11.05.2026, 12:40
Регистрация права на земельный участок п/с признания права собственности на него в порядке наследования по закону
Вопрос по законам страны: Россия
Было подано исковые заявления о признании права собственности на ж.д и з.у. в порядке наследования. Решением районного суда признано право собственности на земельный участок в порядке наследования по закону. В процессе проведения судебного следствия на основании заключения БТИ "Об обследовании зем. уч-ка с к.н. , по адресу... " выявлен его снос, была исключена возможность признания права собственности на дом на основании уточнённого иска на этом земельном участке, вследствие его сноса. Но на основании решения "отсутстсвие зарегистрированного в ЕГРН права собственности наследодателя на зем. уч-ок не может служить основанием для отказа во включении дома в наследств. Массу". Суд указал, что в состав наследства не входит жилой дом. Росреестр выдал выписку п/с регистрации права на зем. уч-ок, где в графе к.н. расположенных в пределах з.у. объектов недвижимости указан к.н. жил. дома. Обратиться в Кадастровый, Росреестр для внесения изменений?
В вашей ситуации возникло противоречие между судебным решением и данными ЕГРН. Суд отказал во включении жилого дома в наследственную массу, сославшись на его снос по заключению БТИ. Однако Росреестр по-прежнему отображает дом с кадастровым номером на вашем земельном участке.
С точки зрения закона, если дом действительно был снесен до открытия наследства, он не может быть унаследован, так как объект недвижимости прекратил свое существование. Судебное решение в этой части является правомерным. Однако если снос произошел после открытия наследства, наследники могли бы претендовать на компенсацию или восстановление.
Для исправления кадастровой ошибки необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о снятии с кадастрового учета объекта, который фактически отсутствует. К заявлению приложите копию решения суда, заключение БТИ о сносе и выписку из ЕГРН. В случае отказа можно оспорить действия Росреестра в судебном порядке.
Если вы считаете, что дом фактически существует (например, БТИ ошибочно указало снос), следует подать апелляционную жалобу на решение суда, так как оно вступило в законную силу. Срок апелляции — 1 месяц с момента изготовления мотивированного решения. Рекомендуется немедленно проконсультироваться с юристом, чтобы проверить наличие оснований для пересмотра дела.
Суд включил дом в наследство постольку поскольку право на него возникло до 2001 г. - дата принятия ЗК РФ.
Здравствуйте. Да, вам нужно обратиться в Росреестр для снятия дома с кадастрового учёта, иначе вы продолжите платить за него налог .
Ваша ситуация осложнена расхождением документов: по решению суда дом исключён из наследства из-за сноса, но в выписке из ЕГРН он значится на участке. Пока запись о доме существует, вы как правообладатель участка будете числиться его собственником, и вам будет начисляться налог .
Порядок действий:
1. Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он составил официальный акт обследования, подтверждающий, что физически дома нет .
2. Получите в суде, вынесшем решение, заверенную выписку из решения, где указано, что дом снесён и в состав наследства не входит .
3. Подайте через МФЦ заявление в Росреестр о снятии дома с учёта и прекращении права собственности, приложив акт инженера и решение суда .
Да, вам необходимо обратиться в Росреестр (через МФЦ или портал Госуслуг) с заявлением о внесении изменений в ЕГРН в части исключения сведений о снесенном жилом доме, поскольку фактическое прекращение существования объекта требует актуализации реестровых данных.
Основанием для исключения записи о доме послужит вступившее в законную силу решение суда, в котором констатирован факт сноса объекта и отказ в признании права собственности на него, при этом представление акта обследования кадастрового инженера в данном случае не требуется в силу прямого указания ч. 7 ст. 58 Федерального закона № 218-ФЗ.
Одновременно с этим, если право на земельный участок уже зарегистрировано, проверьте выписку из ЕГРН: если в графе об объектах в пределах участка сохраняется запись о доме, подайте заявление об исправлении технической или реестровой ошибки, приложив копию судебного акта.
rkc56.ru
Основание: ГК РФ ст. 1112, 1152; ЗК РФ ст. 35; ГПК РФ ст. 13, 218, 329, 376.1, 378, 379.7; Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ст. 14, 58 (ред. от 30.01.2026); НК РФ ст. 333.33; Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22.
в порядке наследования по закону вполне
Здравствуйте.
Да, необходимо обратиться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН, так как в выписке из ЕГРН по земельному участку ошибочно указан кадастровый номер снесённого жилого дома. Это связано с тем, что после фактического сноса объекта недвижимости право собственности на него должно быть прекращено, а сведения о доме — исключены из реестра.
В вашей ситуации возникло противоречие между судебным решением и данными ЕГРН. Суд отказал во включении жилого дома в наследственную массу, сославшись на его снос по заключению БТИ. Однако Росреестр по-прежнему отображает дом с кадастровым номером на вашем земельном участке.
С точки зрения закона, если дом действительно был снесен до открытия наследства, он не может быть унаследован, так как объект недвижимости прекратил свое существование. Судебное решение в этой части является правомерным. Однако если снос произошел после открытия наследства, наследники могли бы претендовать на компенсацию или восстановление.
Для исправления кадастровой ошибки необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о снятии с кадастрового учета объекта, который фактически отсутствует. К заявлению приложите копию решения суда, заключение БТИ о сносе и выписку из ЕГРН. В случае отказа можно оспорить действия Росреестра в судебном порядке.
Если вы считаете, что дом фактически существует (например, БТИ ошибочно указало снос), следует подать апелляционную жалобу на решение суда, так как оно вступило в законную силу. Срок апелляции — 1 месяц с момента изготовления мотивированного решения. Рекомендуется немедленно проконсультироваться с юристом, чтобы проверить наличие оснований для пересмотра дела.
Резюме: Для устранения расхождений в ЕГРН обратитесь в Росреестр с заявлением и документами о сносе. Если оспариваете сам факт сноса — готовьте апелляцию. В любом случае необходима помощь квалифицированного юриста, особенно с учетом сложности наследственных споров. Вы можете связаться с любым юристом, ответившим на ваш вопрос, через личные сообщения на сайте.
