20.06.2026, 21:03
Как заменить апотропуса в Израиле?
Вопрос по законам страны: Израиль
Я ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ АПОТРОПУСА
Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно.
Замена апотропуса в Израиле возможна через Суд по семейным делам (Бейт мишпат ле-иньей мишпаха).
Заменить апотропуса (опекуна) в Израиле можно только через Cемейный суд по месту жительства подопечного.
Суд рассмотрит заявление, если есть веские причины.
Например:
опекун систематически нарушает свои обязанности (не отчитывается, тратит средства не в интересах подопечного);
утрачен доверительный контакт, и опекун не может эффективно выполнять функции;
существенно изменились обстоятельства (у самого опекуна серьёзно ухудшилось здоровье, появились конфликты интересов);
появились новые медицинские заключения, которые меняют оценку потребностей подопечного.
Обычно это делают близкие родственники, социальные службы, представитель Генерального опекуна или сам подопечный (если его состояние это позволяет).
Процедура.
Заявитель подаёт в суд ходатайство.
К нему надо приложить доказательства: медицинские справки, отчёты опекуна (или доказательства их отсутствия), свидетельские показания, другие документы, подтверждающие необходимость замены.
Суд изучит дело, возможно, запросит дополнительные заключения, например, от социальных работников или независимых экспертов.
На заседании выскажут мнение все заинтересованные стороны.
В итоге суд вынесет решение: удовлетворить просьбу и назначить нового опекуна (это может быть другой родственник, друг или профессиональный опекун, в сложных случаях представитель Генерального опекуна) либо отказать.
Иногда суд может назначить временного опекуна на период разбирательства.
Чтобы не доводить дело до суда и смены опекуна, иногда имеет смысл заранее оформить продолжительную (долгосрочную) доверенность (ייפוי כוח מתמשך).
Её составляют у адвоката, имеющего специальную лицензию Министерства юстиции.
Такой документ позволяет заранее распределить полномочия и назначить доверенное лицо на случай, если в будущем возникнет необходимость в опеке.
Если такая доверенность есть и актуальна, суд, как правило, в назначении нового
апотропуса не нуждается.
В Израиле замена апотропуса (опекуна) действительно осуществляется через Суд по семейным делам (на иврите — Бейт мишпат ле-иньяней мишпаха). Этот процесс регулируется законом «О дееспособности и опеке» 1962 года.
---Процедура назначения или замены опекуна всегда проходит в судебном порядке. Суд по семейным делам рассматривает заявление, изучает историю болезни и обстоятельства подопечного, после чего принимает решение о назначении нового опекуна. Это может быть как близкий родственник, так и назначенное государством лицо. Суд может назначить опекуна как на тело (для принятия решений, касающихся здоровья и медицинских процедур), так и на имущество (для управления финансовыми активами).
---Если возникает необходимость в замене действующего апотропуса, заинтересованная сторона (например, родственник или сам подопечный, если он дееспособен) подает соответствующее ходатайство в Суд по семейным делам. В процессе рассмотрения дела суд оценивает, насколько текущий опекун выполняет свои обязанности, и при наличии оснований принимает решение о его замене. Каждый случай рассматривается индивидуально и требует тщательной проверки.
---Таким образом, для замены апотропуса необходимо инициировать судебное разбирательство в Суде по семейным делам, который и примет окончательное решение.
суд может отстранить старого и назначить нового апотропуса или отказать.
## Порядок замены апотропуса в Израиле
Апотропус (опекун) назначается судом или в завещании для управления имуществом и делами несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью или отсутствующих. Замена апотропуса возможна только через суд.
Основания для замены
- Ненадлежащее исполнение обязанностей (нецелевое использование средств, бездействие)
- Конфликт интересов
- Неспособность исполнять обязанности по состоянию здоровья
- Смерть или отказ апотропуса
- Просьба самого подопечного (если он дееспособен)
Процедура
1. Подача заявления в Семейный суд по месту жительства подопечного. Заявитель должен быть заинтересованным лицом (родственник, сам подопечный, орган опеки).
2. Документы: удостоверение личности, свидетельство о назначении апотропуса, доказательства оснований для замены (письма, финансовые отчеты, медицинские справки).
