Любая >
26.06.2026, 22:34
Сколько стоит составление завещания?
Вопрос по законам страны: Россия
Подскажите пожалуйста, сколько сейчас стоит завещание.
Около 8000 р в зависимости от региона.
Добрый вечер! Стоимость удостоверения завещания складывается из федерального тарифа (100 рублей) и регионального тарифа за услуги правового и технического характера, который устанавливается нотариальной палатой субъекта РФ. Поэтому итоговая стоимость зависит от региона, но в большинстве случаев составляет около 3 000–5 000 рублей.
Правовые основания:
Стоимость составления завещания в России зависит от нескольких факторов: способ оформления (собственноручное или нотариальное), региона, а также необходимости дополнительных юридических услуг.
1. Собственноручное завещание – бесплатно. Вы можете написать его от руки, однако для придания юридической силы рекомендуется удостоверение у нотариуса. Без нотариального удостоверения завещание может быть оспорено.
2. Нотариальное удостоверение завещания. Согласно ст. 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариальный тариф за удостоверение завещания составляет 100 рублей. Это фиксированная государственная пошлина. Однако нотариус вправе взимать плату за оказание услуг правового и технического характера (составление текста, печать, консультация). Размер этой платы не регулируется государством и устанавливается каждой нотариальной конторой самостоятельно.
В среднем по России полная стоимость услуг нотариуса по составлению и удостоверению завещания составляет от 1 000 до 5 000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены могут быть выше – до 10 000 рублей. В регионах – от 1 500 до 3 000 рублей.
3. Сложные завещания (с завещательными отказами, подназначением наследников и т.д.) могут стоить дороже из-за дополнительной юридической работы.
Важно: Если вы обращаетесь к нотариусу только для удостоверения уже готового текста, стоимость будет минимальной (тариф + услуги теххарактера). Нотариус не обязан бесплатно исправлять ошибки в тексте.
Резюме: Минимальная цена – 100 рублей (тариф) + оплата технических услуг. Полная стоимость – от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от региона и сложности. Рекомендуется уточнять цену в конкретной нотариальной конторе перед оформлением.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
Юристы - Россия
Специализация:
Похожие вопросы
25.04.2026, 20:53
Здравствуйте!
Наследство открывается по месту постоянной регистрации наследодателя. Это не обязательно должно быть то место, где писалось завещание. Информация о завещаниях выгружена в специальную нотариальную программу, нотариус к которому обратился наследник получит данные о завещании.
Да, так можно было сделать. Это полностью соответствует закону.
Наследственное дело должно быть заведено строго по месту открытия наследства, то есть по последнему месту жительства наследодателя . Раньше обращаться можно было только к строго определенному нотариусу в этом районе. Однако с 2015 года правила изменились, и теперь наследник вправе обратиться к любому нотариусу того нотариального округа (города или района), где проживал умерший .
Другой нотариус, которому предъявили завещание, был обязан принять заявление и открыть наследственное дело.
Здравствуйте. Сргласно статей 1115, 1153 ГК РФ, наследственное дело может открыть любой нотариус по месту жительства наследодателя, либо по месту нахождения объекта наследования. Удостоверить завещание, может любой нотариус по месту жительства наследодателя. Поскольку объектов наследования может быть несколько и расположены они могут быть в местах, отличных от места жительства наследодателя, то, и, открыть наследственное дело может любой нотариус, по месту нахождения этих объектов. Закон об этом прямо говорит.
Можно открыть наследство у другого нотариуса, не у того, кто удостоверил завещание
Доброй ночи!
Наследственное дело открывается не обязательно у того нотариуса, который удостоверял завещание, а у нотариуса по месту открытия наследства, то есть обычно по последнему месту жительства умершего. Поэтому наследник вправе предъявить завещание другому нотариусу и подать ему заявление о принятии наследства, если этот нотариус уполномочен вести наследственное дело по нужной территории. Нотариус проверит завещание через нотариальные реестры и при необходимости запросит сведения. Сам факт, что завещание оформлялось у одного нотариуса, а наследственное дело открыто у другого, нарушением не является.
Правовые основания: ст. 1115, 1153, 1154 ГК РФ, ст. 36 Основ законодательства РФ о нотариате
Да, можно. Законодательство РФ не требует, чтобы наследство открывалось у того же нотариуса, который удостоверил завещание. Согласно ст. 1115 ГК РФ, наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя. Если оно неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества. Заявление о принятии наследства подается нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1153 ГК РФ). Таким образом, наследник вправе обратиться к любому нотариусу, ведущему наследственные дела в соответствующем нотариальном округе, независимо от того, у кого было удостоверено завещание.
Резюме: Действия наследника правомерны. Однако рекомендуем обратиться к юристу для проверки правильности оформления и возможных рисков (например, пропуск срока или оспаривание завещания). Вы можете связаться с любым юристом сайта, ответившим на аналогичные вопросы, через личные сообщения для консультации.
27.04.2026, 16:44
Можете оформить все сейчас. Вы подали заявление нотариусу своевременно. Размер госпошлины рассчитает нотариус.
Здравствуйте. Ваша ситуация решается просто, и вы сможете оформить оба наследства в 2026 году. Никаких препятствий нет, вы всё сделали правильно.
Закон не ограничивает наследника во времени для оформления собственности на себя после того, как он заявил о своих правах нотариусу в установленный 6-месячный срок. Справки, выданные вам в 2022 году, подтверждают, что вы приняли наследство и являетесь полноправным наследником, а не просто потенциальным претендентом. Поэтому вы можете обратиться за свидетельством о праве на наследство в любое удобное для вас время .
Вот что вам нужно сделать:
- Возьмите паспорт, справки, выданные нотариусом после смерти папы и бабушки, и свидетельства о их смерти.
- Обратитесь к тому же нотариусу и подайте заявление о выдаче свидетельств о праве на наследство.
- Уплатите госпошлину. Поскольку и папа, и бабушка приходятся вам близкими родственниками, она составит 0,3% от стоимости имущества, но не более 100 000 рублей за каждое наследство . Возможно, у вас есть льготы по уплате.
- После получения свидетельств нотариус сам в электронном виде направит документы в Росреестр, и вы станете законным собственником .
Сможете, но для этого нужно в первую очередь восстановить в суде шестимесячный срок для принятия наследства, так как вы его пропустили ещё в 2023 году (ст. 1155 ГК РФ); а госпошлина составит 0,3% от стоимости имущества для вас как для наследницы первой очереди, но не более 100 000 ₽ (ст. 333.24 НК РФ).
Да, вы можете оформить наследство отца и бабушки в 2026 году, если за ними уже ранее открыты наследственные дела и вы получали справки о праве на наследство. Но важно понимать, что речь уже идет не о «принятии» наследства вновь, а о фактическом оформлении имущества в вашу собственность (получение свидетельств, переход прав в Росреестр, ГИБДД и т.п.).