Юристы - Россия
Специализация:
Недвижимость
Similar questions
16.05.2026, 23:44
Добрый вечер! Наследникам нужно сначала оформить землю в наследство, а потом решать вопрос с покупателем гаража. Если гараж действительно был продан, то у владельца гаража обычно возникает право требовать оформление земли под ним на себя.
Такие ситуации встречаются часто, когда гараж в ГСК продавали по членской книжке. Если право собственности на землю осталось зарегистрировано за умершей, значит юридически участок входит в наследственную массу. После вступления в наследство можно либо оформить продажу земли покупателю гаража, либо, если спор возникнет, вопрос решается через суд. Обычно суды исходят из того, что при продаже капитального гаража права на землю должны переходить вместе с ним.
Правовые основания: Ст. 1112 ГК РФ, ст. 1152 ГК РФ, ст. 273 ГК РФ, ст. 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ.
Можете считать ,что сделка не заключена . Нельзя продать,что не зарегистрировано. Если покупатель будет настаивать на признании права собственности на гараж ,то у вас есть весомый аргумент по признанию сделки не заключённой и то,что находится на земле у собственника принадлежит ему
В данной ситуации необходимо учитывать, что земельный участок и находящийся на нем гараж являются самостоятельными объектами недвижимости. Если дочь продала гараж по членской книжке (что, вероятно, означало передачу прав на гараж как на объект в гаражном кооперативе), но земельный участок остался в ее собственности, то после ее смерти земля входит в состав наследства. Наследники (вы) унаследовали право собственности на землю.
Согласно ст. 273 ГК РФ, при отчуждении здания или сооружения, находящегося на земельном участке, права на земельный участок переходят вместе с ним, если иное не предусмотрено законом. Однако в случае продажи гаража через членскую книжку, скорее всего, была продана только доля в кооперативе на гараж как строение, а не сам земельный участок. Поэтому земля осталась у дочери.
Вам необходимо:
1. Обратиться к покупателю гаража и выяснить, оформлял ли он право собственности на гараж и землю. Если покупатель зарегистрировал право на гараж, но не на землю, он может претендовать на оформление земли в собственность или в аренду.
2. Если покупатель отказывается урегулировать вопрос, вы вправе потребовать от него либо выкупа земельного участка, либо освобождения участка (сноса гаража) и возмещения убытков. Однако суд может учесть добросовестность покупателя и обязать его заключить договор аренды земли.
3. Рекомендуется обратиться к юристу для оценки документов (членская книжка, свидетельство о праве собственности на землю) и подготовки претензии или иска.
Краткое резюме: земля перешла к вам по наследству, но покупатель гаража имеет преимущественное право на ее использование. Лучший вариант – договориться с покупателем о выкупе земли или аренде. Если договориться не удастся, придется обращаться в суд.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
04.06.2026, 21:42
Емли не принять наследство, наследники могут оспорить сделку.
Если дом куплен в барке - дедушке принадлежит 1/2 доля. Но если бабушка была единственной наследнице своего мужа на момент его смерти - вступать в наследство не нужно.
Добрый вечер! Если дом был куплен в браке, то независимо от того, что он оформлен только на бабушку, супругу при жизни принадлежала доля в общем имуществе супругов (как правило, 1/2). После смерти мужа его доля вошла в состав наследства и должна была перейти наследникам.
Поэтому при продаже дома покупатели, нотариус или Росреестр могут потребовать оформить наследственные права, чтобы подтвердить, что на долю умершего супруга никто из наследников не претендует. Иначе существует риск, что наследники впоследствии заявят права на часть дома и оспорят сделку.
Однако если бабушка фактически приняла наследство после смерти мужа (продолжала владеть и пользоваться имуществом, несла расходы по его содержанию и т.д.), она может оформить свои наследственные права и спустя 10 лет через суд.
Правовые основания:
ст. 256, ст. 1112, ст. 1152, ст. 1153 Гражданского кодекса РФ
Здравствуйте. Требование «вступать в наследство» для вашей бабушки, которая хочет продать вам дом, абсолютно законно. Это требуется не для того, чтобы она получила дом (он и так её), а для того, чтобы у неё появилось законное право единолично распоряжаться домом.
Суть проблемы
Дом был куплен в 2001 году, когда бабушка состояла в браке. Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ, любое имущество, приобретенное в браке, является совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого оно оформлено. После смерти мужа в 2014 году его доля (1/2 дома) открылась как наследство.
Бабушке нужно получить у нотариуса Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (ст. 75 Основ о нотариате). Это документально выделит её половину дома из совместного имущества. После этого нотариус выдаст Свидетельство о праве на наследство на 1/2 долю умершего мужа. В результате у бабушки станет 2/2, и она сможет продать дом.
Вам нужно срочно обратиться к нотариусу по месту жительства для открытия наследственного дела. Без этого продажа дома невозможна, так как покупатели не смогут зарегистрировать переход права собственности из-за «висящей» доли наследодателя.
Дом и любое иное имущество, купленное в браке, является совместно нажитым, независимо от того, на кого оно оформлено. Поэтому, вступать в наследство ей необходимо. Если она проживает в этом доме, то фактически считается принявшей наследство. Надо только закрепить это документально у нотариуса.
Кто требует?
Вы можете купить и так без наследования бабулей, риска оспаривания права бабули на дом давно уже не существует.
Один юрист сказал можно проводить сделку купли продажи , нотариус говорит нужно вступать в наследство чтобы не было потом вопросов.
Суть в том, что дом, купленный в браке — это совместно нажитое имущество, даже если в документах (в договоре купли-продажи от 2001 года) записана только бабушка. После смерти дедушки 10 лет назад его доля (половина дома) стала наследством, на которое имеют право и другие наследники (дети, родители).
Просто покупатели справедливо опасаются появления других претендентов на наследство дедушки, которые смогут оспорить сделку.
наследники могут оспорить сделку в суде и все
Здравствуйте!