3. Судебное заседание: суд заслушивает стороны, может назначить проверку соцработника.
4. Решение: суд может отстранить старого и назначить нового апотропуса или отказать.
Важно
- Если апотропус назначен завещанием, его замена происходит по общим правилам, но суд учитывает волю завещателя.
- Процесс может занять несколько месяцев.
Резюме
Смена апотропуса требует судебного решения. Рекомендуется обратиться к адвокату, специализирующемуся на семейном праве, для подготовки заявления и сбора доказательств.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
Юристы - Израиль
Специализация:
Семейное право
Похожие вопросы
17.01.2026, 16:37
в суд обращаться, если мама фактически приняла наследство.
Статья 546. Принятие наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Не
допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Признается, что наследник принял наследство, когда он
фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда
он подал нотариальному органу по месту открытия наследства
заявление о принятии наследства.
Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в
течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем
согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для
принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она
удлиняется до трех месяцев.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со
времени открытия наследства.
Чтобы прописаться, вам нужно сначала вступить в наследство после матери, обратившись к нотариусу с доказательствами, что она фактически приняла наследство бабушки, а затем через суд признать право собственности на долю в доме для постановки его на кадастровый учёт.
Необходимо вступить в права наследования после смерти матери, обратиться в суд с иском о признании права собственности на дом, доказывая, что мать фактически приняла наследство после смерти бабушки.
Устанавливать фактическое принятие наследства, а самой подать заявление о принятии наследства.
Для прописки (регистрации по месту жительства) в доме необходимо сначала установить право на это жилое помещение. Поскольку бабушка (собственник) умерла в 1995 году, а мама (прямой наследник) не вступила в наследство и умерла в 2026 году, вы можете быть наследником после мамы по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии, если мама не приняла наследство после бабушки в установленный срок. Вам нужно: 1) Обратиться к нотариусу по месту нахождения дома для открытия наследственного дела после бабушки и мамы, предоставив свидетельства о смерти, документы на дом, доказательства родства. 2) Получить свидетельство о праве на наследство на дом (или его долю). 3) Зарегистрировать право собственности в Росреестре. 4) После оформления права собственности обратиться в паспортный стол или МФЦ с паспортом, свидетельством о праве собственности и заявлением о регистрации по месту жительства. Учтите сроки принятия наследства (6 месяцев со дня смерти), но если срок пропущен, его можно восстановить через суд при уважительных причинах. Рекомендую проконсультироваться с юристом для оценки конкретной ситуации.
08.04.2026, 19:38
Да, может прийти к нотариусу вместе с сопровождающими лицами и передать им для проверки документы, которые следует подписать у нотариуса.
Придти может,но зная поведение нотариусов - нотариус может отказаться в присутствии третьего лица (не имеющего доверенности от Наследника -доверителя ) беседовать .
Да, наследник имеет полное право прийти к нотариусу с третьими лицами. Это право основано на принципах гражданского законодательства РФ, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан.
Разбор ситуации:
1. Правовая основа: В соответствии с законодательством РФ, нотариальные действия совершаются в присутствии заинтересованных лиц или их представителей. Наследник, как заинтересованное лицо, может привлекать для поддержки любых лиц по своему усмотрению (например, родственников, друзей, юристов), если это не нарушает порядок нотариального действия. Ограничения могут касаться только случаев, когда присутствие посторонних противоречит закону (например, при удостоверении завещания, которое по общему правилу должно быть совершено нотариусом в тайне).
2. Цели сопровождения: Третьи лица могут выполнять функции моральной поддержки, свидетелей (если это предусмотрено), или помогать в понимании юридических аспектов. Если наследник планирует привлечь юриста, тот может выступать как представитель по доверенности, что даёт ему право задавать вопросы, знакомиться с документами и давать пояснения.
3. Опасения недобросовестности нотариуса: Если есть подозрения в недобросовестных действиях нотариуса (например, требование незаконных выплат, давление на подписание документов), присутствие третьих лиц может служить сдерживающим фактором. Рекомендуется фиксировать такие случаи (аудиозапись с согласия нотариуса, письменные жалобы) и обращаться в нотариальную палату субъекта РФ или суд для защиты прав.
