выплату в равных долях — по 1/2. Статус инвалида не увеличивает долю. Если были бы еще претенденты (супруга, родители, иждивенцы), сумма делилась бы между всеми в равных долях.
Только ребенок инвалид в описываемом случае
Вы правильно считаете. В законе все указано.
Тут нет ни какого но, в случае если бы не было инвалидности, делилась бы выплата в 5 миллионов на обоих в равных долях, в данном случае все документы регламентирующие выплаты четко описывают права
На выплаты имеют права: дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Взрослый сын не инвалид не имеет права на выплаты.
Согласно законодательству РФ (Гражданский кодекс, ст. 1142-1149), если речь идёт о наследстве после смерти родителя (наследодателя) и отсутствует завещание, то оба совершеннолетних сына являются наследниками первой очереди и наследуют в равных долях. Однако, если один из сыновей является инвалидом I группы, он имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания (если оно было). Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. В вашем случае, если завещания нет, оба сына наследуют по 1/2 доли каждый. Если есть завещание, в котором инвалид не упомянут или его доля меньше обязательной, он вправе требовать выделения обязательной доли. Для точного ответа необходимо уточнить, о каком именно виде выплаты идёт речь (например, наследство, страховка, компенсация), так как правила могут различаться. Рекомендуется обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с документами, подтверждающими родство и инвалидность.
14.04.2026, 16:59
Здравствуйте!
Соседи не могут подтвердить Ваше родство. Родство доказывается исключительно документами из ЗАГСа. Однако соседи могут подтвердить факт Вашего совместного проживания с тетей на момент ее смерти. Это необходимо нотариусу, чтобы признать факт Вашего фактического принятия наследства. Для этого Вы должны составить "Акт о совместном проживании". В этом документе Вы должны отразить, что соседи свидетельствуют о Вашем совместном быте с умершей, а после этого Вы должны заверить подписи соседей в Вашей управляющей компании (УК), ТСЖ или у участкового. Документы же, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, справки о смене фамилии), Вы должны получить в органах ЗАГС.
Здравствуйте.
Соседи могут составить письменное заявление (справку) о том, что вы проживали с умершей тётей на момент её смерти. Такой документ может потребоваться для подтверждения факта совместного проживания, например, при оформлении наследства или решении других правовых вопросов.
Нужно спрашивать у нотариуса, поскольку свидетельства соседей о том, что вы родственники и проживали с тетей на день смерти законом не предусмотрены. Родственную связи можно доказать только документами из ЗАГСа или решением суда. А место жительства (при отсутствии регистрации по адресу тети) только решением суда. То, что запрашивает у вас нотариус - вне закона.
Соседи не имеют право подтвердить родство по отношению к тете, только сам факт совместного проживания.
Родство определяется через суд по тесту ДНК.
Можно и документально, если такая возможность имеется.
Родство и факт совместного проживания можно установить только через суд.
Возможно возникло недопонимание информации, полученной от нотариуса
1) для возникновения права на наследование необходимо подтвердить родственную связь с наследодателем (с тетей). Родство подтверждается определенными документами, но НЕ справкой от соседей. Вам необходимо подтвердить родство цепочкой документов: свидетельство о рождении вашей матери (или отца) + свидетельство о рождении о тети + ваше свидетельство о рождении + свидетельство о перемене фамилии (при наличии). Если по каким-либо причинам получение указанных документов в органах ЗАГСа невозможно, то родство подтверждается через суд
2) для возникновения права на льготу при оформлении наследственных прав (освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство) необходимо подтвердить факт совместного проживания с наследодателем
От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:(Статья 333.38. Налогового кодекса)5) физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:
жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти;
Факт совместного проживания подтверждается регистрацией (пропиской). При отсутствии регистрации факт совместного проживания может быть подтвержден справкой из соответствующего жилищного органа или городской (сельской) администрации, отдела внутренних дел, а также решением суда.
Уточните информацию у нотариуса
Ситуация, которую вы описываете, связана с необходимостью подтвердить факт родства и совместного проживания с умершей тётей для оформления наследства. Поскольку фамилии у вас разные, нотариусу требуются дополнительные доказательства. Вот разбор ситуации и рекомендации по составлению документа.
Разбор ситуации
1. Цель документа: В наследственном праве России (Гражданский кодекс РФ, часть третья) наследниками по закону являются родственники умершего в порядке очерёдности. Тётя относится ко второй очереди наследников (пункт 2 статьи 1143 ГК РФ). Для принятия наследства вам необходимо доказать нотариусу два факта:
* Факт родства (что вы являетесь племянником/племянницей умершей).
* Факт совместного проживания с наследодателем на момент её смерти (это может быть важно для определения места открытия наследства или для подтверждения фактического принятия наследства, если вы продолжили проживать в квартире и несли расходы по её содержанию).
2. Проблема с фамилиями: Разные фамилии часто возникают из-за замужества, смены фамилии или изначально разных фамилий у родственников. Это усложняет процедуру доказывания родства стандартными документами (свидетельством о рождении).