Можно ли оформить это в 2026 году
Срок для принятия наследства был 6 месяцев с момента смерти (с 2022 года), но вы уже подавали документы в нотариус и получили справки/свидетельства о праве на наследство — это значит, что вы фактически приняли наследство.
В 2026 году вы можете:
обратиться к тому же нотариусу и получить свидетельства о праве на наследство (формально оформленные документы),
переоформить квартиры, дома, машины, счета и т.п. на свое имя (через Росреестр, банки, ГИБДД).
Если нотариус не выдал вам свидетельства тогда, нужно уточнить в нотариальной конторе: открыты ли дела, нет ли задержек по оценке имущества или сбору документов.
Сколько это будет стоить
Цена вступления в наследство в 2026 году складывается из двух частей:
Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство (платится нотариусу).
Дополнительные расходы (оценка недвижимости, нотариальные услуги, госрегистрация в Росреестре и т.п.).
1. Госпошлина
В 2026 году для детей наследодателя (вы — наследница по закону от отца) и по завещанию от бабушки расчёт такой:
Для детей, супругов, родителей:
0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 ₽.
Для других наследников (в том числе по завещанию):
0,6% от стоимости, но не более 1 000 000 ₽.
По вашей ситуации:
наследство от отца вы получаете как ребёнок — 0,3% от стоимости его имущества;
наследство от бабушки вы получаете по завещанию — здесь также 0,3% за вас как наследника по завещанию‑дочери/внуку, если вы в первой очереди (точно так же, как дети).
Пример при ориентировочной кадастровой стоимости квартиры отца 5 000 000 ₽:
госпошлина: 5 000 000 × 0,3% = 15 000 ₽ (меньше лимита 100 000 ₽).
2. Дополнительные расходы
Оценка недвижимости (если кадастровая стоимость слишком высока или неактуальна): примерно 5 000–15 000 ₽ за объект.
Регистрация права собственности в Росреестре:
для недвижимости — обычно 2 000 ₽ за объект (если подача через МФЦ/госуслуги).
Оформление машины в ГИБДД: госпошлина за смену собственника — 1 500–2 500 ₽.
Практический вывод
Да, оформить имущество отца и бабушки в 2026 году можно, если вы уже получили справки/свидетельства о праве на наследство.
Стоимость будет зависеть от суммарной стоимости имущества, но для вас как наследницы‑ребёнка/наследника по завещанию обычно:
госпошлина — 0,3% от стоимости (но не более 100 000 ₽ на каждый объект/лишь при суммарном превышении лимита),
плюс 5–20 тыс. ₽ за оценки и госрегистрации.
оформить наследство отца и бабушки в 2026 году и сколько это будет стоить авправе
Людмила, я вот тоже сейчас оформляю и просто в ужасе от цен. Нотариусы как будто с другой планеты — за каждую бумажку такие суммы ломят, что хоть плачь. Сижу на валидоле, кажется, что в итоге всё наследство им и отдам, еще и должна останусь. У вас там наследство чистое или тоже долги по кредитам всплыли? Меня ими уже до паранойи довели...
Кстати, нашла вот этих ребят https://fpk-alternativa.ru/, пишут, что с 2013 года помогают именно с наследственными делами и долгами. Как думаете, стоит к ним за бесплатным разбором обращаться или это всё замануха? Просто боюсь последние деньги за консультации отдать и ни с чем остаться.
Ситуация: В 2022 году умер отец, вы подали документы нотариусу, получили справку о том, что являетесь наследником. Затем в 2022 году умерла бабушка, составившая завещание на вас, вы также подали документы и получили аналогичную справку. Вопрос: сможете ли вы оформить имущество в 2026 году и во сколько это обойдётся?
Разбор ситуации:
1. Сроки принятия наследства: Наследство должно быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Вы подали документы в срок, поэтому наследство считается принятым. Однако получение свидетельства о праве на наследство может быть отложено.
2. Когда выдаётся свидетельство: Свидетельство выдаётся по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, если наследник подал заявление. Нотариус может выдать его и раньше, если нет других наследников. В вашем случае, раз вы получили справку, нотариус подтвердил ваше право наследования, но свидетельство может быть выдано в любое время (ст. 1163 ГК РФ). Обычно его получают после истечения срока для принятия наследства, но вы можете обратиться за ним и позже.
3. Возможность оформления в 2026 году: Да, вы можете оформить наследство в 2026 году, но необходимо учитывать, что свидетельство о праве на наследство может быть выдано и ранее. Если вы не получили его сразу, это не лишает вас права получить его позже. Однако для совершения регистрационных действий (например, регистрации права собственности на недвижимость) необходимо иметь свидетельство на руках.
4. Расходы: Стоимость оформления складывается из:
- Нотариальный тариф (госпошлина) за выдачу свидетельства: 0,3% от стоимости наследства для близких родственников (родители, дети, супруги) (ст. 333.24 НК РФ). Вы - дочь умершего, поэтому тариф 0,3%, но не более 100 000 руб. Для наследства бабушки: если вы внучка, то тариф 0,3%, если не близкий родственник - 0,6% (но вы, вероятно, относитесь к первой очереди).
- Платежи за правовую и техническую работу нотариуса (ПТР): сумма устанавливается нотариальной палатой региона, обычно от 5 000 до 15 000 руб. за объект.
- Расходы на оценку наследственного имущества (если требуется).
- Госпошлина за регистрацию права собственности (в Росреестре): для физических лиц 2 000 руб. за каждый объект.
5. Резюме: Вы можете оформить наследство в 2026 году, но не обязаны ждать. Рекомендуется обратиться к нотариусу за свидетельством о праве на наследство как можно скорее, так как затягивание может создать сложности с регистрацией и риски утраты документов. Расходы зависят от стоимости имущества и тарифов нотариуса. Для точного расчёта необходимо предоставить нотариусу документы об оценке.
Рекомендую обратиться к любому юристу сайта, ответившему на этот вопрос, через личные сообщения для получения консультации по вашей конкретной ситуации.
27.06.2026, 22:14
Озвученная нотариусом цифра вполне укладывается в рамки стандартной стоимости услуг при оформлении недвижимости в Краснодаре и Краснодарском крае, учитывая объем работы с документами.
Запросите у нотариуса письменную смету (расчет) с указанием каждой составляющей суммы. Вы имеете право знать, за что платите. Если не согласны – обращайтесь в нотариальную палату Вашего региона с жалобой на завышение стоимости УПТХ или неправильный расчет тарифа
Сумма 34 800 ₽ выглядит законной: это региональный тариф нотариуса за техническую работу (УПТХ), который в 2026 году в среднем составляет 3 900–7 400 ₽ плюс госпошлина за свидетельство (0,3% от стоимости, но не более 100 000 ₽) , и тут расчёт сходится, если только Вы не попадаете под льготу (совместное проживание на день смерти) .