4. Финансовые аспекты: Нотариус вправе взимать плату за нотариальные действия (госпошлина, тариф), но сумма должна быть обоснована и соответствовать законодательству (например, ст. 333.24 НК РФ). Требование «определённой суммы» без чёткого обоснования может быть незаконным. При сопровождении третьи лица могут помочь проверить расчёты.
Краткое резюме: Наследник может и должен привлекать третьих лиц (особенно юристов) для сопровождения к нотариусу, если чувствует неуверенность или подозревает недобросовестность. Это законный способ защиты своих интересов. В случае конфликтов или сомнений, важно документировать нарушения и обращаться за юридической помощью.
Рекомендация: Учитывая сложность наследственных дел и потенциальные риски, настоятельно рекомендую обратиться к юристу для консультации. Вы можете связаться с юристом, ответившим на этот вопрос, через личные сообщения на сайте для получения персональной помощи в вашей ситуации.
02.02.2026, 18:53
Нет.. Это ваша собственность и Вы можете делать с ней всё, что угодно сами
Если только квартира не в долях , тогда , да.. к нотариусу
Здравствуйте. Если регистрация права собственности уже прошла после заключения договора дарения, то продавайте квартиру смело, так как по закону Вы собственник:
ГК РФ Статья 209. Содержание права собственности
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Здравствуйте.
Если мама подарила Вам квартиру,то наследственным имуществом она не является. Вы как собственник вправе распоряжаться ею по своему усмотрению.
С уважением.
Согласно ГК РФ Ст. 163 ч.1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.
Во избежание рисков все-таки разумнее заверить сделку у нотариуса, даже если это не обязательно. На Ваше усмотрение.
Надоидти к нотариусу, если даритель умер
Если дарственная оформлена у нотариуса, а далее Вы в Росреестре переход права по ней оформили, то Росреестр переход права по новой сделке пропустит.
Если же в Росреестре не доделали переход права,хотя договор дарения действующий, то по суду придётся переход права делать.
С 2013 года стало необязательно нотариусом заверение.
Сейчас опять обязательно с 2025.
До 2013 было обязательно регистрировать Договор Дарения в Росреестре + регистрировать переход права.
Пунктом 3 ст. 574 Гражданского кодекса РФ от 1994 года (сейчас он в другой редакции и текст другой этого пункта) предусмотрена обязательная государственная регистрация договора дарения недвижимого имущества
Если дарение квартиры было оформлено нотариально 16 лет назад и вы получили свидетельство о государственной регистрации права собственности, то вы являетесь полноправным собственником с момента регистрации. После смерти матери вам НЕ нужно оформлять наследство на эту квартиру, так как она уже принадлежит вам на праве собственности по договору дарения. Для продажи квартиры вам потребуются: 1) Договор дарения с нотариальным удостоверением; 2) Свидетельство о государственной регистрации права собственности (или выписка из ЕГРН); 3) Ваш паспорт. Обращаться к нотариусу для оформления наследственных прав на эту квартиру не требуется, поскольку она не входит в состав наследственной массы. Однако перед продажей рекомендую проверить актуальность выписки из ЕГРН и убедиться в отсутствии обременений.
09.04.2026, 10:38
Иск о признании права в порядке наследования и узаконивания постройки.
Ситуация с невозможностью получения свидетельства о праве на наследство из-за неузаконенной пристройки является распространённой проблемой в наследственном праве России. Рассмотрим возможные варианты решения без обращения в суд.
Анализ ситуации:
1. Правовая основа: Согласно ст. 1153 Гражданского кодекса РФ, нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, если представленные документы не подтверждают право собственности наследодателя на имущество в полном объёме. Неузаконенная пристройка создаёт правовую неопределённость, так как отсутствуют документы, подтверждающие её законность и соответствие градостроительным нормам.
2. Проблема: Пристройка, возведённая без разрешительной документации и не внесённая в технический паспорт объекта, считается самовольной постройкой (ст. 222 ГК РФ). Это препятствует оформлению наследства на весь объект недвижимости.
Возможные варианты решения без суда:
1. Легализация пристройки в административном порядке:
- Обратиться в местную администрацию (орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство) с заявлением о легализации самовольной постройки.