Нотариус верно Вам говорит нужно вступать бабушке в наследство....Риэлтор не грамотный...
В чем суть...Дом куплен бабушкой и мужем в официальном браке, тот факт что бабушка является собственником по выписке из ЕГРН, ничего не значит. По умолчанию, недвижимость купленная в браке - совместное нажитое ст. 34 СК РФ: 1/2 бабушке 1/2 мужу- дедушке. Бабушка лишь номинальный собственник на бумаге.
Так как бабушка не получила свидетельство о праве на наследство на умершего супруга, то она не является собственницей всего дома - 1. Она как и прежде собственника лишь 1/2 доли. Чтобы продать дом: бабушке нужно вступить в наследство на своего умершего супруга и оформить переход права собственности в Росреестре.
Рекомендую Вам не торопиться с покупкой такой недвижимости...А привести все правоустанавливающие документы на дом Продавцу - бабушке в порядок!
Надеюсь мой ответ станет для Вас полезным.
С уважением.
Ситуация: дом приобретён бабушкой в 2001 году в браке, оформлен только на неё. Муж умер 10 лет назад. Теперь требуется вступление в наследство. Разъясняю.
По российскому законодательству (ст. 34 СК РФ) имущество, нажитое супругами в браке, является их совместной собственностью независимо от того, на кого оно оформлено. Таким образом, дом, купленный в 2001 году в браке, принадлежал обоим супругам в равных долях (по 1/2). После смерти мужа (10 лет назад) его доля (1/2 дома) стала наследственным имуществом.
Наследниками первой очереди являются: супруга (бабушка), дети, родители. Если других наследников нет, бабушка наследует долю мужа полностью. Однако для оформления своих прав на эту долю необходимо обратиться к нотариусу и принять наследство. Даже если бабушка фактически пользуется домом, юридически её собственность на 1/2 долю мужа не зарегистрирована. Без вступления в наследство она не сможет полноценно распоряжаться домом (продать, подарить, завещать).
Почему требуют вступить в наследство сейчас? Вероятно, при попытке продажи дома или оформления документов выяснилось, что в ЕГРН зарегистрировано право только бабушки, но не учтена смерть мужа. Для регистрации перехода права к покупателю необходимо, чтобы продавец (бабушка) имел зарегистрированное право на 100% дома. Поскольку 1/2 мужа не оформлена, требуется сначала принять наследство и зарегистрировать право собственности на всю недвижимость.
Срок принятия наследства составляет 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ). Поскольку прошло 10 лет, срок пропущен. Однако его можно восстановить в судебном порядке при наличии уважительных причин (например, незнание о необходимости оформления). Также возможно принять наследство фактически (проживание в доме, оплата коммунальных услуг, ремонт) – тогда можно обратиться к нотариусу для подтверждения фактического принятия наследства.
Рекомендую: бабушке обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (по последнему месту жительства мужа) для консультации. Если нотариус откажет ввиду пропуска срока, потребуется судебное решение о восстановлении срока или установлении факта принятия наследства.
Резюме: вступление в наследство необходимо, чтобы узаконить право собственности бабушки на долю умершего мужа и свободно распоряжаться домом. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
19.05.2026, 09:42
Первый и главный шаг — подать запрос в нотариальную палату вашего региона. Это нужно, чтобы официально установить, где сейчас находится архив того нотариуса. По закону, даже если нотариус переезжал или прекратил работу, все документы должны были передать в архив нотариальной палаты, а не потеряться .
После того как архив найдётся, начинается самое важное. Даже если вашего заявления в деле нет, право на наследство можно доказать через суд двумя способами:
Доказать фактическое принятие наследства. Если в первые 6 месяцев после смерти отца вы совершали действия, которые это подтверждают: оплачивали коммунальные услуги, делали ремонт, платили налоги за его имущество, — это является основанием для признания вас наследником . Здесь важно поднять все возможные квитанции и чеки именно за тот период.
Восстановить пропущенный срок. Учитывая, что прошло 5 лет, этот путь очень сложный, но если вы докажете, что нотариус намеренно ввёл вас в заблуждение или скрыл информацию, суд может пойти навстречу.
Что касается ваших подозрений о влиянии второго наследника: если он юрист и мог воспользоваться ситуацией, это повод для отдельного разбирательства. Но в первую очередь нужно собрать железные доказательства вашего фактического вступления в наследство, иначе любые обвинения будут голословными. Ваш случай — теперь исключительно судебный, и без искового заявления о признании права на наследство не обойтись.
Виктория, решайте вопрос в судебном порядке
Здравствуйте. Ситуация сложная, так как срок вступления в наследство (6 месяцев) пропущен, но восстановить право можно, особенно при наличии второго наследника и возможной утере документов.
По закону вы имеете право на судебную защиту. Если нотариус утверждает, что заявление не подавали, но у вас есть доказательства оплаты (квитанция), это поможет. Факт переезда и утери документов нотариусом — это его проблема, но вам потребуется восстанавливать справедливость через суд.
Порядок действий:
1. Запросите у нотариуса письменный отказ в выдаче свидетельства. Приложите к запросу копии всех имеющихся у вас документов.
2. Обратитесь в суд с иском о признании права на наследство. Подсудность — районный суд, госпошлина от цены иска.
3. В иске укажите, что срок пропущен по уважительной причине (жизненные ситуации), и вы фактически приняли наследство, подав заявление и оплатив пошлину, даже если документы утеряны.
4. Ссылайтесь на свидетельские показания второго наследника, если он не против, и на факт оплаты нотариального тарифа (чеки). Суд может истребовать архивные данные даже от переехавшего нотариуса.
Если дело находится в архиве, можно подать письменный запрос на получение информации о наличии документов или архивной справки. В запросе следует указать все известные данные: ФИО наследодателя, дату смерти,
Здравствуйте.
Имеет значение, когда именно было подано заявление нотариусу. Сейчас ведётся единый нотариальный реестр, куда заносится вся информация.