Добрый вечер. Разберем ситуацию с оплатой услуг нотариуса при оформлении наследства.
Согласно Основам законодательства РФ о нотариате, плата за нотариальные действия складывается из:
1) нотариального тарифа (госпошлины, установленной Налоговым кодексом РФ);
2) стоимости услуг правового и технического характера (УПТХ), которые нотариус вправе взимать дополнительно.
Нотариальный тариф при выдаче свидетельства о праве на наследство:
- для наследников первой очереди (супруг, дети, родители) – 0,3% от стоимости наследственного имущества, но не более 100 000 руб.;
- для других наследников – 0,6%, но не более 1 000 000 руб.
В Вашем случае (предположительно, Вы – наследник первой очереди) тариф составит: 0,3% × 1 958 633 руб. = 5 875,90 руб.
Услуги правового и технического характера (составление заявления, снятие копий, выдача свидетельства и т.п.) устанавливаются нотариальной палатой региона. В среднем по России стоимость УПТХ при оформлении наследства составляет от 5 000 до 10 000 руб. Однако региональные тарифы могут быть выше – до 15 000–20 000 руб.
Таким образом, общая допустимая плата нотариусу должна быть в диапазоне: 5 875,90 (тариф) + 5 000–20 000 (УПТХ) = 10 875,90 – 25 875,90 руб.
Вы уже оплатили 4 000 + 700 = 4 700 руб. Нотариус требует доплатить 34 800 руб., то есть итоговая сумма может составить 4 700 + 34 800 = 39 500 руб., что значительно выше даже верхней границы (25 875 руб.).
Возможные причины завышения:
- В стоимость включены дополнительные услуги (выезд нотариуса, оценка, запросы в госорганы) – но их обязаны согласовывать с Вами.
- Нотариус мог применить тариф как для наследников не первой очереди (0,6%), тогда тариф = 11 751,80 руб., но даже с УПТХ до 20 000 руб. максимум 31 751,80 руб., а требуют 39 500 руб.
- Возможно, нотариус включил в сумму госпошлину за регистрацию права собственности (2 000 руб.) и другие платежи, которые Вы оплачиваете отдельно в Росреестре.
Рекомендация: Запросите у нотариуса письменную смету (расчет) с указанием каждой составляющей суммы. Вы имеете право знать, за что платите. Если не согласны – обращайтесь в нотариальную палату Вашего региона с жалобой на завышение стоимости УПТХ или неправильный расчет тарифа. Также можно запросить отсрочку или рассрочку уплаты тарифа (при затруднительном материальном положении).
Краткое резюме: Предположительно, сумма 34 800 руб. завышена. Уточните состав платежей и при необходимости обжалуйте действия нотариуса в нотариальной палате.
Если у Вас остались вопросы или возникли похожие ситуации, можете задать их в форме ниже.
Пожалуйста объясните, я родственница 2 линии племянница. И такая сумма 34800, нотариус налом не выезжал. Законно ли жаловаться в нотариальную палату!
Добрый вечер. Спасибо за уточнение — то, что Вы племянница (наследник второй очереди по закону), кардинально меняет расчет нотариального тарифа.
Правильный расчет для Вас (наследник второй очереди):
- Нотариальный тариф = 0,6% от стоимости наследства.
- 0,6% × 1 958 633 руб. = 11 751,80 руб. (но не более 1 000 000 руб., так что это окончательная цифра).
К этому добавляются услуги правового и технического характера (УПТХ). Даже если взять максимальные средние тарифы по России (до 20 000 руб.) или по Вашему региону (обычно чуть выше, но в разумных пределах), общая сумма должна быть примерно:
11 751,80 + 15 000–25 000 = 26 751 – 36 751 руб.
Но Вы уже заплатили 4 700 руб., и нотариус просит доплатить 34 800 руб. Итого: 4 700 + 34 800 = 39 500 руб..
То есть итоговая сумма на 2 749 – 12 749 руб. выше даже максимально возможной разумной оценки (36 751 руб.). При этом, как Вы верно заметили, нотариус не выезжал, никаких дополнительных сложных услуг не оказывал — значит, УПТХ не должны быть завышены.
Что делать и законно ли жаловаться?
Да, жаловаться в нотариальную палату Вашего региона абсолютно законно и обоснованно. Основания для жалобы:
1) Нотариус мог неправильно применить тариф (учесть 0,3% вместо 0,6% — но это в меньшую сторону, здесь скорее завышение УПТХ);
2) Стоимость УПТХ явно завышена (включены несуществующие услуги или завышен тариф);
3) Отсутствие прозрачного расчета — нотариус обязан выдать смету по Вашему требованию.
Порядок действий:
1. Перед жалобой обязательно попросите у нотариуса письменную смету (расчет) с разбивкой: сумма тарифа и сумма УПТХ. Если откажут — это дополнительное нарушение.
2. Если после получения сметы сумма действительно завышена (или отказ в расчете) — подавайте жалобу в нотариальную палату субъекта РФ (по месту нахождения нотариуса). Жалобу можно подать через сайт палаты, лично или по почте.
3. В жалобе укажите: свои данные, данные нотариуса, стоимость наследства, уже уплаченные суммы, требуемую доплату, и требуйте проверки законности расчета.
Резюме: Сумма 34 800 руб. выглядит чрезмерной. Нотариус не выезжал — это еще один аргумент, что УПТХ должны быть минимальными. Жалоба в нотариальную палату — законный и эффективный способ разрешить ситуацию. Часто после поступления жалобы нотариусы идут на уступки и корректируют сумму.
Если потребуется помощь в составлении жалобы или возникнут дополнительные вопросы — пишите.
Подскажите пожалуйста, а могу ли я заранее подать жалобу, не дожидаясь ответа нотариуса
Добрый вечер. Да, Вы можете подать жалобу в нотариальную палату заранее, не дожидаясь письменного ответа от нотариуса. Это абсолютно законно и даже может быть более эффективно.
Почему это возможно:
Нотариальная палата рассматривает жалобы на действия (или бездействие) нотариуса. Если нотариус уже устно сообщил Вам сумму 34 800 руб., а письменный расчет не предоставил (или Вы его еще не запросили, или он не отвечает), это уже является основанием для жалобы. Закон не требует сначала получить отказ в письменной форме — достаточно того, что Вы столкнулись с фактом завышения требования и отсутствием прозрачности.
Что указать в жалобе:
Если Вы еще не получили письменную смету, в жалобе можно написать:
«Нотариус [ФИО] устно сообщил мне, что за оформление наследства (свидетельство о праве на наследство) я должна доплатить 34 800 руб. На мой устный запрос предоставить письменный расчет стоимости услуг он/она ответил отказом (или: не предоставил расчет до сих пор). Прошу проверить законность установленной суммы и обязать нотариуса предоставить письменную смету и обосновать расчет».
Что будет после подачи жалобы:
- Нотариальная палата обязана рассмотреть жалобу в течение 30 дней (обычно быстрее).