- Предоставить техническую документацию на пристройку (при её наличии) или заказать техническое обследование в БТИ или у кадастрового инженера для подтверждения безопасности и соответствия строительным нормам.
- Получить акт ввода объекта в эксплуатацию (если пристройка соответствует требованиям).
- Внести изменения в технический паспорт и Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
2. Оформление наследства на основную часть дома:
- Можно попробовать оформить наследство только на ту часть дома, которая была оформлена законно, выделив неузаконенную пристройку как отдельный объект, требующий последующей легализации. Однако нотариус может отказать, если пристройка неотделима от основного здания.
3. Обращение к нотариусу с альтернативными документами:
- Предоставить нотариусу любые имеющиеся документы, подтверждающие возведение пристройки (договоры подряда, чеки на материалы, свидетельские показания в письменной форме).
- Запросить в БТИ технический паспорт, где пристройка может быть отражена как «незарегистрированная», что иногда принимается нотариусами во внимание с оговоркой о необходимости последующего узаконивания.
Рекомендации:
1. Соберите все документы: паспорт наследника, свидетельство о смерти отца, документы на дом (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН), любые бумаги, связанные с пристройкой.
2. Обратитесь в БТИ или к кадастровому инженеру для подготовки технического плана на пристройку и оценки возможности её легализации.
3. Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на недвижимости и наследственном праве, так как каждая ситуация индивидуальна и требует анализа местных нормативных актов.
Резюме: Решить проблему без суда возможно, но это потребует времени и сбора дополнительных документов для легализации пристройки через административные процедуры. Если административный порядок не сработает (например, пристройка нарушает нормы), единственным вариантом останется обращение в суд для признания права собственности в порядке наследования. Рекомендуем обратиться к юристу сайта через личные сообщения для детальной консультации с учётом специфики вашего случая.
Здравствуйте, без суда нет. Так как к дому есть пристройка, это уже точно самовольная постройка и узаконить ее можно достаточно просто через суд, согласно ст.222 ГК РФ.
Если ситуация с пристройкой уже всплыла, то надо решать через суд.
Здравствуйте, признание права собственности на самовольную постройку осуществляется только в судебном порядке.
Здравствуйте.
К сожалению, этот вопрос разрешается только в судебном порядке. И это не так сложно, как Вам может показаться. Например, с администрацией всегда сложнее договариваться.
С уважением.
Здравствуйте. Только через суд.
Здравствуйте!
Без суда не получится.
Такие вопросы решаются только через иск о включении в наследственную массу и признании права собственности.
оформить наследство с неузаконенной пристройкой без суда нет
Ситуация с невозможностью получения свидетельства о праве на наследство из-за неузаконенной пристройки является распространённой проблемой в наследственном праве России. Рассмотрим возможные варианты решения без обращения в суд.
Анализ ситуации:
1. Правовая основа: Согласно ст. 1153 Гражданского кодекса РФ, нотариус вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, если представленные документы не подтверждают право собственности наследодателя на имущество в полном объёме. Неузаконенная пристройка создаёт правовую неопределённость, так как отсутствуют документы, подтверждающие её законность и соответствие градостроительным нормам.
2. Проблема: Пристройка, возведённая без разрешительной документации и не внесённая в технический паспорт объекта, считается самовольной постройкой (ст. 222 ГК РФ). Это препятствует оформлению наследства на весь объект недвижимости.
Возможные варианты решения без суда:
1. Легализация пристройки в административном порядке:
- Обратиться в местную администрацию (орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство) с заявлением о легализации самовольной постройки.
- Предоставить техническую документацию на пристройку (при её наличии) или заказать техническое обследование в БТИ или у кадастрового инженера для подтверждения безопасности и соответствия строительным нормам.
- Получить акт ввода объекта в эксплуатацию (если пристройка соответствует требованиям).
- Внести изменения в технический паспорт и Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
2. Оформление наследства на основную часть дома:
- Можно попробовать оформить наследство только на ту часть дома, которая была оформлена законно, выделив неузаконенную пристройку как отдельный объект, требующий последующей легализации. Однако нотариус может отказать, если пристройка неотделима от основного здания.