Если нотариус принимал у Вас заявление, значит, он завел нотариальное дело, присвоил ему номер.
Попробуйте для начала на сайт нотариат ру найти наследственное дело по ФИО умершего.
Также можно обратиться письменно в нотариальную палату. Возможно, у Вас сохранились какие-то доказательства того, что Вы подавали заявление.
Крайний вариант - обращаться с иском в суд.
С уважением.
Ситуация: вы подали заявление о вступлении в наследство в течение 6 месяцев после смерти отца, но нотариус утверждает, что документов нет. Другой наследник — юрист, что может усложнять дело.
Разбор ситуации
По ст. 1152 ГК РФ для принятия наследства необходимо подать заявление нотариусу в течение 6 месяцев. Если заявление было подано вовремя, наследство считается принятым независимо от действий нотариуса. Однако на практике нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство. Если нотариус отрицает факт подачи заявления, вам нужно доказать этот факт.
Что делать?
1. Запросите у нотариуса письменный отказ или справку о том, что наследственное дело не заводилось. Если нотариус отказывается, направьте заявление почтой с уведомлением о вручении.
2. Ищите доказательства подачи заявления:
- Квитанция об оплате госпошлины за выдачу свидетельства (если оплачивали).
- Расписка нотариуса о принятии заявления (если выдавалась).
- Свидетельские показания лиц, присутствовавших при подаче.
- Переписка с нотариусом (письма, электронные сообщения).
- Документы, подтверждающие оплату услуг нотариуса (банковские выписки).
3. Обратитесь в нотариальную палату региона с жалобой на действия нотариуса. Нотариус обязан хранить документы 10 лет (ст. 9 Основ законодательства о нотариате; наследственные дела — не менее 10 лет). Если нотариус переезжал, архив должен быть передан новому нотариусу или в госархив.
4. Обратитесь в суд с иском:
- Об установлении факта принятия наследства (ст. 264 ГПК РФ) — если можете доказать, что заявление было подано.
- О восстановлении срока принятия наследства (ст. 1155 ГК РФ) — если срок пропущен (но вы подали вовремя, поэтому это не ваш случай).
- О признании права собственности на наследственное имущество.
Риски
Другой наследник-юрист может использовать своё положение. Однако закон на вашей стороне, если вы докажете факт подачи заявления. Нотариус несёт ответственность за утрату документов (ст. 17 Основ о нотариате).
Резюме
Соберите все возможные доказательства подачи заявления (платежи, свидетели, переписка). Подайте жалобу в нотариальную палату. При отсутствии результата — обращайтесь в суд с иском об установлении факта принятия наследства. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
06.06.2026, 16:53
Ваш паспорт и паспорт брата.Свидетельство о смерти мамы (и бабушки, если они не были ранее предоставлены).Документы, подтверждающие родство: ваши свидетельства о рождении (и свидетельства о браке, если меняли фамилию) — это доказывает, что вы дети мамы.Справка о последнем месте жительства мамы (выписка из домовой книги или справка о регистрации по форме №9).
Для принятия наследства после смерти матери в Беларуси необходимо действовать в рамках Гражданского кодекса Республики Беларусь. Основные шаги:
1. Определение срока: Наследство принимается в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если мать умерла в январе 2026 года, последний день для принятия — 9 июля 2026 года (как вы указали). Пропуск срока восстанавливается только через суд.
2. Необходимые документы:
- Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) наследника.
- Свидетельство о смерти матери.
- Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, о браке и т.д.).
- Справка о том, что мать открыла наследственное дело от бабушки (уже упомянута).
- Правоустанавливающие документы на половину дома (свидетельство о праве собственности, договоры купли-продажи, дарения, справка БТИ и т.д.).
- Если имеется завещание, его также необходимо предоставить.
3. Процедура:
- Обратиться к нотариусу по месту последнего жительства матери (или по месту нахождения недвижимости).
- Написать заявление о принятии наследства. Заявление может быть подано лично или почтой (с удостоверением подписи).
- Нотариус открывает наследственное дело и выдаёт свидетельство о праве на наследство по истечении 6 месяцев (после проверки всех документов и круга наследников).
4. Особенности: Поскольку мать сама была наследницей бабушки, но умерла, не успев принять наследство, происходит наследственная трансмиссия (ст. 1058 ГК РБ). Вы и брат наследуете долю, которую мать могла бы принять от бабушки. Это требует дополнительного внимания: необходимо уточнить, было ли матерью подано заявление о принятии наследства от бабушки. Если да — дело упрощается.
Резюме: Соберите указанные документы, обратитесь к нотариусу до 9 июля 2026 года для подачи заявления. Если возникнут сложности, можно обратиться в суд для восстановления срока.
Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.
21.05.2026, 19:33
Здравствуйте.
Квартира и дача, приобретённые в браке, являются общей совместной собственностью супругов (ст. 256 ГК РФ). Независимо от завещания, супруга имеет право на выдел своей доли — 1/2 этого имущества. Эта доля не входит в наследственную массу и остаётся у неё.
1. Супруга вправе выделить свою супружескую долю- по 1/2 в каждом имуществе.
2.Если она имеет право на обязательную долю - то вторая часть имущества= которая является наследственной массой - делится между ней и племянником .
3.Если не имеет права на обязательную долю- ничего .
Для правильного ответа на Ваш вопрос нужно знать, завещанное имущество, это его личное ( например, получил во время брака, но по наследству), или же совместно нажитое имущество?
Поскольку квартира и дача, приобретённые в браке, являются общей совместной собственностью супругов (ст. 256 ГК РФ), половина 1/2 доли этого имущества не входит в состав наследства, являясь личной собственностью супруги .
Таким образом, в наследственнкю массу входит оставшаяся половина имущества.