- Палата запросит у нотариуса объяснения и расчет.
- Если выяснится, что сумма завышена, палата может вынести предписание о снижении платы или привлечении нотариуса к дисциплинарной ответственности.
- Если Вы подали жалобу, а нотариус после этого сам предоставит смету и окажется, что сумма законна, палата вынесет решение об отсутствии нарушений — но Вы хотя бы получите официальный ответ и спокойствие.
Рекомендация:
Перед подачей жалобы всё же попробуйте еще раз письменно (через заявление, которое можно вручить под подпись или отправить заказным письмом с уведомлением) попросить у нотариуса расчет. Если он откажется или проигнорирует — смело подавайте жалобу. Если же согласится предоставить расчет — сначала получите его и сравните с тем, что требуют. Возможно, после Вашего требования нотариус сам пересмотрит сумму.
Так что жалобу подавать можно и нужно, не дожидаясь ответа. Это Ваше законное право как потребителя нотариальных услуг.
16.07.2026, 20:28
Да, может: нотариальная госпошлина плюс услуги технического и правового характера.
Да, нотариус может взять больше 30 000 рублей.
1) Госпошлина (федеральный тариф). Её размер закреплён в Налоговом кодексе (ст. 333.24 НК РФ). Так как внучка и дедушка не являются близкими родственниками (не первая-вторая очередь), для них действует ставка 0,6% от стоимости наследства, но не более 1 млн рублей. Т.е. сама пошлина вполне может превысить 30 тысяч — если имущество дорогое.
2) Услуги правового и технического характера (УПТХ). Это плата за работу нотариуса: консультации, составление документов, запросы в инстанции, печать.
Её размер не фиксирован по всей стране: нотариальные палаты субъектов РФ устанавливают свои тарифы в пределах, заданных Федеральной нотариальной палатой.
В разных регионах суммы отличаются. Эта часть как раз часто «добирает» итоговую сумму до значений заметно выше 30 тысяч, особенно если в наследстве несколько объектов (квартира, машина, счета) за каждый обычно считают отдельно.
Несовершеннолетний наследник вправе получить скидку при оформлении наследства.
Указанные вам люди не близкие родственники и госпошлина составляет 0,6 % от стоимости наследуемого имущества.
Средняя стоимость УПТХ по России варьируется от 3 000 до 15 000 руб., в зависимости от региона и сложности дела. Нотариус не может требовать оплату УПТХ в размере, превышающем разумные пределы. В соответствии с п. 3 ст. 22.1 Основ законодательства о нотариате, размер платы за УПТХ должен быть утвержден нотариальной палатой субъекта РФ и опубликован. На практике многие нотариусы берут за УПТХ около 5-10 тыс. руб.
Здравствуйте. Стоимость услуг нотариуса при оформлении наследства регулируется статьями 22.1 и 333.24 Налогового кодекса РФ, а также методическими рекомендациями Федеральной нотариальной палаты. Основная плата состоит из двух частей:
1) Нотариальный тариф (госпошлина) — фиксированный процент от стоимости наследственного имущества. Для родственников (внучка и дедушка являются родственниками второй очереди по закону) ставка составляет 0,3% от стоимости наследства, но не более 100 000 руб. (пп. 5 п. 1 ст. 333.24 НК РФ). Если, например, наследство оценено в 10 млн руб., госпошлина составит 30 000 руб. (0,3% от 10 000 000). Однако максимальная сумма 100 000 руб., поэтому при стоимости наследства более 33,33 млн руб. госпошлина будет 100 000 руб.
2) Услуги правового и технического характера (УПТХ) — устанавливаются нотариусом самостоятельно, но должны быть разумными и экономически обоснованными. Средняя стоимость УПТХ по России варьируется от 3 000 до 15 000 руб., в зависимости от региона и сложности дела. Нотариус не может требовать оплату УПТХ в размере, превышающем разумные пределы. В соответствии с п. 3 ст. 22.1 Основ законодательства о нотариате, размер платы за УПТХ должен быть утвержден нотариальной палатой субъекта РФ и опубликован. На практике многие нотариусы берут за УПТХ около 5-10 тыс. руб.
Таким образом, общая сумма может превысить 30 000 руб. только в двух случаях:
- если стоимость наследственного имущества очень высока (более 33,33 млн руб.), тогда госпошлина будет 100 000 руб. + УПТХ;
- если нотариус необоснованно завышает стоимость УПТХ (что является нарушением).
Если вас просят заплатить более 30 000 руб. при невысокой стоимости наследства (например, квартира стоимостью 3 млн руб., где госпошлина составит 9 000 руб.), то это повод обратиться с жалобой в территориальную нотариальную палату или в суд. Нотариус обязан предоставить подробную смету расходов и расчет тарифа.
Резюме: Да, нотариус может взять больше 30 000 руб., если: (1) стоимость наследства превышает 10 млн руб. (тогда госпошлина 30 тыс. руб. и выше) или (2) нотариус установил высокие УПТХ (что возможно оспорить). В большинстве случаев для наследства между близкими родственниками сумма будет меньше 30 000 руб.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
Здравствуйте, скажите пожалуйста сейчас внучка и дедушка идут к натариусу за получением свидетельство на имущества?
Здравствуйте. Да, всё верно. После того как вы и ваш дедушка подадите заявление нотариусу о принятии наследства (обычно это делается в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя), нотариус заводит наследственное дело. По истечении этого срока (или раньше, если все наследники известны и заявлений больше нет) нотариус выдает свидетельство о праве на наследство каждому из наследников.
Этот документ подтверждает, что вы и дедушка являетесь законными наследниками имущества. Свидетельство выдается на основании ваших заявлений и документов, подтверждающих родство (свидетельство о рождении, о смерти наследодателя и т.д.).
Если у вас есть вопросы по конкретным документам, которые могут понадобиться, или по срокам — обращайтесь.
И за свидетельство на наследство они должны заплатить натариусу так
Да, совершенно верно. За выдачу свидетельства о праве на наследство взимается плата. Как я уже упоминал ранее, она складывается из двух частей:
1. Нотариальный тариф (госпошлина) – это обязательный платеж, установленный законом. Для вас и дедушки, как для родственников второй очереди, он составит 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Эта сумма делится между наследниками пропорционально их долям. Если, например, вы оба наследуете квартиру стоимостью 5 000 000 рублей в равных долях, то каждый из вас заплатит по 0,3% от своей доли (т.е. от 2 500 000 рублей) — это по 7 500 рублей. А общая сумма тарифа за выдачу двух свидетельств составит 15 000 рублей.
2. Услуги правового и технического характера (УПТХ) – это плата за работу нотариуса и его сотрудников (подготовка документов, проверка, консультации и т.д.). Её размер устанавливается самой нотариальной конторой, но должен быть разумным и не превышать утверждённых тарифов в вашем регионе. Обычно это от 3 000 до 15 000 рублей за одно свидетельство. Точную сумму вам должны назвать при подаче заявления.