3. Обращение к нотариусу с альтернативными документами:
- Предоставить нотариусу любые имеющиеся документы, подтверждающие возведение пристройки (договоры подряда, чеки на материалы, свидетельские показания в письменной форме).
- Запросить в БТИ технический паспорт, где пристройка может быть отражена как «незарегистрированная», что иногда принимается нотариусами во внимание с оговоркой о необходимости последующего узаконивания.
Рекомендации:
1. Соберите все документы: паспорт наследника, свидетельство о смерти отца, документы на дом (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН), любые бумаги, связанные с пристройкой.
2. Обратитесь в БТИ или к кадастровому инженеру для подготовки технического плана на пристройку и оценки возможности её легализации.
3. Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на недвижимости и наследственном праве, так как каждая ситуация индивидуальна и требует анализа местных нормативных актов.
Резюме: Решить проблему без суда возможно, но это потребует времени и сбора дополнительных документов для легализации пристройки через административные процедуры. Если административный порядок не сработает (например, пристройка нарушает нормы), единственным вариантом останется обращение в суд для признания права собственности в порядке наследования. Рекомендуем обратиться к юристу сайта через личные сообщения для детальной консультации с учётом специфики вашего случая.
19.01.2026, 21:05
Неправомерно. Трудоспособный совершеннолетний сын не входит в круг нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на выплаты.
Вы о денежном довольствии?
Денежное довольствие подлежит выплате следующим членам семей безвестно отсутствующих военнослужащих:супруге (супругу), а при ее (его) отсутствии - проживающим совместно с ним (ней) совершеннолетним детям или законным представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, или родителям в равных долях, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей (Правила выплаты супруге (супругу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих, Приложение N 4 к постановлению Правительства РФ от 14 июля 2000 г. N 524).
Уважаемый Бахтин. Вы абсолютно правы, речь в вопросе о денежном довольствии
Постановление Правительства РФ от 14.07.2000 № 524 (ред. от 29.12.2016) "Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей" (вместе с "Правилами выплаты супруге (супругу) или другим членам семьи денежного довольствия военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, интернированных в нейтральных странах либо безвестно отсутствующих") Приложение № 4.
Трудоспособный совершеннолетний сын не входит в круг нетрудоспособных иждивенцев и все
Распределение выплат по статусу безвестно пропавшего между сыновьями в равных долях является правомерным, если речь идёт о наследовании по закону. Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ, дети являются наследниками первой очереди и наследуют в равных долях, независимо от их трудоспособности, возраста или состояния здоровья. Статус сына как инвалида 1 группы, недееспособного и нетрудоспособного не даёт ему преимущественного права на увеличение доли в наследстве при наследовании по закону на общих основаниях. Однако, если безвестно пропавший оставил завещание, в котором не указан сын-инвалид, тот может претендовать на обязательную долю в наследстве (не менее половины доли, которая причиталась бы ему по закону) в силу своей нетрудоспособности, что регулируется статьёй 1149 ГК РФ. В описанной ситуации, при отсутствии завещания, равное распределение между сыновьями соответствует законодательству.
17.03.2026, 17:16
Выплаты получит один ребенок инвалид детства.
Здравствуйте.
Примите соболезнования, получают выплату в равных долях — по 1/2. Статус инвалида не увеличивает долю. Если были бы еще претенденты (супруга, родители, иждивенцы), сумма делилась бы между всеми в равных долях.
Только ребенок инвалид в описываемом случае
Вы правильно считаете. В законе все указано.
Тут нет ни какого но, в случае если бы не было инвалидности, делилась бы выплата в 5 миллионов на обоих в равных долях, в данном случае все документы регламентирующие выплаты четко описывают права
На выплаты имеют права: дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Взрослый сын не инвалид не имеет права на выплаты.
Согласно законодательству РФ (Гражданский кодекс, ст. 1142-1149), если речь идёт о наследстве после смерти родителя (наследодателя) и отсутствует завещание, то оба совершеннолетних сына являются наследниками первой очереди и наследуют в равных долях. Однако, если один из сыновей является инвалидом I группы, он имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания (если оно было). Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. В вашем случае, если завещания нет, оба сына наследуют по 1/2 доли каждый. Если есть завещание, в котором инвалид не упомянут или его доля меньше обязательной, он вправе требовать выделения обязательной доли. Для точного ответа необходимо уточнить, о каком именно виде выплаты идёт речь (например, наследство, страховка, компенсация), так как правила могут различаться. Рекомендуется обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с документами, подтверждающими родство и инвалидность.