Если супруга является нетрудоспособной (пенсионер по возрасту или инвалид), она имеет право на обязательную долю — не менее половины того, что причиталось бы ей по закону (ст. 1149 ГК РФ). По закону при отсутствии других наследников первой очереди (детей, родителей) супруга наследует всё имущество умершего. Таким образом, обязательная доля составит не менее 1/2 от наследственной массы (т.е. 1/4 от общего имущества) и супруга станет собственницей 3/4 доли из всего совместно нажитого имущества , племянник — оставшуюся 1/4. Если супруга трудоспособна, она не получает ничего из наследственной массы, но за ней остаётся ее половина из совместно нажитого.
Поскольку квартира и дача куплены в браке, они являются совместно нажитым имуществом (ст. 34 СК РФ). Муж имел право завещать только то, что принадлежит лично ему.
Вы гарантированно получите свою долю, и расклад зависит от вашей трудоспособности:
Сценарий 1. Вы трудоспособны (не пенсионер и не инвалид)
Завещание лишает вас права на наследство, но оно не может лишить вас вашей собственной доли в совместном имуществе (ст. 256 ГК РФ).
Ваша доля: 1/2 (50%) квартиры и дачи. Вы забираете эту половину как законная супруга (супружеская доля). Она вообще не входит в наследство.
Доля племянника: 1/2 (50%) квартиры и дачи. Это была доля мужа, и по завещанию она уходит племяннику.
Сценарий 2. Вы нетрудоспособны (пенсионер по возрасту/выслуге или имеете инвалидность)
В этом случае закон защищает вас железно. Независимо от воли мужа, вы имеете право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Она составляет не менее половины от того, что вы получили бы, если бы завещания не было.
Если у мужа нет живых родителей и других детей, вы — единственный наследник первой очереди. Без завещания вы бы забрали всю долю мужа (1/2). С обязательной долей вы забираете половину от этой половины (то есть 1/4).
Итоговый расклад: Вы получаете 3/4 (75%) всей недвижимости (1/2 супружеская доля + 1/4 обязательная доля). Племяннику достанется всего 1/4 (25%).
Резюме: Племянник ни при каких условиях не получит квартиру и дачу целиком. За вами в любом случае останется половина, а если вы на пенсии или инвалидности — вы заберете три четверти всего имущества.
Ничего не получит по наследству, если он завещал всё своё имущество и если нет права на обязательную долю у супруги.
А её доля 1\2 всего купленного в браке в силу ст.43,
Согласно Гражданскому кодексу РФ, завещание позволяет наследодателю распорядиться имуществом по своему усмотрению, но с ограничениями. В данном случае ключевое значение имеет статус супруги и вид имущества.
1. Совместно нажитое имущество: Квартира и дача, приобретённые в браке, являются общей совместной собственностью супругов (ст. 256 ГК РФ). Независимо от завещания, супруга имеет право на выдел своей доли — 1/2 этого имущества. Эта доля не входит в наследственную массу и остаётся у неё.
2. Наследственная масса: Доля мужа (1/2 квартиры и дачи) переходит по завещанию племяннику. Однако закон защищает интересы нетрудоспособных наследников (обязательная доля).
3. Право на обязательную долю: Если супруга является нетрудоспособной (пенсионер по возрасту или инвалид), она имеет право на обязательную долю — не менее половины того, что причиталось бы ей по закону (ст. 1149 ГК РФ). По закону при отсутствии других наследников первой очереди (детей, родителей) супруга наследует всё имущество умершего. Таким образом, обязательная доля составит не менее 1/2 от наследственной массы (т.е. 1/4 от общего имущества). Если супруга трудоспособна, она не получает ничего из наследственной массы.
Резюме:
- Супруга сохраняет свою 1/2 долю в квартире и даче.
- Из доли мужа (1/2) племянник получает всё, если супруга не имеет права на обязательную долю.
- Если супруга нетрудоспособна, она дополнительно получает 1/4 от общего имущества (как обязательную долю), а племянник — оставшуюся 1/4.
Если у вас есть похожий вопрос, задайте его в форме ниже.
06.06.2026, 22:21
Здравствуйте.
Ребенок от первого брака может наследовать часть жилья. Чтобы минимизировать его, выделите доли детям по маткапиталу, составьте завещание в пользу вашего ребенка, а также рассмотрите возможность вашего участия в собственности.
Ключевой вопрос: при вложении маткапитала в ипотеку, квартира поступает в общую долевую собственность родителей и детей (ч. 4 ст. 10 № 256-ФЗ). Если муж оформит ипотеку на себя, а вы выделите доли только себе и общему ребенку, то его ребенок от первого брака будет претендовать на наследство только на долю, принадлежащую мужу как личное имущество (ст. 1112 ГК РФ). Это возможно при условии, что он будет являться наследником первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). Вы также как супруга имеете право на обязательную долю в наследстве, если нет завещания (ст. 1149 ГК РФ).
Как обезопасить:
1. Составьте брачный договор, разделив имущество (квартиру) на доли. Определите, что доля квартиры, приобретенная с использованием маткапитала, принадлежит только вам и общему ребенку, а доля мужа – только ему. Это ограничит претензии его старшего ребенка.
2. Муж может составить завещание, в котором откажется от доли в этой квартире в пользу вас и общего ребенка, исключив старшего ребенка. Но при наследовании по закону, старший ребенок все равно имеет право на обязательную долю, если он нетрудоспособен или несовершеннолетний .
3. После оформления ипотеки выделите доли: вам, мужу и общему ребенку. После выделения долей, муж может подарить свою долю вам или общему ребенку. Но при дарении нужно, чтобы он был дееспособен и не признавался банкротом .
4. Если муж умрет, вы можете принять наследство на его долю. Но старший ребенок также имеет право на наследство, если не лишен его судом (ст. 1117 ГК РФ) или если он не отказался (ст. 1157 ГК РФ). Чтобы исключить его претензии, муж может при жизни переоформить долю на вас или общего ребенка.
Добрый вечер! Да, если квартира будет оформлена в собственность бывшего мужа, то после его смерти его доля в квартире войдет в состав наследства. На нее смогут претендовать наследники первой очереди, включая обоих его детей. Ваш общий ребенок сохранит свою долю, выделенную при использовании материнского капитала, но доля бывшего мужа может быть унаследована его старшим ребенком.