Итого: Общая сумма, которую вы и дедушка заплатите нотариусу за два свидетельства, может быть как меньше 30 000 рублей (например, если недвижимость недорогая и УПТХ небольшие), так и больше (если имущество стоит очень дорого или нотариус установил высокие УПТХ). В последнем случае вы вправе попросить нотариуса обосновать размер УПТХ.
Напоминаю: перед оплатой обязательно уточните у нотариуса полный расчет с разбивкой на тариф и УПТХ. Если что-то покажется завышенным, можно обратиться в нотариальную палату вашего региона.
Я правильно понимаю внучка платит за свое свидетельство ,а дедушка за свое так
Да, вы совершенно правы. Каждый наследник платит отдельно за получение своего собственного свидетельства о праве на наследство.
Поскольку и вы (внучка), и ваш дедушка являетесь самостоятельными наследниками, нотариус выдает каждому из вас отдельный документ. Соответственно, плата взимается за каждое свидетельство:
- Вы платите за свое свидетельство (0,3% от стоимости вашей доли в наследстве + УПТХ за подготовку вашего документа).
- Дедушка платит за свое свидетельство (0,3% от стоимости его доли + УПТХ за подготовку его документа).
То есть общая сумма, которую вы отдадите нотариусу, будет равна сумме платежей за два свидетельства. Но каждый из вас вносит свою часть лично. Обычно на практике нотариус рассчитывает все сразу и может попросить оплатить общую сумму на месте, но в квитанциях и документах будет указано, кто за что платит.
Надеюсь, я прояснил ситуацию. Если остались вопросы по порядку расчета или документам — спрашивайте.
Я же могу спросить у натариуса какую сумму нужно будет заплатить дедушке при получении свидетельство на наследство он же скажет
Да, конечно. Вы имеете полное право заранее узнать у нотариуса точную сумму, которую нужно будет заплатить. Более того, это нормальная и даже рекомендуемая практика.
Нотариус обязан по вашему запросу назвать полную стоимость, разбив её на две составляющие:
1. Размер нотариального тарифа (госпошлины) — он рассчитывается строго по закону, исходя из стоимости наследуемого имущества и доли наследника.
2. Размер платы за услуги правового и технического характера (УПТХ) — эту сумму за свои услуги устанавливает сам нотариус, и он должен её озвучить.
Вы можете спросить: *«Скажите, пожалуйста, какую именно сумму должен будет заплатить дедушка за получение своего свидетельства лично?»* — нотариус обязан ответить.
Тем самым вы сможете сравнить эту сумму с той, что назовут для вас, и убедиться, что всё рассчитано верно. Если озвученная цифра покажется вам завышенной (особенно в части УПТХ), вы можете попросить письменный расчёт или уточнить, на основании каких тарифов она установлена в вашем регионе.
Не стесняйтесь задавать такие вопросы — это ваше право.
27.05.2026, 01:13
Имеет ли право брат проживать в квартире?
После того как вы выиграли суд 12.11.2014 и суд установил, что брат не имеет права проживать без вашего согласия — формально он такого права не имеет, если только не является собственником доли.
Однако есть проблема: в 2014 году мать подарила брату долю, которую успела оформить на себя. Поскольку на момент дарения (01.12.2014) мать уже получила свидетельство о праве на наследство (11.11.2014), юридически она считалась собственником. Договор дарения был зарегистрирован (15.12.2014), значит, брат стал собственником подаренной доли. Собственник вправе проживать в своей доле, если это не нарушает права других сособственников. Но если суд в 2014 году прямо запретил брату проживание без вашего разрешения (например, признал, что он не является членом семьи), то вы можете требовать исполнения решения суда.
1) имеет ли право брат проживать в данной квартире
к сожалению, вы не приложили решение суда, поэтому точно ответить на этот вопрос невозможно
Если у вас не получается приложить решение суда, то можно процитировать резолютивную часть
После дарения брат стал сособственником квартиры, соответственно, для проживания в квартире ему не требуется разрешение других собственников. Уточните, пожалуйста, вопрос, дополнив его сведениями из решения суда. Скорее всего, у вас был иск об определении порядка пользования жилым помещением. Если иск был удовлетворен, то означает, что за каждым из собственников определена в пользование жилая комната
2)
Может ли быть так, что на время суда мать не вступила в наследство, а на самом деле она вступила, если суд был 12.11.1014, а по документам мать получила свидетельство о наследство 11.11.2014.
не путайте принятие наследства (вступление в наследство) и оформление наследственных прав (получение свидетельства о праве на наследство). Мать является собственником наследства с момента открытия наследства (с даты смерти наследодателя), поскольку она приняла наследство (подала нотариусу заявление о принятии наследства). При наследовании право собственности возникает НЕ с момента получения свидетельства/регистрации права, а с момента открытия наследства (статья 1152 Гражданского кодекса). Кроме того, мать оформила дарение ПОСЛЕ оформления наследственных прав (право собственности зарегистрировано в ноябре 2014 года, дарение совершено позже)
3) на третий вопрос ответить невозможно, поскольку непонятно о каких документах идет речь и документы не приложены
Разбор ситуации
После смерти бабушки в 2011 году открылось наследство по завещанию 2007 года. Вы, ваша мать и тетя приняли наследство, подав заявления нотариусу в установленный срок (6 месяцев), и получили свидетельства о наследстве, зарегистрировав свои доли в Росреестре. Мать 01.12.2014 подарила свою долю брату, который зарегистрировал право 15.12.2014. Позже вы и тетя подали в суд, который 12.11.2014 решил, что брат не может проживать в квартире без вашего согласия.
Теперь брат является собственником доли (по дарственной), но суд ограничил его право пользования квартирой, так как другие сособственники (вы и тетя) возражают. Это стандартная ситуация при долевой собственности: каждый собственник вправе владеть и пользоваться общим имуществом соразмерно своей доле, но если сособственники не могут прийти к согласию, порядок пользования может установить суд (ст. 247 ГК РФ). В вашем случае суд уже установил, что брат не может проживать без разрешения вас и тети.
Ответы на вопросы
1) Имеет ли право брат проживать в данной квартире?
Да, как собственник доли он имеет право пользоваться квартирой, но это право ограничено решением суда от 12.11.2014. Поскольку суд вынес решение, что брат не может проживать без вашего согласия, он обязан его соблюдать. Если он нарушает решение, вы вправе обратиться к судебным приставам для принудительного исполнения.
2) Может ли быть так, что на время суда мать не вступила в наследство, а на самом деле она вступила?
Согласно документам, мать получила свидетельство о наследстве 11.11.2014 (за день до суда). Формально на момент суда (12.11.2014) она уже была наследницей и собственником доли. Если мать утверждала обратное, это могло быть ошибкой или недоразумением. Документы считаются верными, пока не доказано иное. Если есть подозрения в подделке, можно провести экспертизу, но по описанию свидетельство выдано нотариусом, и оно зарегистрировано.