14.04.2026, 16:59
Здравствуйте!
Соседи не могут подтвердить Ваше родство. Родство доказывается исключительно документами из ЗАГСа. Однако соседи могут подтвердить факт Вашего совместного проживания с тетей на момент ее смерти. Это необходимо нотариусу, чтобы признать факт Вашего фактического принятия наследства. Для этого Вы должны составить "Акт о совместном проживании". В этом документе Вы должны отразить, что соседи свидетельствуют о Вашем совместном быте с умершей, а после этого Вы должны заверить подписи соседей в Вашей управляющей компании (УК), ТСЖ или у участкового. Документы же, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, справки о смене фамилии), Вы должны получить в органах ЗАГС.
Здравствуйте.
Соседи могут составить письменное заявление (справку) о том, что вы проживали с умершей тётей на момент её смерти. Такой документ может потребоваться для подтверждения факта совместного проживания, например, при оформлении наследства или решении других правовых вопросов.
Нужно спрашивать у нотариуса, поскольку свидетельства соседей о том, что вы родственники и проживали с тетей на день смерти законом не предусмотрены. Родственную связи можно доказать только документами из ЗАГСа или решением суда. А место жительства (при отсутствии регистрации по адресу тети) только решением суда. То, что запрашивает у вас нотариус - вне закона.
Соседи не имеют право подтвердить родство по отношению к тете, только сам факт совместного проживания.
Родство определяется через суд по тесту ДНК.
Можно и документально, если такая возможность имеется.
Родство и факт совместного проживания можно установить только через суд.
Возможно возникло недопонимание информации, полученной от нотариуса
1) для возникновения права на наследование необходимо подтвердить родственную связь с наследодателем (с тетей). Родство подтверждается определенными документами, но НЕ справкой от соседей. Вам необходимо подтвердить родство цепочкой документов: свидетельство о рождении вашей матери (или отца) + свидетельство о рождении о тети + ваше свидетельство о рождении + свидетельство о перемене фамилии (при наличии). Если по каким-либо причинам получение указанных документов в органах ЗАГСа невозможно, то родство подтверждается через суд
2) для возникновения права на льготу при оформлении наследственных прав (освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство) необходимо подтвердить факт совместного проживания с наследодателем
От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:(Статья 333.38. Налогового кодекса)5) физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:
жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти;
Факт совместного проживания подтверждается регистрацией (пропиской). При отсутствии регистрации факт совместного проживания может быть подтвержден справкой из соответствующего жилищного органа или городской (сельской) администрации, отдела внутренних дел, а также решением суда.
Уточните информацию у нотариуса
Ситуация, которую вы описываете, связана с необходимостью подтвердить факт родства и совместного проживания с умершей тётей для оформления наследства. Поскольку фамилии у вас разные, нотариусу требуются дополнительные доказательства. Вот разбор ситуации и рекомендации по составлению документа.
Разбор ситуации
1. Цель документа: В наследственном праве России (Гражданский кодекс РФ, часть третья) наследниками по закону являются родственники умершего в порядке очерёдности. Тётя относится ко второй очереди наследников (пункт 2 статьи 1143 ГК РФ). Для принятия наследства вам необходимо доказать нотариусу два факта:
* Факт родства (что вы являетесь племянником/племянницей умершей).
* Факт совместного проживания с наследодателем на момент её смерти (это может быть важно для определения места открытия наследства или для подтверждения фактического принятия наследства, если вы продолжили проживать в квартире и несли расходы по её содержанию).
2. Проблема с фамилиями: Разные фамилии часто возникают из-за замужества, смены фамилии или изначально разных фамилий у родственников. Это усложняет процедуру доказывания родства стандартными документами (свидетельством о рождении).
3. Роль свидетельских показаний: В соответствии со статьёй 264 Гражданского процессуального кодекса РФ, факты, имеющие юридическое значение (родственные отношения, факт принятия наследства и др.), могут быть установлены судом в порядке особого производства, если нет возможности получить надлежащие документы. Справка (заявление) от соседей является одним из видов доказательств (свидетельских показаний), которые могут быть приняты нотариусом во внесудебном порядке или представлены в суд для установления юридического факта.