Если вы не состоите в браке, то по закону вы не являетесь наследником бывшего мужа и права на наследство не имеете, если только не будете указаны в завещании.
Для защиты интересов ребенка и снижения рисков стоит обеспечить своевременное выделение долей всем членам семьи после погашения ипотеки (или в сроки, установленные законом), а также рассмотреть вопрос о составлении завещания или иных наследственных механизмов в пользу вашего общего ребенка.
Правовые основания:
ст. 1142, ст. 1112, ст. 1119 ст. 209 ГК РФ
ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Ситуация требует тщательного правового анализа. Рассмотрим ключевые аспекты:
1. Наследование при смерти бывшего мужа
- По закону наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители. Поскольку вы находитесь в разводе, вы не являетесь наследником по закону, если только не были на его иждивении не менее года до смерти (ст. 1148 ГК РФ). Если вы нетрудоспособны или не работаете и он вас содержал, возможно признание права на обязательную долю.
- Дети наследуют в равных долях. Ребенок от первого брака (20 лет) и ваш совместный ребенок (2 года) – оба наследники первой очереди. Следовательно, ребенок от первого брака будет претендовать на долю в наследстве, включая жилье.
2. Влияние материнского капитала
- При использовании маткапитала на улучшение жилищных условий вы обязаны выделить доли всем членам семьи, включая детей (ФЗ №256-ФЗ, ст. 10). Если этого не сделать, доли могут быть признаны судом. После выделения долей каждый ребенок становится собственником части жилья.
- Если доли выделены, то наследованию подлежит только доля умершего (бывшего мужа). Доли детей (включая вашего совместного) остаются им и не входят в наследственную массу. Ребенок от первого брака может унаследовать только долю отца, а не доли других детей.
3. Ваши права на наследство
- Как бывшая супруга вы не имеете наследственных прав, если только не являетесь иждивенцем. Но даже в этом случае ваша доля будет меньше, чем у детей. Надежнее защитить интересы через оформление долей по маткапиталу.
4. Как обезопасить себя и ребенка
- Обязательно выделите доли в жилье всем детям (включая вашего совместного) при покупке с использованием маткапитала. Это гарантирует, что ребенок от первого брака не сможет претендовать на долю вашего ребенка.
- Рассмотрите возможность оформления жилья в долевую собственность с вашим участием (если вы вкладываете средства или маткапитал дает право на долю).
- Составьте завещание: бывший муж может завещать свою долю вашему совместному ребенку, но помните, что ребенок от первого брака имеет право на обязательную долю (не менее половины того, что причиталось бы по закону) – ст. 1149 ГК РФ.
- Учитывайте ваше банкротство: оно не влияет на наследственные права, но может осложнить получение ипотеки. После банкротства вы не можете брать кредиты в течение определенного срока, но можете быть созаемщиком? Уточните.
Резюме: Риск есть – ребенок от первого брака может наследовать часть жилья. Чтобы минимизировать его, выделите доли детям по маткапиталу, составьте завещание в пользу вашего ребенка, а также рассмотрите возможность вашего участия в собственности. Рекомендую обратиться к юристу для составления документов.
Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
23.04.2026, 19:16
Как завещание, так и договор дарения может быть оспорен при наличии оснований.
Здравствуйте. Если вы недееспособный, то оспоримы оба действия.
Для бабушки лучше завещание.
Если цель — полностью исключить возможность оспаривания со стороны второго внука, то для квартиры надежнее оформить договор дарения при жизни.
Вот почему дарственная выигрывает в вашей ситуации. При дарении право собственности переходит сразу после регистрации сделки, и квартира выбывает из собственности бабушки . Это означает, что после ее смерти это имущество не войдет в наследственную массу, которую можно было бы оспаривать . Оспорить саму дарственную значительно сложнее, для этого нужны веские основания, например, доказательства невменяемости дарителя в момент подписания . Главный риск для бабушки — она теряет право собственности при жизни, но так как внуки согласны, этот минус не критичен.
Завещание же можно оспорить в суде, и такие споры очень распространены . Часто обиженные родственники заявляют, что наследодатель был болен и не понимал своих действий . Кроме того, если у бабушки есть другие законные наследники, например, нетрудоспособный супруг, они в любом случае получат обязательную долю, даже вопреки завещанию .
Уважаемый Юрий Аркадьевич.
Теоретически, да и практически тоже, и завещание, и договор дарения можно оспорить. Особенно, учитывая (предположительно) возраст бабушки.
Дарственная - это фактически неоспоримая сделка.. Очень сложно ее признать ничтожной. А вот завещание наследодатель может отменить в любой момент.
Без, разницы, но делайте с "повышающей гарантией неопротестования" - то есть приглашайте к нотариусу психиатра, который за 10 минут до подписания документов освидетельствует бабушку. В МСК подобная услуга стоит примерно 20к. Это не дает 100%-ной гарантии, но повысит шансы "неопротестования" - если, например, бабушка к моменту своей смерти (дай ей Бог здоровья!) станет "не в себе".
.......
Для внука выгоднее дарственная, лично для бабушки - завещание. Завещание - это гарантия, что бабушка доживет свои дни в своей квартире.
Всегда есть риск, что после передачи денег за дачу одному внуку и оформления договора дарения другому внуку, престарелый даритель окажется в доме престарелых. Лучше всего написать завещание. Причём оговорить в нём особые условия, по материальной помощи и организации ухода за бабушкой.
Добрый вечер! Неоспоримого варианта нет, но с точки зрения устойчивости чаще выбирают дарение при жизни, если бабушка дееспособна и действует добровольно. Завещание проще оформить, но его легче оспаривают после смерти.
1) Завещание действует только после смерти, и любой заинтересованный может пытаться признать его недействительным, ссылаясь на недееспособность или давление. Кроме того, есть обязательная доля у нетрудоспособных наследников, она сохраняется независимо от воли в завещании.