3) Являются ли документы точными и верными?
Документы (свидетельства о наследстве, договор дарения, регистрационные записи) считаются действительными, если они не оспорены в суде. Но вы можете проверить их подлинность, запросив выписки из ЕГРН или обратившись к нотариусу. Если есть сомнения в действиях нотариуса или регистратора, можно подать жалобу или иск. Однако для этого нужны веские основания.
4) Что в такой ситуации нужно сделать?
- Исполняйте решение суда: если брат проживает без разрешения, подайте заявление судебным приставам.
- Если вы считаете, что мать не имела права дарить долю (например, если наследство оспаривается), можете обратиться в суд с иском о признании договора дарения недействительным. Но имейте в виду: мать стала собственником законно, приняв наследство, и могла распоряжаться долей.
- Убедитесь, что решение суда зарегистрировано в Росреестре, если оно содержит обременение права брата. В противном случае добейтесь регистрации.
- Консультируйтесь с юристом для оценки перспектив оспаривания сделок.
Краткое резюме
Брат не может проживать в квартире без вашего согласия на основании решения суда. Документы о наследстве и дарении формально действительны, но вы вправе оспорить дарение, если докажете злоупотребление правом. Рекомендуется обратиться к юристу для проверки всех документов и принудительного исполнения судебного решения.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
28.05.2026, 13:09
У брата нет права проживать без вашего согласия, пока действует решение суда. Документы юридически верны, но могут быть оспорены.
У брата нет права проживать без вашего согласия, пока действует решение суда. Документы юридически верны, но могут быть оспорены. Рекомендуется консультация с адвокатом для анализа всех обстоятельств.
1) да, он равный с вами собственник.
2) если мать получила свидетельство, значит, она приняла наследство.
3) для оценки документов, их нужно изучать
4) сделать для достижения какой цели?
## Анализ ситуации
Из вашего вопроса следует, что наследодатель (бабушка) умерла 18.10.2011. Завещание составлено 08.11.2007. Вы (внучка), мать и тётя подали заявления о принятии наследства в установленный 6-месячный срок (ст. 1154 ГК РФ). Свидетельства о праве на наследство выданы: вам – 23.12.2013 (зарегистрировано 27.05.2014), матери – 11.11.2014 (зарегистрировано 19.11.2014), тёте – 04.03.2014 (зарегистрировано 27.05.2014).
После получения свидетельства мать заключила договор дарения своей доли брату 01.12.2014 (зарегистрирован 15.12.2014). До этого, 12.11.2014, состоялся суд, по которому брат не может проживать в квартире без вашего и тёти разрешения.
1. Имеет ли брат право проживать в квартире?
Суд вынес решение, что брат не может проживать без вашего разрешения. Однако после дарения брат стал собственником доли матери (если дарение было законным). Собственник вправе пользоваться своим имуществом (ст. 209 ГК РФ). Но судебное решение, вступившее в законную силу, обязательно для исполнения (ст. 13 ГПК РФ). Если суд установил, что брат не имеет права проживать, это решение может ограничивать его права, несмотря на последующую регистрацию права собственности. Вам следует проверить, не отменено ли решение суда или не изменены ли обстоятельства. В настоящее время, пока решение не отменено, брат не может проживать без вашего согласия.
2. Вступила ли мать в наследство на момент суда?
Свидетельство о наследстве выдано матери 11.11.2014 – за день до суда (12.11.2014). Однако право собственности возникает с момента государственной регистрации (ст. 8.1, 131 ГК РФ). Регистрация произведена 19.11.2014 – после суда. На момент суда мать не была зарегистрированным собственником, но имела свидетельство, подтверждающее право на наследство. Суд мог учитывать это обстоятельство. Таким образом, формально на дату суда мать ещё не стала собственником, но её право было подтверждено. Противоречия в документах нет, но важно, что при рассмотрении дела суд, вероятно, знал о выдаче свидетельства.
3. Являются ли документы точными и верными?
Документы (свидетельства о наследстве, договор дарения) выданы уполномоченными органами. Если они не оспорены и не признаны недействительными, они считаются законными. Однако могут быть основания для оспаривания, если нарушены сроки принятия наследства, завещание, или права других наследников. Например, мать получила свидетельство спустя почти 3 года после смерти, что возможно при фактическом принятии наследства или восстановлении срока (ст. 1155 ГК РФ). Но это не делает документы автоматически недействительными. Рекомендуется проверить, не было ли пропущенных сроков или нарушений при выдаче.
4. Что нужно сделать?
- Обжаловать или отменить решение суда о праве проживания? Если брат хочет проживать, ему нужно обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения в связи с новыми обстоятельствами (регистрация права собственности).
- Вам и тёте следует проверить законность выдачи свидетельства матери и последующего дарения. Если есть основания (например, мать не фактически приняла наследство, пропустила срок), можно оспорить сделку дарения как совершённую лицом, не имевшим права.
- Сохраняйте все документы и решения суда. При возникновении споров обращайтесь к юристу.
## Вывод
У брата нет права проживать без вашего согласия, пока действует решение суда. Документы юридически верны, но могут быть оспорены. Рекомендуется консультация с адвокатом для анализа всех обстоятельств.
Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.
28.05.2026, 13:56
Не будет, если супруг на момент вашей смерти будет трудоспособным.
Надежда, не будет иметь прав, если на момент вашей смерти супруг будет трудоспособным
Здравствуйте.
Ее будет иметь прав, если ко дню Вашей смерти у него не появится право на обязательную долю в наследстве (такое право имеют нетрудоспособные наследники - пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды).
С уважением.
Если муж ваш иметь будет право на обязательную долю в наследстве по завещанию, то он её получит.
Нет дом был приобретен покойны мужем,документы на мне.Нынешний муж пришёл комне жить.Имеет ли он право в случае моей смерти,на долю?Или наследниками являются только мои дети?
Если дом является вашей личной собственностью (например, получен в дар или по наследству до брака), и нынешний супруг не является нетрудоспособным иждивенцем, завещание на детей лишит его прав на это имущество. В остальных случаях — возможно, потребуется согласие супруга или учёт его обязательной доли. Рекомендую обратиться к нотариусу для составления завещания с учётом всех обстоятельств.