Как составить документ (справку/заявление от соседей)
Нотариус прав — такой документ составляется в произвольной форме, но должен содержать ключевые реквизиты и информацию, чтобы быть убедительным. Рекомендуемая структура:
1. Шапка (в правом верхнем углу):
* Наименование документа: «Справка» или «Заявление».
* Кому адресовано: «В адрес нотариуса [ФИО нотариуса, нотариальная контора]» или «Для предъявления нотариусу».
* От кого: «От соседей по адресу: [полный адрес проживания]».
2. Основной текст:
* Указание на личность заявителей: «Мы, нижеподписавшиеся, [ФИО соседа 1 полностью, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации], [ФИО соседа 2...] и т.д., являемся соседями по адресу: [полный адрес]».
* Подтверждение факта совместного проживания: «Настоящим подтверждаем, что по указанному адресу с [примерная дата или год] и вплоть до даты своей смерти [дата смерти] проживала гражданка [ФИО тёти полностью, дата рождения]. Совместно с ней на одной жилой площади постоянно проживал(а) её племянник(ца) [Ваше ФИО полностью, дата рождения]».
* Подтверждение факта родства (самая важная часть): «Со слов [ФИО тёти] и из наших личных наблюдений и общения нам достоверно известно, что [Ваше ФИО] является её родным племянником(цей). Они поддерживали близкие родственные отношения, [Ваше ФИО] оказывал(а) ей помощь, они вели совместное хозяйство».
* Дополнительные обстоятельства (по возможности): Можно кратко указать, как долго вы были соседями (например, «проживаем в этом доме более 10 лет») или отметить, что факт родства был общеизвестен среди соседей.
3. Заключительная часть:
* «Изложенные выше сведения соответствуют действительности. За дачу заведомо ложных показаний мы предупреждены об ответственности по статье 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос)».
* Дата составления.
* Подписи всех соседей с расшифровкой (ФИО полностью).
Важные моменты:
* Чем больше соседей подпишет документ (желательно 2-3 человека), тем он убедительнее.
* Идеально, если соседи имеют постоянную регистрацию по тому же адресу или рядом.
* К справке можно приложить копии паспортов соседей (страницы с фото и регистрацией).
* Документ не требует нотариального заверения, но нотариус может его принять как первичное доказательство или запросить дополнительные.
Краткое резюме и рекомендации
Справка от соседей — это вспомогательный документ для подтверждения родства и совместного проживания при разных фамилиях. Составьте её по предложенному образцу, соберите подписи нескольких соседей. Однако имейте в виду, что нотариус может счесть этого недостаточным и потребовать установления факта родства в судебном порядке (особенно если речь идёт о значительном наследстве).
Рекомендуется обратиться к юристу на консультацию для:
1. Проверки корректности составленной справки.
2. Оценки всей совокупности имеющихся у вас документов (возможно, есть другие доказательства родства: общие фотографии, переписка, свидетельства о рождении ваших родителей и тёти).
3. Консультации о дальнейших действиях, если нотариус откажет в принятии справки и потребует судебного установления факта.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта, ответившему на вопросы по наследственному праву, через личные сообщения для получения персональной консультации с учётом всех деталей вашей ситуации.
24.12.2025, 21:02
В суд иск, если органы ушами хлопают.
Нужно обращаться в Органы социальной защиты (Соцзащиту) и в Пенсионный фонд по месту жительства.Подаётся заявление о перерасчёте детского пособия на фактического лица, ухаживающего за детьми.Можно также подать заявление в суд о взыскании детского пособия с отца, если он получает его незаконно.