2) Дарение же сразу переводит право собственности на внука при жизни, поэтому наследственной массы уже нет и спорить по линии наследства сложнее, остаются лишь основания недействительности самой сделки, например мнимость, притворность, отсутствие понимания своих действий. Поэтому дарение обычно устойчивее.
Правовые основания: статья 1118 ГК РФ, статья 1149 ГК РФ, статья 572 ГК РФ, статья 166 ГК РФ.
И то и то можно оспорить, после смерти бабули.
Лучше, конечно, для внука, чтобы в этот же момент подарила другому квартиру.
Но тогда она лишится права собственности.
А внук может квартиру продать, заложить, за долги могут "отобрать"..
Ситуация: бабушка хочет, чтобы квартира перешла к одному внуку, а второй внук (который получит деньги от продажи дачи) не мог впоследствии оспорить это. Внуки согласны.
Риски:
- Завещание может быть оспорено внуком, не указанным в завещании, если он докажет, что является обязательным наследником (например, иждивенец). Однако внуки не входят в круг обязательных наследников (ст. 1149 ГК РФ), если только они не были нетрудоспособными и на иждивении бабушки. В описанной ситуации оба внука, скорее всего, не являются обязательными наследниками, поэтому оспорить завещание по этому основанию сложно.
- Дарственная (договор дарения) оформляется при жизни, право собственности переходит немедленно. Оспорить дарственную можно, если доказать, что даритель был недееспособен, находился под влиянием обмана или заблуждения. Но если бабушка дееспособна и добровольно дарит квартиру, риски оспаривания невелики.
Что лучше:
1. Дарственная: квартира переходит внуку сразу, бабушка не имеет права на передумывание (после регистрации). Внук становится собственником, и даже если бабушка умрет, второй внук не сможет претендовать на квартиру (она не входит в наследственную массу). Это самый надежный способ.
2. Завещание: квартира войдет в наследство, и наследники по закону (например, дети бабушки, если есть) могут заявить об обязательной доле. Если у бабушки нет других наследников (кроме внуков), завещание может быть проще, но есть риск, что внук, не указанный в завещании, может попытаться оспорить его по другим основаниям (например, недееспособность).
Рекомендация: оформить дарственную на квартиру в пользу одного внука. Это исключит квартиру из наследства, и второй внук не сможет её оспорить. Деньги от продажи дачи бабушка может подарить другому внуку (также по договору дарения или просто передать).
Важно: при дарении необходимо зарегистрировать переход права собственности в Росреестре. Если есть сомнения в дееспособности бабушки, лучше приложить медицинскую справку.
Резюме: дарственная надежнее завещания для предотвращения оспаривания. Рекомендую проконсультироваться с юристом для составления документов. Вы можете обратиться к любому юристу сайта через личные сообщения.
25.05.2026, 16:03
Здравствуйте.
Если вы и другие наследники первой очереди в течение полугода после смерти мужа подали заявление о принятии наследства, то вы приобрели права на доли в квартире, даже если до сих пор не получили свидетельство о праве на наследство.
Получайте документы и регистрируйте из в Росреестре.
Собственниками вы станете с момента регистрации права.
Здравствуйте, Елена!
Вы вступили в наследство в установленный законом срок (6 месяцев), поэтому с момента смерти наследодателя вы являетесь собственниками унаследованных долей. Отсутствие на руках свидетельства о праве на наследство и регистрации права собственности не лишает вас статуса наследников, но ограничивает возможность распоряжаться недвижимостью (продать, подарить, заложить). Доли в наследственном имуществе считаются определёнными: если наследодателю принадлежала 1/2 квартиры, то после вступления в наследство трёх наследников первой очереди (вы, дочь, мать мужа) каждый из вас получает по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на всю квартиру. Однако для подтверждения прав перед третьими лицами (в том числе перед сестрой мужа) необходимо получить свидетельство о праве на наследство у нотариуса и зарегистрировать право в Росреестре.
Здравствуйте.
Если Вы обращались к нотариусу с заявлением о принятии наследства, то это легко можно установить, а том числе, если спор будет в суде. Это не значит , что вы никто. Это значит, что право собственности у вас не зарегистрировано. Но большей частью это формальность. Фактически Вы приняли наследство и являетесь его собственниками. Отсутвие регистрации права собственности означает, что вы не можете распоряжаться имуществом (продать, подарить).
С уважением.
Вы вступили в наследство в установленный законом срок (6 месяцев), поэтому с момента смерти наследодателя вы являетесь собственниками унаследованных долей. Отсутствие на руках свидетельства о праве на наследство и регистрации права собственности не лишает вас статуса наследников, но ограничивает возможность распоряжаться недвижимостью (продать, подарить, заложить). Доли в наследственном имуществе считаются определёнными: если наследодателю принадлежала 1/2 квартиры, то после вступления в наследство трёх наследников первой очереди (вы, дочь, мать мужа) каждый из вас получает по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на всю квартиру. Однако для подтверждения прав перед третьими лицами (в том числе перед сестрой мужа) необходимо получить свидетельство о праве на наследство у нотариуса и зарегистрировать право в Росреестре. Вы можете сделать это и спустя три года – срок давности для получения свидетельства не установлен (но рекомендуется не затягивать). Нотариус выдаст свидетельство на основании заявления и документов, подтверждающих родство и факт смерти. После получения свидетельства необходимо обратиться в МФЦ или Росреестр для государственной регистрации права. В случае спора с сестрой мужа вы вправе обратиться в суд для признания права собственности и определения порядка пользования квартирой. Резюме: вы являетесь собственниками долей, но для полноценного распоряжения и защиты прав нужно оформить документы. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
09.06.2026, 14:54
На банкротство он может подать в любое время как только долги станут его личными.
Пока нет замены должника пока с него никто ничего не взыскал подавать на банкротство нет смысла
Как только он получит наследство долг станет его. После этого уже можно будет подавать на банкротство. Полноценную консультацию можно получить написав нам в лс
Здравствуйте, Гость сайта 9111!
Пусть сын наследует 1/2 долю квартиры отца как наследник 1 очереди ст. 1142 ГК РФ.