Если дом куплен в браке с нынешним супругом — это совместное имущество, и супруг имеет право на половину независимо от завещания
Завещание на детей от первого брака действует только на вашу долю: сначала выделяется супружеская половина, остальное получают дети
Если супруг нетрудоспособен (пенсионер, инвалид), он может претендовать на обязательную долю — минимум половина от того, что получил бы по закону
Если дом ваш личный (подарен, унаследован, куплен до брака) — супруг прав не имеет, всё по завещанию перейдёт детям
Чтобы минимизировать риски, оформите дом как личную собственность или заключите брачный договор — это законный способ защитить волю
Обязательно заверяйте завещание у нотариуса и указывайте, что имущество не является совместным — это упростит процедуру
Срок принятия наследства — 6 месяцев, супруг должен заявить о супружеской доле нотариусу, иначе право сохраняется, но оформление затянется
НПА: ГК РФ ст. 256, 1118, 1119, 1142, 1149, 1150, СК РФ ст. 34, 36, 38, ФЗ «О нотариате» ст. 75.
Если это дом отца детей, то вы не можете написать завещание. Если это ваш дом, вы можете написать завещание. Ваш нынешний супруг может претендовать на часть дома в ряде случаев. Например, если на момент Вашей смерти он будет пенсионером или инвалидом. Или если он в ходе вашего супружества внёс существенные неотделимые улучшения в дом. Или если этот дом был достроен/перестроен на ваши общие деньги. Или если он поставит под сомнение Ваш здравый рассудок или свободу воли. Иными словами, если у Вас есть план любой ценой оставить дом за детьми - то лучше передать при жизни. Или обсудить с юристом вашу конкретную ситуацию.
Отдельно хочу про обязательную долю. Если дом это ваше единственное имущество, то он будет иметь право на обязательную долю. Но если вы хотите оставить детям дом - а супругу какое-то другое имущество, например автомобиль, или деньги, то тогда он не будет иметь права на дом (при соблюдении некоторых условий)
Если это дом их отца, то каким образом завещать это имущество будете Вы? Вы же не отец, Вы - мать.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, завещатель вправе распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, однако есть ограничения. Если дом, о котором вы говорите, является собственностью отца ваших детей (вашего бывшего супруга), то он не входит в состав вашего наследства, и завещать его вы не можете. Если же дом принадлежит вам, необходимо учитывать следующее.
1. Совместно нажитое имущество: Если дом приобретён в период брака с нынешним супругом, он считается совместной собственностью, даже если оформлен на ваше имя. Ваша доля в таком имуществе — 1/2, и вы можете завещать только эту долю. Вторую половину наследует супруг в порядке раздела имущества.
2. Обязательная доля: Даже при наличии завещания, нетрудоспособные иждивенцы (в том числе супруг, если он инвалид или пенсионер) имеют право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Если нынешний супруг относится к такой категории, он получит не менее половины от того, что причиталось бы ему по закону, независимо от завещания.
3. Наследование по закону: Если завещание отсутствует, имущество делится между наследниками первой очереди: супруг, дети (в том числе от первого брака), родители. При наличии завещания в пользу детей супруг может быть лишён наследства, кроме обязательной доли (если применимо).
Резюме: Если дом является вашей личной собственностью (например, получен в дар или по наследству до брака), и нынешний супруг не является нетрудоспособным иждивенцем, завещание на детей лишит его прав на это имущество. В остальных случаях — возможно, потребуется согласие супруга или учёт его обязательной доли. Рекомендую обратиться к нотариусу для составления завещания с учётом всех обстоятельств.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
14.06.2026, 10:41
Здравствуйте! При вступлении в наследство племянник выплачивает государственную пошлину в размере 0,6% от стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей. Племянники и племянницы не входят в число близких родственников первой и второй очереди, для которых действует сниженная ставка, поэтому они платят пошлину на общих основаниях.
Госпошлина 0,6% от стоимости наследства.
Племянник уплачивает госпошлину 0,6% от стоимости наследства, но не более 1 млн руб. Для точного расчёта обратитесь к нотариусу с оценкой имущества.
Для племянника государственная пошлина (нотариальный тариф) за выдачу свидетельства о праве на наследство составляет 0,6% от стоимости наследуемого имущества (но не более 1 000 000 рублей)
Государственная пошлина (нотариальный тариф) за выдачу свидетельства о праве на наследство составляет 0,6 % от стоимости наследуемого имущества (но не более 1 000 000 руб.). Нотариус расчитает.
пошлина 0,6% от стоимости наследства и все здесь
Размер госпошлины при вступлении в наследство зависит от степени родства наследника с наследодателем. Племянники не относятся к наследникам первой и второй очереди (супруг, дети, родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки, внуки), поэтому для них применяется ставка 0,6% от стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.
Например, если стоимость наследства составляет 3 000 000 рублей, госпошлина будет равна 0,6% × 3 000 000 = 18 000 рублей. Если стоимость превышает 166 666 667 рублей, то госпошлина составит 1 000 000 рублей.
Важно: госпошлина уплачивается за выдачу свидетельства о праве на наследство нотариусом. Если вы пропустили срок вступления в наследство (6 месяцев), придётся восстанавливать его через суд, что повлечёт дополнительные расходы.
Резюме: племянник уплачивает госпошлину 0,6% от стоимости наследства, но не более 1 млн руб. Для точного расчёта обратитесь к нотариусу с оценкой имущества.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
04.07.2026, 09:50
Сначала все наследники обращаются к нотариусу и получают свидетельства о праве на наследство. В них фиксируются математические доли каждого (например, по 1/3 каждому, если наследников трое и нет особых обстоятельств). После этого наследники заключают соглашение о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ). В этом документе они уже распределяют конкретные вещи: кто что получает. При этом распределение может не совпадать с теми долями, что записаны в свидетельствах. Например, один наследник в итоге получает больше по стоимости, чем его «математическая» доля, а другой — меньше. Часто для баланса предусматривают денежную компенсацию: тот, кто забрал более дорогой объект, выплачивает разницу остальным. Если в наследстве есть недвижимость (дом, часть квартиры), соглашение о разделе можно заключить только после того, как нотариус выдал свидетельства о праве на наследство. А чтобы окончательно закрепить новый порядок, на основании соглашения и свидетельства нужно будет зарегистрировать права в Росреестре.
Наталья, да, наследники могут договориться о разделе наследства в неравных долях. Согласно ст. 1165 ГК РФ, сонаследники свободны в своем волеизъявлении и могут заключить добровольное соглашение, изменив размеры причитающихся долей.
Применяя эти правила к вашему примеру, алгоритм действий будет таким:
Принять наследство. Все трое наследников (супруга и двое детей) в установленный срок (6 месяцев) должны принять наследство — подать заявление нотариусу. После этого они получат свидетельство о праве на наследство, где будут указаны их равные доли (по 1/3) на всё имущество, включая квартиру, дом, машину и пай .
Заключить соглашение о разделе. После получения свидетельства наследники могут заключить письменное соглашение о разделе наследства, где распределят имущество так, как вы описали .
Зарегистрировать права. На основании этого соглашения и ранее выданного свидетельства можно будет зарегистрировать переход права собственности в Росреестре .
Таким образом, задуманное вами распределение имущества полностью соответствует закону и является стандартной практикой.