Вы можете обратиться в суд для взыскания невыплаченных сумм детского пособия, поскольку отец удерживает средства, предназначенные на содержание детей. Детское пособие — это выплата государства на ребёнка, и оно должно расходоваться на его нужды. Если отец получал пособие на детей, проживавших с ним, а затем передал их вам, но продолжает удерживать деньги, это может рассматриваться как неосновательное обогащение. Рекомендую: 1) Собрать документы: свидетельства о рождении детей, подтверждение передачи детей вам (например, соглашение или свидетельские показания), данные о получении пособия отцом (если есть). 2) Обратиться в суд с заявлением о взыскании неосновательно полученных сумм или о взыскании алиментов в твёрдой денежной сумме, если это связано с содержанием детей. 3) Параллельно можно подать жалобу в органы опеки и попечительства по месту жительства отца для проверки использования средств. Срок исковой давности — 3 года, но лучше действовать оперативно. Если отец отказывается добровольно вернуть деньги, суд может вынести решение о взыскании, после чего вы сможете обратиться в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
24.02.2026, 09:55
Это Ваше личное право, а не обязанность. Может просто юрист выйти в суд, если есть доверенность.
Суд - место для состязания сторон. Побеждает тот, кто убедит суд в своей правоте.
Здравствуйте, Егор !
Постараюсь разъяснить ваш юридический вопрос с ссылкой на нужные нормативные акты, с которыми Вы сам можете при желании внимательно ознакомиться.
Во-первых, главное в том гражданском деле обоснованность искового заявления (стати 131, 56, 55 ГПК РФ) об определении места жительства детей с отцом и о предоставлении истцом надлежащих доказательств, приложенных к иску в суд.
Во-вторых, если истец не может или не желает участвовать в предварительном судебном заседании суда, то лучше ему обратиться в суд на основании статьи 167 ГПК РФ о рассмотрении иска без его участия.
По таким гражданским делам желательно участие в предварительном судебном заседании самого истца, исходя из положений статей 149, 150, 152 ГПК РФ, с которыми Вы сам можете внимательно ознакомиться.
Как суды рассматривали аналогичные иски родителей, более подробно Вы здесь можете ознакомиться https://www.9111.ru/questions/777777777743013/
Удачи Вам в суде с таким иском !
Здравствуйте.
Если у Вас есть юрист, то можете не присутствовать. Но, вообще лучше обсудить этот вопрос с ним, поскольку это может зависеть от выбранной линии поведения.
С уважением.
При наличии юриста-представителя можете и вообще не ходить в суд (по таким делам обычно просят родителя хоть раз придти)
Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ (ст. 35, 48), личное участие в предварительном судебном заседании по определению места жительства детей не является обязательным, если у вас есть представитель (юрист) с надлежаще оформленной доверенностью. Однако суд вправе признать ваше личное присутствие обязательным, особенно если требуется дать пояснения по существу спора или для примирения сторон. Рекомендуется: 1) Направить в суд ходатайство о рассмотрении дела с участием представителя, указав уважительные причины отсутствия (работа, состояние здоровья и т.д.). 2) Обеспечить юриста всеми документами и инструкциями. 3) Быть на связи на случай вызова судом. Личное участие часто важно для демонстрации заинтересованности в исходе дела, особенно в спорах о детях, где суд оценивает отношения с ребенком. Если есть возможность, лучше присутствовать, хотя бы на ключевых заседаниях.
24.12.2025, 03:38
Здравствуйте.
1. Да, если нет других наследников первой очереди, ст.1142 ГК.
2. Да, если нет иждивенцев.
Нет, это не всегда будет бесспорно. После смерти отца вы, мачеха и её сын стали сособственниками квартиры в равных долях (по 1/3 каждый, если иное не установлено соглашением или решением суда). Если мачеха умрёт, не оставив завещания, её доля (1/3 квартиры) будет наследоваться по закону. Её сын является наследником первой очереди (наряду с другими детьми, супругом и родителями мачехи), поэтому он действительно унаследует её долю, если нет других наследников этой очереди. Однако если мачеха составит завещание на своего сына, её доля перейдёт к нему, но с важным исключением: если у мачехи есть нетрудоспособные или несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг или родители, они имеют право на обязательную долю в наследстве (не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону), даже если завещание составлено не в их пользу. Таким образом, в случае завещания переход доли сыну может быть оспорен такими лицами. Для точного ответа необходимо уточнить, есть ли у мачехи другие наследники первой очереди или лица, имеющие право на обязательную долю. Рекомендуется обратиться к нотариусу для консультации с учётом конкретных обстоятельств.