Ст. 1175 ГК РФ Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
"через какое время ему можно подать на банкротства сейчас уходит в армию?" - здесь нужно смотреть предметно Вашу ситуацию, чтобы корректно ответить на поставленный Вами вопрос...
Если 1/2 доли будет единственным жильем сына и другой недвижимости по Выписке из ЕГРН нет, то 1/2 - в силу иммунитета ст. 446 ГПК РФ будет исключена из конкурсной массы при судебном банкротстве...И останется с ним...
Если 1/2 доли в квартире не будет ед. жильем, то она будет включена в к.м. и реализована на электронных торгах...
Если не хотите потерять 1/2 доли...нужно ждать 3 года до судебного банкротства ст. 61.2. ФЗ-127 от 26.10.2002 г. "О банкротстве" (все сделки оспариваются Арбитражным управляющим за 3 года до подачи заявления о признании банкротом в Арбитражный суд)...или смотреть другие варианты...
Надеюсь мой ответ станет для Вас полезным.
С уважением.
Добрый вечер!
Как долги станут его в силу ст. 1175 ГК РФ, то он может подать на банкротство☝️
Если у него нет имущества, кроме той, которую он получит в наследство, то эта квартира, согласно ст. 446 ГПК РФ, сохранится за ним☝️
Ситуация: наследник (сын) после смерти отца вступает в наследство на 1/2 квартиры, но одновременно наследует и долги. Он планирует подать на банкротство, но вскоре уходит в армию. Разберем вопросы по законодательству РФ.
1. Наследование долгов. Согласно ст. 1175 ГК РФ, наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. То есть если долги превышают стоимость квартиры (1/2), то он может отказаться от наследства. Если стоимость квартиры больше долгов, то принятие наследства выгодно, но долги придется погашать в пределах стоимости квартиры.
2. Банкротство. Физическое лицо может подать на банкротство, если сумма его долгов (включая унаследованные) превышает 500 000 рублей и просрочка по уплате составляет более 3 месяцев (ст. 213.3 Закона о банкротстве). После принятия наследства его долги становятся его собственными, и он может инициировать банкротство.
3. Время для подачи. Закон не устанавливает конкретного срока после вступления в наследство для подачи заявления о банкротстве. Однако необходимо, чтобы долги соответствовали условиям неплатежеспособности. Сын может подать заявление сразу после вступления в наследство, если долги превышают 500 тыс. руб. и он не может их погасить. Рекомендуется не затягивать, так как кредиторы могут подать на него в суд раньше.
4. Влияние службы в армии. Если сын призывается на срочную службу, то он будет проходить службу в Вооруженных Силах. Банкротство не требует личного присутствия постоянно, но процедура включает судебные заседания и подачу документов. Можно оформить доверенность на представителя (адвоката или юриста) для ведения дела. Кроме того, призыв может быть основанием для отсрочки исполнения обязательств, но не для отказа от банкротства. Также важно, чтобы он подал заявление до ухода в армию, либо через представителя.
Резюме: Сын может подать на банкротство сразу после вступления в наследство, если выполняются условия по сумме долга и просрочке. Рекомендуется обратиться к юристу для оценки ситуации и подготовки документов. Если он уходит в армию, нужно назначить представителя. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.
25.04.2026, 20:53
Здравствуйте!
Наследство открывается по месту постоянной регистрации наследодателя. Это не обязательно должно быть то место, где писалось завещание. Информация о завещаниях выгружена в специальную нотариальную программу, нотариус к которому обратился наследник получит данные о завещании.
Да, так можно было сделать. Это полностью соответствует закону.
Наследственное дело должно быть заведено строго по месту открытия наследства, то есть по последнему месту жительства наследодателя . Раньше обращаться можно было только к строго определенному нотариусу в этом районе. Однако с 2015 года правила изменились, и теперь наследник вправе обратиться к любому нотариусу того нотариального округа (города или района), где проживал умерший .
Другой нотариус, которому предъявили завещание, был обязан принять заявление и открыть наследственное дело.
Здравствуйте. Сргласно статей 1115, 1153 ГК РФ, наследственное дело может открыть любой нотариус по месту жительства наследодателя, либо по месту нахождения объекта наследования. Удостоверить завещание, может любой нотариус по месту жительства наследодателя. Поскольку объектов наследования может быть несколько и расположены они могут быть в местах, отличных от места жительства наследодателя, то, и, открыть наследственное дело может любой нотариус, по месту нахождения этих объектов. Закон об этом прямо говорит.
Можно открыть наследство у другого нотариуса, не у того, кто удостоверил завещание
Доброй ночи!
Наследственное дело открывается не обязательно у того нотариуса, который удостоверял завещание, а у нотариуса по месту открытия наследства, то есть обычно по последнему месту жительства умершего. Поэтому наследник вправе предъявить завещание другому нотариусу и подать ему заявление о принятии наследства, если этот нотариус уполномочен вести наследственное дело по нужной территории. Нотариус проверит завещание через нотариальные реестры и при необходимости запросит сведения. Сам факт, что завещание оформлялось у одного нотариуса, а наследственное дело открыто у другого, нарушением не является.
Правовые основания: ст. 1115, 1153, 1154 ГК РФ, ст. 36 Основ законодательства РФ о нотариате
Да, можно. Законодательство РФ не требует, чтобы наследство открывалось у того же нотариуса, который удостоверил завещание. Согласно ст. 1115 ГК РФ, наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя. Если оно неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества. Заявление о принятии наследства подается нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1153 ГК РФ). Таким образом, наследник вправе обратиться к любому нотариусу, ведущему наследственные дела в соответствующем нотариальном округе, независимо от того, у кого было удостоверено завещание.
Резюме: Действия наследника правомерны. Однако рекомендуем обратиться к юристу для проверки правильности оформления и возможных рисков (например, пропуск срока или оспаривание завещания). Вы можете связаться с любым юристом сайта, ответившим на аналогичные вопросы, через личные сообщения для консультации.