3. Роль свидетельских показаний: В соответствии со статьёй 264 Гражданского процессуального кодекса РФ, факты, имеющие юридическое значение (родственные отношения, факт принятия наследства и др.), могут быть установлены судом в порядке особого производства, если нет возможности получить надлежащие документы. Справка (заявление) от соседей является одним из видов доказательств (свидетельских показаний), которые могут быть приняты нотариусом во внесудебном порядке или представлены в суд для установления юридического факта.
Как составить документ (справку/заявление от соседей)
Нотариус прав — такой документ составляется в произвольной форме, но должен содержать ключевые реквизиты и информацию, чтобы быть убедительным. Рекомендуемая структура:
1. Шапка (в правом верхнем углу):
* Наименование документа: «Справка» или «Заявление».
* Кому адресовано: «В адрес нотариуса [ФИО нотариуса, нотариальная контора]» или «Для предъявления нотариусу».
* От кого: «От соседей по адресу: [полный адрес проживания]».
2. Основной текст:
* Указание на личность заявителей: «Мы, нижеподписавшиеся, [ФИО соседа 1 полностью, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации], [ФИО соседа 2...] и т.д., являемся соседями по адресу: [полный адрес]».
* Подтверждение факта совместного проживания: «Настоящим подтверждаем, что по указанному адресу с [примерная дата или год] и вплоть до даты своей смерти [дата смерти] проживала гражданка [ФИО тёти полностью, дата рождения]. Совместно с ней на одной жилой площади постоянно проживал(а) её племянник(ца) [Ваше ФИО полностью, дата рождения]».
* Подтверждение факта родства (самая важная часть): «Со слов [ФИО тёти] и из наших личных наблюдений и общения нам достоверно известно, что [Ваше ФИО] является её родным племянником(цей). Они поддерживали близкие родственные отношения, [Ваше ФИО] оказывал(а) ей помощь, они вели совместное хозяйство».
* Дополнительные обстоятельства (по возможности): Можно кратко указать, как долго вы были соседями (например, «проживаем в этом доме более 10 лет») или отметить, что факт родства был общеизвестен среди соседей.
3. Заключительная часть:
* «Изложенные выше сведения соответствуют действительности. За дачу заведомо ложных показаний мы предупреждены об ответственности по статье 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос)».
* Дата составления.
* Подписи всех соседей с расшифровкой (ФИО полностью).
Важные моменты:
* Чем больше соседей подпишет документ (желательно 2-3 человека), тем он убедительнее.
* Идеально, если соседи имеют постоянную регистрацию по тому же адресу или рядом.
* К справке можно приложить копии паспортов соседей (страницы с фото и регистрацией).
* Документ не требует нотариального заверения, но нотариус может его принять как первичное доказательство или запросить дополнительные.
Краткое резюме и рекомендации
Справка от соседей — это вспомогательный документ для подтверждения родства и совместного проживания при разных фамилиях. Составьте её по предложенному образцу, соберите подписи нескольких соседей. Однако имейте в виду, что нотариус может счесть этого недостаточным и потребовать установления факта родства в судебном порядке (особенно если речь идёт о значительном наследстве).
Рекомендуется обратиться к юристу на консультацию для:
1. Проверки корректности составленной справки.
2. Оценки всей совокупности имеющихся у вас документов (возможно, есть другие доказательства родства: общие фотографии, переписка, свидетельства о рождении ваших родителей и тёти).
3. Консультации о дальнейших действиях, если нотариус откажет в принятии справки и потребует судебного установления факта.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта, ответившему на вопросы по наследственному праву, через личные сообщения для получения персональной консультации с учётом всех деталей вашей ситуации.
24.12.2025, 03:38
Здравствуйте.
1. Да, если нет других наследников первой очереди, ст.1142 ГК.
2. Да, если нет иждивенцев.
Нет, это не всегда будет бесспорно. После смерти отца вы, мачеха и её сын стали сособственниками квартиры в равных долях (по 1/3 каждый, если иное не установлено соглашением или решением суда). Если мачеха умрёт, не оставив завещания, её доля (1/3 квартиры) будет наследоваться по закону. Её сын является наследником первой очереди (наряду с другими детьми, супругом и родителями мачехи), поэтому он действительно унаследует её долю, если нет других наследников этой очереди. Однако если мачеха составит завещание на своего сына, её доля перейдёт к нему, но с важным исключением: если у мачехи есть нетрудоспособные или несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг или родители, они имеют право на обязательную долю в наследстве (не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону), даже если завещание составлено не в их пользу. Таким образом, в случае завещания переход доли сыну может быть оспорен такими лицами. Для точного ответа необходимо уточнить, есть ли у мачехи другие наследники первой очереди или лица, имеющие право на обязательную долю. Рекомендуется обратиться к нотариусу для консультации с учётом конкретных обстоятельств.