Наследники действительно могут договориться между собой и распределить конкретные объекты или их части по своему усмотрению, даже если это не совпадает с их долями по закону.
Супруга берёт автомобиль и пай, один ребёнок дом, второй часть квартиры, закон это допускает.
Несоответствие распределения в соглашении долям из свидетельства не является основанием для отказа в госрегистрации прав.
Сперва все наследники принимают наследство и получают у нотариуса свидетельства о праве на наследство.
Затем они заключают письменное соглашение о разделе. В соглашении прописывают, кому какое имущество переходит.
Если в составе наследства есть недвижимость (часть квартиры, дом), соглашение о разделе можно заключить после выдачи свидетельств о праве на наследство. На основании соглашения и свидетельств в Росреестре зарегистрируют новые права.
Да, наследники имеют полное право разделить имущество по своему соглашению, даже если это приведет к отступлению от равенства их долей. Законодательство (ст. 1165 ГК РФ) позволяет отказаться от стандартного долевого владения и передать конкретные объекты недвижимости или вещи целиком отдельным наследникам.
Нет, такое законом не предусмотрено.
Только после получения свидетельств о праве на наследство, они могут его поделить в любых долях
Если стоимость переданного имущества превышает размер доли наследника, возможно потребуется денежная компенсация. Соглашение должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 1165 ГК РФ). В случае отсутствия спора, такое соглашение является законным
В соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 1165) наследники вправе заключить соглашение о разделе наследственного имущества. Однако это возможно при условии, что все наследники, принявшие наследство, достигли согласия. В вашей ситуации супруга (пенсионер) и двое совершеннолетних детей могут договориться о передаче конкретных объектов каждому: супруга получает автомобиль и пай, один ребёнок — дом, второй — часть квартиры. Важно, чтобы такое распределение соответствовало стоимости их законных долей (с учётом обязательной доли супруги). Если стоимость переданного имущества превышает размер доли наследника, возможно потребуется денежная компенсация. Соглашение должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 1165 ГК РФ). В случае отсутствия спора, такое соглашение является законным. Резюме: да, наследники вправе разделить наследство в неравных долях по взаимному соглашению. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
26.06.2026, 22:30
После смерти наследодателя ,она как наследник вправе обраться в суд. В суде ей придется доказывать - что он не понимал значение своих действий .Или иные обстоятельства .Дело в том,что он имел право оставить завещание в пользу любого лица .
Надежда,
право на оспаривание (обжалование) и удовлетворение иска - совершенно разное. Правом подачи иска она обладает, но это не означает, что суд удовлетворит иск. Оспорить завещание непросто. Для этого нужны основания. Например, завещание составлено с нарушениями. Или, в момент составления завещания завещатель не отдавал отчета в своих действиях (например, в силу психического заболевания)
В вашем случае "подвох" кроется в другом. Если на момент открытия наследства (дату смерти) дочь будет нетрудоспособной, то она получит право на обязательную долю в наследстве
Дочь от первого брака имеет право подать иск в суд об оспаривании завещания, но это не означает, что у нее есть для этого достаточные основания. Само по себе родство не дает права автоматически отменить волю отца.
📜 Когда оспаривание возможно (но маловероятно)
В соответствии со статьей 1131 Гражданского кодекса РФ, завещание может быть признано судом недействительным только в случае нарушения прав и законных интересов истца . Сам факт, что дочь не указана в завещании, не является нарушением, так как закон гарантирует свободу завещания .
Дочь может оспорить завещание, если сможет доказать в суде одно из следующих обстоятельств :
На момент составления завещания отец был недееспособен или не понимал значения своих действий (например, из-за болезни, сильного алкогольного или наркотического опьянения, приема сильнодействующих препаратов) .
Завещание было составлено под давлением, угрозой или в результате обмана со стороны жены .
Были допущены грубые нарушения процедуры составления и удостоверения завещания (например, отсутствие нотариального заверения или подпись не наследодателем) .
Важно понимать, что доказать эти обстоятельства в суде крайне сложно, особенно после смерти завещателя. Оспорить завещание только на том основании, что оно "несправедливо" по отношению к дочери, невозможно
Добрый вечер! Да, дочь вправе обратиться в суд с требованием о признании завещания недействительным, однако само по себе наличие родства или несогласие с волей отца не является основанием для его отмены. Для оспаривания необходимо доказать, например, что завещание было составлено с нарушением закона, под влиянием обмана, угроз, либо что отец не понимал значения своих действий. Если дочь является нетрудоспособной (например, пенсионером или инвалидом), она также может иметь право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.
Правовые основания:
ст. 1119, ст. 1131, ст. 1149, ст. 177 ГК РФ
Обязательная доля – это часть наследства, которая в любом случае полагается определённым категориям наследников, даже если завещание составлено в пользу других лиц. К таким наследникам относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособный супруг;
- нетрудоспособные родители;
- иждивенцы.
Ситуация: мужчина, находясь во втором браке, составил завещание, по которому всё имущество переходит его нынешней супруге. У него есть дочь от первого брака. Вопрос: имеет ли дочь право оспорить такое завещание?
Согласно законодательству Российской Федерации (ГК РФ), завещание может быть оспорено по основаниям недействительности (например, порок воли, нарушение формы завещания, недееспособность завещателя и т.д.). Однако наиболее частым основанием для оспаривания является наличие так называемой «обязательной доли» (статья 1149 ГК РФ).
Обязательная доля – это часть наследства, которая в любом случае полагается определённым категориям наследников, даже если завещание составлено в пользу других лиц. К таким наследникам относятся:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособный супруг;
- нетрудоспособные родители;
- иждивенцы.
Если дочь от первого брака является несовершеннолетней (на момент смерти отца) или нетрудоспособной (инвалид, пенсионер по возрасту или по состоянию здоровья), она имеет право на обязательную долю. Размер обязательной доли – не менее половины того, что она получила бы по закону (при наследовании по закону). Если завещание полностью лишает её наследства, она может через суд требовать выделения обязательной доли.
Если же дочь совершеннолетняя и трудоспособная, то оспорить завещание она может только по общим основаниям недействительности сделки (например, если завещание составлено под влиянием обмана, угроз, или наследодатель был недееспособен). Доказать такие обстоятельства сложно, и для этого потребуется соответствующая медицинская или иная экспертиза.
Важно: завещание может быть признано недействительным полностью или частично. Если обязательная доля не была учтена, суд может изменить распределение наследства, выделив обязательную долю дочери, а остальное оставить жене по завещанию.
Краткое резюме:
- Если дочь несовершеннолетняя или нетрудоспособная – она имеет право на обязательную долю, и может оспорить завещание в этой части.
- Если дочь взрослая и трудоспособная – оспорить завещание можно только по общим основаниям недействительности (например, недееспособность завещателя, принуждение, подлог).
- Рекомендуется обратиться к нотариусу или юристу для оценки конкретной ситуации и сбора доказательств.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
